Реферат: Наследование по закону

Содержание

Введение

Глава 1. Общие положения онаследовании

1.1 Понятие и основаниянаследования

1.2 Открытие наследства. Время и место открытия наследства

1.3 Наследственное имущество.Наследники

Глава 2. Наследование по закону

2.1 Понятие наследования по закону

2.2 Наследники первой, второй,третьей и последующих очередей

2.3 Наследование по правупредставления

2.4 Наследование усыновленными иусыновителями

2.5 Обязательная доля в наследстве

2.6 Права супруга при наследовании

Глава 3. Актуальные проблемысовременного наследования по закону

3.1 Проблема наследованиенетрудоспособными лицами, находившимися на иждивении наследодателя

3.2 Проблема основания имеханизма отстранения от наследства недостойных наследников

3.3 Проблемазаконодательного регулирования наследования выморочного имущества

3.4 Актуальные проблемынаследования земельных участков, имущественных прав на них

Заключение

Список использованныхисточников


Введение

Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждогогражданина, а в связи с изменениями, произошедшими в нашем обществе, т.е. сутверждением института частной собственности и изменениемсоциально-экономических отношений требуют серьезного теоретического осмысления,

— во-первых, для уяснения современных законодательных положений обинституте наследования,

— во-вторых для прогнозирования развития наследственных отношений вбудущем.

Поэтому вопросам наследственного права в настоящее время уделяетсябольшое внимание и придается большое значение их развитию. Наследованиезанимает особое место среди других гражданско-правовых институтов, которымуделено внимание в Конституции Российской Федерации. Конституция РФ гарантируетправо граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом.

Согласно ст.35 п.4 Конституции РФ «право наследования гарантируется».

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормамиРоссийского законодательства, регулирующие наследственные отношения подкоторыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения,связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на правесобственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей кнаследникам.

В новых условиях Российской государственности определенная роль впреобразовании экономической основы общества отводится совершенствованиюнаследственного законодательства, поскольку возрастают требования в реализациипринципа социальной справедливости.

Третья часть ГК регулирует отношения в области наследственного права.Поэтому особый интерес будет представлять анализ наследования по закону втеоретическом сравнении некоторых положений с правилами, закрепленными прежнимзаконодательством, и прежде всего ГК РСФСР 1964 года.

Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений изакрепления за гражданами права частной собственности на имущество, переходящеев порядке наследования, круг этих объектов значительно расширился и в работебудет необходимо уделить отдельное внимание проблемным вопросам, которыевозникают в наследовании по закону и не могут быть разрешены без вниманиясудебных органов к ним. Конституционная гарантия наследования связана и сразличными отраслями современного Российского законодательства, и это преждевсего, с гражданскими, семейными, жилищными, земельными нормами, которые так жерегулируют институт наследования.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы в настоящее время,обусловлена тем, что право наследования является неотъемлемым правом личности вжизни современного общества и представляет интерес не только для юристов, но изатрагивает интересы каждого, кто вовлекается в орбиту действия наследственногоправа. А принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей ГКРФ, содержащей раздел V «Наследственное право», предопределило новые подходы кисследованию института наследования по закону в РФ, что еще раз подтверждаетактуальность и своевременность написания работы.

Объект работы — это нормы наследственного права, закрепленные вКонституции РФ, ГК РФ и других законодательных актах, которые регулируютнаследственные отношения.

Предметом исследования в данной работе являются те правоотношения,которые возникают из общих положений о наследовании, раскрывают темунаследования по закону, исследование актуальных проблем наследования по закону,а так же гражданско-правовые нормы, действующие в сфере наследственныхправоотношений, которые необходимы для раскрытия понятия наследования позакону.

Целью данной работы является освещение и анализ, а так же изучение,прежде всего, новых, ранее не возникавших проблем в правовом регулированиинаследования по закону, вызванных увеличением числе очередей по закону,уменьшением размера обязательной доли, проблем, возникающих при наследованиилицами, находившимися на иждивении, а так же в актуализации проблемзаконодательного регулирования основания и механизма отстранения от наследстванедостойных наследников, проблеме выморочного имущества, а так же проблеменаследования отдельных видов имущества, таких как наследование земельныхучастков, имущественных прав на них.

Для достижения цели будет поставлена задача по исследованию вышеуказанныхположений.

Хронологические и теоретические рамки исследования затронут периоддействия ГК РСФСР 1964 года и новелл части третьей раздела V ГК РФ «Наследственноеправо»

Вышедшее в свет наследственное законодательство, комментарии к ГК РФ,практика его применения по некоторым вопросам, касающихся проблем наследования,обзор судебной практики, свидетельствуют об отсутствии единых позиций по рядувопросов, которые имеют принципиальное значение при толковании новых нормнаследственного права, что будет являться методологической и информационнойбазой для написания работы и полного раскрытия понятия наследования по закону.

Научная попытка исследования наследования по закону в данной работезаключается в том, что она представляет теоретический анализ наследования позакону, проблем и некоторых путей их решения.

Написание этой работы было бы невозможно без изучения и анализа работЗайцевой Т.И., Крашенинникова П.В., Маковского А.Л., Суханова Е.В., СучковойН.В., Ярошенко К.Б. и других теоретиков и практиков, внесших вклад встановление современного Российского наследственного права. Структура выпускнойквалификационной работы включает в себя: введение, главы, параграфы, заключениеи список использованных источников и приложение.


Глава 1. Общие положения онаследовании1.1 Понятие и основания наследования

С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ впервые в историиотечественного права в законе раскрывается понятие наследования.

Согласно ст. 1110 п. 1 ГК РФ « при наследовании имущества умершего(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядкеуниверсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в одини тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».

Таким образом, в законе закреплено определение наследования какправопреемства, причем правопреемства универсального.

Понятию наследования как универсального правопреемства, современнаяюриспруденция обязана римскому праву которое опиралось на наследование — общее(универсальное) и частичное (сингулярное).

Следует более подробно остановиться на таких базовых понятиях, как единоецелое, неизменный вид и одномоментность для более полной характеристикинаследования, прежде всего, наследство рассматривается как единая целаясовокупность имущества.

Иными словами, приобретая право на определенную (известную) частьнаследственного имущества, наследники приобретают право и на иное (неизвестноеим) наследство.

Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном имуществе не влияетна последствия правопреемства.

Наследство, как предмет правопреемства, переходит к наследникам внеизменном виде, это означает, что каким наследство являлось на моментоткрытия, таким и остается при наследовании, т.е. в том же объеме, составе,стоимостном выражении.

Еще одной отличительной чертой универсального правопреемства являетсяпереход наследства к наследникам одномоментно со времени открытия наследства,независимо от времени его фактического принятия. Это означает, что нельзяпринять одни права раньше, а другие позже, если наследник принял какое-топраво, то он автоматически принимает и все известные и неизвестные ему права иобязанности.

Таким образом, триединство универсального наследственного правопреемстваявляется базой для развития всего наследственного правоотношения, такраскрывается понятие наследования.

Основные принципы наследования, т.е. основные начала, руководящие идеинаследования, заключаются в следующем:

— основанием открытия наследства признается смерть лица;

— время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;

— место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателяили месту нахождения его имущества;

— наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так иобязанности, которыми наследователь обладал на момент смерти;

— в законодательстве установлен круг лиц, которые могут призываться кнаследованию;

— в законодательстве установлен круг лиц, которые не могут призываться кнаследованию

В ст. 1111 ГК РФ определяется, что наследование осуществляется по двумоснованиям: по завещанию и по закону.

Действующее законодательство РФ так же сводится к стремлениюгарантировать гражданину свободно, по своему усмотрению, распорядиться своимимуществом на случай смерти, руководствуясь исключительно своим интересом прираспоряжении имуществом. Поэтому на первое место поставлено наследование позавещанию.

Если же речь заходит о наследовании по закону, что является темой даннойработы, то необходимо остановиться на этом моменте подробнее.

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобнорегулированию отношений собственности, имеет комплексный, межотраслевойхарактер:

С помощью конституционных и гражданско-правовых норм установлена самавозможность наследовать имущество, нормами гражданского права определяютсяправомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границыих свободного усмотрения, законодательно приняты правовые способы защитынаследственных прав граждан от посягательства со стороны других лиц-нормыгражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

Итак, для наследования по закону, необходимо установить степень родствамежду наследниками и наследодателем, состояние наследника и наследодателя вбраке, факт совместного проживания, а так же нахождение лица не менее чем втечение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт зачатия лицапри жизни наследодателя. Для этого следует установить очередность наследников.

Наследование по закону будет иметь место, если не было составленозавещание или оно признано судом недействительным, либо все наследникиотказались от наследства, либо отсутствуют вообще, тогда имущество считаетсявыморочным и переходит в собственность РФ.

Исходя из рассмотренного выше следует, что в действительности ни закон,ни завещание непосредственно не влекут призвания к наследованию.

Для этого требуется установление определенных юридических фактов. Преждевсего, таких как, факт открытия наследства, происходящий в результате смертигражданина или объявления его умершим, время открытия наследства и место.

На анализе этих юридических фактов следует остановиться более подробно.


1.2 Открытие наследства. Время иместо открытия наследства

Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства.Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понимание юридического значенияоткрытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина.Условием открытия наследства закон так же называет и объявление умершимгражданина. Под объявлением гражданина умершим понимается « юридическаясмерть», устанавливаемая в судебном порядке особого производства. Объявление гражданинаумершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть гражданина.Такие события подлежат обязательной регистрации в органах ЗАГСа.

Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которымсвязано возникновение наследственных правоотношений. Для лиц, оформляющихнаследственные права, единственным документом, подтверждающим смертьнаследодателя, является свидетельство о смерти.

Поэтому помимо доказательства самого факта открытия наследства,свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, накоторую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства.

Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связаноопределение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственногоимущества, начало срока для предъявления требований кредитора, срок дляпринятия и отказа от него, срок для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, временем открытия наследства является день смертигражданина, причем этот день может быть определен не только на основаниимедицинского заключения, но и вступившим в законную силу судебным решением поделу об установлении факта смерти, т.е. объявлении гражданина умершим. В случаеобъявления гражданина умершим, пропавшего без вести, днем смерти гражданинапризнается день его предполагаемой гибели.

При существующем порядке наследственного правопреемства под временемоткрытия наследства принято считать день смерти гражданина. В нотариальнойпрактике встречается предъявление свидетельства о смерти, где отсутствует деньсмерти.

Применяя в данном случае методические рекомендации, по которым приуказании месяца и года смерти, днем смерти считается последний день этогомесяца, а при указании только года смерти — днем смерти является 31 декабряуказанного года.

Сегодня, в соответствии с п.1 ст. 1154 ГК РФ, при открытии наследства вдень предполагаемой гибели гражданина, 6-ти месячный срок для принятиянаследства устанавливается со дня вступления в законную силу решения суда обобъявлении его умершим.

Отдельного внимания заслуживает и тот случай, когда в один и тот же деньумирают граждане, которые при иных обстоятельствах могли бы наследовать другпосле друга, но по действующему законодательству они считаются умершимиодновременно и не наследуют друг после друга, т.е. для определения времениоткрытия наследства имеет значение только день. При этом к наследованию будутпризываться наследники каждого из умерших.

Можно рассмотреть такой пример из нотариальной практики как: супругипогибают одновременно в катастрофе. При этом у каждого из них есть свой кругнаследников (дети от первых браков), жена умирает в 12-00, а муж спустя 5часов. Решение в такой ситуации будет очевидным; т.к. оно сформировано в самомзаконе, т.е. супруги будут признаны умершими одновременно и не будутнаследовать друг после друга.

Несомненное достоинство части третьей ГК РФ при решении этого вопроса втом, что это теперь устранило неопределенность, свойственную нормам ГК РСФСР1964 года и позволило законодательно закрепить права граждан.

В ранее действовавшем законодательстве для регулирования наследования,осложненного проблемой таких наследодателей, не содержалась законодательнаянорма и споры бы решались в судебном порядке.

Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связаноопределение:

— круга лиц, которые выступят наследниками;

— состава наследственного имущества;

— начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока дляпринятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве нанаследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав иобязанностей (в том числе права собственности) по наследству;

— мер защиты наследственного имущества;

— законодательства, применимого к наследственным правоотношениям

При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеетбольшое значение понятие места открытия наследства и если провеститеоретический анализ ГК РСФСР 1964 года, то, местом открытия наследствапризнавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, то всоответствии с положениями ГК РФ местом открытия наследства является последнееместо жительства.

Вопрос о месте открытия наследства является важным, т.к. именно по местуоткрытия наследства, наследники должны подать заявление в нотариальную конторуо принятии или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одномместе, его имущество находится в другом месте, а смерть наступает в третьем ипоэтому закон четко и определяет, что « местом открытия наследства являетсяпоследнее место жительства наследодателя».

И опять же мы видим сохранение норм ГК РСФСР 1964 года о времени открытиянаследства, но следует и признать важным такое дополнение, как конкретизацияместа открытия наследства.

В подавляющем большинстве случаев ориентиром определения места жительствагражданина является регистрация по месту жительства. Вместе с тем, отсутствиерегистрации не может служить основанием для ограничения прав и свободгражданина. Если не установлено место жительство гражданина в РФ, то местооткрытия наследства можно определить по месту нахождения имущества, а еслиимущество расположено в различных местах, то по наиболее ценному из его частей.

Ценность такого имущества определяется по его рыночной стоимости.Законодатель не уточняет, в каком отношении и понимании надо учитыватьнаибольшую ценность. Все будет зависеть от конкретной экономико-правовойобстановки в обществе.

При указании на место открытия наследства в законодательстве идет речь оразных местах. Местом жительства признается место, где гражданин проживалпостоянно или преимущество проживает. Местом жительства несовершеннолетних, недостигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается местожительства их законных представителей-родителей, усыновителей или опекунов.

Место открытия наследства определяет:

— законодательство той или иной страны для тех или иных наследственныхотношений;

— место нотариального оформления наследственных прав наследников приотсутствии спора между наследниками;

— применение тех или иных мер по охране самого наследства (иногдавозникают коллизии в сфере наследственного права, если присутствует иностранныйэлемент, так как многие вопросы наследования в разных странах получаютнеодинаковое законодательное закрепление).

Особо следует остановиться на таком понятии как установление местаоткрытия наследства в судебном порядке. Это происходит если не известно ниместо жительства умершего, ни нахождение его имущества, либо когда гражданинубыл с прежнего места жительства и умер во время переезда к новому местужительства, которое остается неизвестным, то тогда место открытия наследстваустанавливается судом в порядке особого производства.

Проблемным на сегодняшний день остается определение места открытиянаследства после смерти беженцев и вынужденных переселенцев. Этот вопрос вбольшинстве случаев так же разрешается в судебном порядке.

Таким образом, рассмотренное триединство наследственных правоотношений,таких как открытие наследства, время и место, дает основание сделать вывод отом, как это важно в реализации права граждан на наследование имущества, наразвитие наследственных правоотношений.

1.3 Наследственное имущество. Наследники

Категория наследства является ключевой для всего наследственного права.Существование объектов, в отношении которых допускается правопреемство,предопределяет само развитие наследственных правоотношений.

Основное понятие наследства дается в ст. 1112 ГК РФ, согласно которой всостав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытиянаследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Наследство — это юридическое понятие, заимствованное из римского частногоправа, в котором наследство устанавливало преемство прав умершего другимилицами.

Современное понятие наследства раскрывается через определение составанаследства, т.е. того, что входит и что не входит в состав наследства, чтовозможно и что невозможно получить по наследству.

Таким образом, « наследство (наследственное имущество) представляет собойимущество умершего гражданина, которое переходит к другим лицам в порядкенаследственного правопреемства».

Оставаясь после смерти своего владельца в состоянии ожидания преемства,наследство рассматривается как самостоятельный объект гражданских прав,представляя собой единый имущественный комплекс.

Состав наследственного имущества ограничивается четырьмя видамиобъектов:- это вещи, имущественные права, имущественные обязанности, иноеимущество.

В наследство может входить только то имущество, а первый вид имущества — это вещи, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях, т.е.наследодатель имел на них определенное вещное право.

Такая принадлежность устанавливается исключительно соответствующимиправоустанавливающими документами (свидетельством о праве собственности,судебными решениями, договорами). Наряду с правами на вещи в состав наследствавходят и имущественные права — эта права по договору займа и такоекорпоративное право, как право акционера на участие в управлении обществом иправа участника ООО в случае, если переход права не исключается его Уставом.

В понятие имущественных обязанностей наследодателя входит такая группаобъектов в составе наследства, как долги.

Наследники, принявшие наследство, будут отвечать по долгам наследодателяв пределах стоимости перешедшего к ним имущества.

Согласно теоретическим рамкам исследования в данной работе, безусловно,актуальной является глава 65 ГК РФ, посвященная наследованию отдельных видовимущества.

Если по ГК РСФСР 1964 года особые случаи наследования ограничивались лишьодной статьей — «наследование в колхозном дворе», то ГК РФ насчитывает не менеедесяти таких статей, в которых содержатся:

положения, регламентирующие порядок наследования прав, связанных сучастием в хозяйственных товариществах и обществах (ст.1176 ГК РФ),

а так же в потребительском кооперативе (ст.1177 ГК РФ; нормы,определяющие порядок наследования предприятия (ст.1178), крестьянского(фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК РФ),

правила о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей (ст. 1180 ГКРФ) и др.

Упоминание о таком объекте наследства как иное имущество, следуетрассматривать как какой-то имущественный комплекс, самостоятельный объект.Примером такого наследства может служить наследование предприятия.

Такое разнообразие имущественных отношений, в которые вовлекаютсянаследники, не позволяет вести речь об абсолютном замещении наследодателя егонаследником. Закон прямо указывает на невозможность наследования отдельных прави обязанностей. Так, не входят в состав наследства имущественные права иобязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Ими являютсяправо на алименты, право на возмещение вреда здоровью. Не допускается и переходотдельных видов имущества и личных неимущественных прав, не подлежит включениюв состав наследства имущество, возвращаемое реабилитированным гражданам, а также право авторства.

Таковы лишь общие положения об объектах наследства, которые регулируютразвитие наследственных отношений и непосредственно взаимодействуют с такимпонятием, как наследники.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель- физическое лицо, имущество которого после его смерти переходит к другимлицам. Наследодатель — это лицо, после смерти которого осуществляетсяправопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане РФ, в том численедееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане,проживающие на территории РФ .

Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи сосмертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъектгражданского права.

Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников.Ими могут быть:

граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а такжезачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства(как по закону, так и по завещанию);

юридические лица только по завещанию, при условии, что они существовалина день открытия наследства;

публично-правовые образования, к которым относятся РФ, субъекты РФ,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации,но так же при наличии завещания и существования на день открытия наследства.

Рассматривая первую категорию наследников, а это граждане (физическиелица), следует отметить, что они могут быть наследниками как по закону, так ипо завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять праваи обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и лица безгражданства, поскольку они пользуются в РФ гражданской правоспособностьюнаравне с гражданами РФ.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. Смомента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками.Закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытиянаследства, но зачатых еще при жизни наследодателя. Таково общее правило.

Рассматривая вторую категорию наследников, а это юридические лица,независимо от их организационно правовой формы собственности, от в отличии отфизических лиц могут быть наследниками только по завещанию. Для призванияюридических лиц к наследованию необходимо чтобы оно существовало какюридическое лицо на день открытия наследства.

Третья категория наследников — публичные образования, т.е. РФ, субъектыРФ, муниципальные образования, иностранные государства и международныеорганизации имеют место только в случае наличия завещания. Исключение из этогосоставляет Российская Федерация, т.к. она является наследником выморочногоимущества.

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательноограничен.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своимиумышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,кого-либо из его наследников или против осуществления последней волинаследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пыталисьспособствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либоспособствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им илидругим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебномпорядке. Их называют недостойными наследниками и закон исключает такихнаследников из числа наследников, которые могут быть призваны к наследованию.

Данный круг граждан необходимо рассматривать отдельно и в рамках проблемзаконодательного порядка.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что общие положения онаследовании можно определить, как совокупность правовых норм и юридическихфактов, регулирующих общественные отношения по переходу наследственного имуществак правопреемнику.

Анализ раздела V ГК РФ показывает, что основные институты наследственногоправа по общим положениям о наследовании, хотя и претерпели некоторые измененияпо сравнению с ГК РФ, в целом сохранены.

Законодатель не отказался от таких основополагающих положений, какрассмотренная универсальность наследственного правопреемства, наследования поправу представления и обязательная доля в наследстве, хотя и с внесеннымиизменениями.

Достоинство раздела V ГК РФ состоит в том, что многие положениянаследственного права, которые ранее выводились юристами из теории или смыслазакона, получили законодательное закрепление, что позволило устранить неясностьи неопределенность, свойственную некоторым нормам ГК РСФСР.

Следует обратить внимание, что многие понятия и нормы сформулированы подругому и теперь являются новеллами наследственного права, в том численаследования по закону, о которых будет рассказано в следующей главе,посвященной наследованию по закону.


Глава 2. Наследование по закону2.1 Понятие наследования по закону

Наследование по закону — это наследование, которое происходит, если нетзавещания или завещана только часть имущества.

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моментусмерти наследодателя, а так же дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Если же опять провести теоретический анализ наследственногозаконодательства, то ГК РСФСР до 17.05.01г предусматривал две очереди призваниянаследников к наследованию по закону, а в связи с внесением в ст. 532 ГК РСФСРизменения и дополнения, круг родственников наследодателя, имеющих правонаследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количествоочередей наследников по закону увеличено до четырех.

Часть третья ГК РФ, вступившая в силу с 1 марта 2002 года, устанавливаетвосемь очередей наследников по закону.

Наследование по закону характеризуется, тем, что не наследодателем, азаконом установлен исчерпывающий круг наследников. При этом законодательосновывается на семейно-родственном начале, на необходимости обеспеченияинтересов членов семьи умершего, его родственников определенной степени родстваи нетрудоспособных иждивенцев.

Расширение круга наследников по закону является прогрессивным шагом попути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964года не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан.

Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию приналичии родственников наследодателя в значительной степени способствуетстановлению наследственных правоотношений.

Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одномиз следующих юридических фактов: родства с наследодателем предусмотреннойзаконом степени; усыновления наследодателя; усыновления ребенка наследодателемлибо родственником наследодателя; брака с наследодателем; предусмотренногозаконом свойства между наследодателем и наследником; нахождения на иждивениинаследодателя при соблюдении определенных законом условий.

Наследование по закону дополнительно характеризуется тем, что закономустановлен порядок их призвания к наследованию — не всех сразу, апоследовательно, в порядке очередности. Очередность выражается в том, чтонаследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону,если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследниковпо праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренномст. 1146 ГК РФ. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из составапредшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всехпоследующих очередей.

Считается, что наследников предшествующих очередей нет (и значит, кнаследованию призываются наследники последующей очереди) при следующихобстоятельствах:

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют: они никогда (на деньоткрытия наследства) физически не существовали или умерли до открытиянаследства или одновременно с наследодателем и нет наследников по правупредставления, или родственники наследодателя, входящие в состав предшествующихочередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачатыпосле смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию (п. 1 ст.1116 ГК РФ);

2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет праванаследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ)или лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

3) никто из наследников предшествующих очередей наследство не принял иливсе они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются.

Устанавливая круг наследников по закону и очередность их призвания кнаследованию, закон определяет также правила перехода наследственного имуществак нескольким наследникам, наследующим одновременно (совместно), тогда как принаследовании по завещанию порядок перехода наследства к нескольким наследникамопределяется завещателем по его усмотрению.

К наследникам одной очереди по закону, за исключением наследников,наследующих по праву представления, наследство переходит в равных долях, т.е.поступает в их общую долевую собственность. Соотношение изначально равных долейсонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного илинескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих (ст.1158 ГК РФ).

Таким образом следует считать, что наследование по закону выступает вкачестве альтернативы наследования по завещанию и является одним из основанийнаследования.

Значительное увеличение количества очередей наследников по закону,регламентированное третьей частью ГК РФ, устанавливает восемь очередейнаследников и в состав включены именно родственники до пяти степеней родства.

Также необходимо иметь в виду, что только наследование по законудопускает наследование по праву представления, что означает, что определенныелица являются представителями при наследовании чьих-то прав.

Таким образом, наследование по закону так же раскрывает понятие наследованияв гражданском праве РФ, как прогрессивный шаг в развитии современногозаконодательства по пути совершенствования наследственных правоотношений,сохраняя в большей части родственную преемственность.

2.2 Наследники первой, второй, третьей и последующихочередей

Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие частитретьей ГК РФ, круг наследников по закону определяется в соответствии с нормамистатей этой части, если срок принятия наследства не истек на день введения ее вдействие, либо, если указанный срок истек, но на день введения ее в действиенаследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГКРСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано РФ, илинаследственное имущество не перешло в ее собственность по иным установленнымзаконом основаниям.

Первая очередь включает самых близких родственников умершего: детей иродителей. Это родство основано на происхождении. Супруг является такженаследником первой очереди, но его отношение с наследодателем основано набраке, заключенном в предусмотренном законом порядке.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке,наследуют после смерти каждого из родителей.

Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуютвсегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено вустановленном законом порядке. Это могут сделать органы ЗАГС: наосновании совместного заявления родителей и на основании одностороннегозаявления отца ребенка, если мать ребенка умерла, признана недееспособной,невозможно установить место ее нахождения, лишена родительских прав.Одностороннее заявление от отца принимается органами ЗАГС, если имеетсясогласие органов опеки и попечительства. При отсутствии желания лицадобровольно признать свое отцовство в ЗАГСе, оно устанавливается в суде.

При этом, если ребенок родился до введения в действие Основзаконодательства о браке и семье (01.10.1968 года) или после введения вдействие СК РФ (после 01.03.1996 г.) судами устанавливается факт признанияотцовства. В отношении детей, родившихся в период между этими датами, судамиустанавливается не факт признания отцовства, а факт отцовства. Признание браканедействительным не влияет на право детей, родившихся в таком браке, наследоватьпосле родителей. Наследуют дети и после родителей, которые были лишеныродительских прав.

Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и ихродственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей кродственникам по происхождению. Поэтому после смерти усыновителя усыновленныевходят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми.

Переживший супруг является наследником, если он состоял с наследодателемв зарегистрированном браке в соответствии со ст. 10 СК РФ. Гражданский ицерковный брак государством не признается и никаких юридических последствий непорождает. Однако, из этого правила есть исключение — нахождение граждан вфактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8июля 1944 года и продолжавшихся после этой даты до смерти одного из супругов.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения,нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В случае расторжения брака или признания его недействительным, лица,состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются.

Из родителей умершего, мать наследует всегда, а отец только в техслучаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке или когдаотцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Законом устраняются отнаследования тех, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся отвыполнения обязанностей по содержанию наследодателя.

Внуки и их потомки наследуют по праву представления, т.е. получают ту долюнаследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он былжив ко времени открытия наследства. По праву представления не наследуют внукинаследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследствоили если умерший родитель был признан недостойным наследником.

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка ибабушка как со стороны отца, так и со стороны матери относятся к наследникамвторой очереди по закону.

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:при отсутствии наследников первой очереди; при непринятии наследстванаследниками первой очереди; если все наследники первой очереди были лишенызавещателем права наследования; если все наследники первой очереди были признанынедостойными наследниками; при безоговорочном отказе от наследства всехнаследников первой очереди; в случае отказа в их пользу наследников первойочереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника позавещанию в пользу иных наследников по закону или по завещанию может иметьместо, только если не все имущество наследодателя было завещано назначенным имнаследникам).

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя какнаследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. онидолжны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя. Родными братьями исестрами считают лиц, имеющих общих отца и (или) мать, т.е. состоящих во второйстепени родства по боковой линии.

Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общимявляется лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры такжеродные, но неполнородные. Неполнородные братья и сестры бывают единокровными (уних общий отец) или единоутробными (у них общая мать).

Родных братьев и сестер следует отличать от сводных. Сводными братьями исестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, т.е. не являющихсяродственниками второй степени родства по боковой линии, а «сведенных» в однусемью благодаря браку между их родителями. Сводные братья и сестры в составнаследников второй очереди по закону не входят.

Братья и сестры наследуют друг после друга и тогда, когда их родитель(родители) лишен родительских прав в отношении всех или некоторых из детей.Лишение родителя родительских прав не отражается на правоотношениях ребенка спрочими его родственниками по происхождению, в том числе с братьями и сестрами(ст. 71 СК РФ).

Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя наследникивторой очереди и при этом кто-либо из них умер раннее наследодателя илиодновременно с ним, в соответствии с п. 2 ст.1143 ГК РФ наступает наследованиепо праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники иплемянницы наследодателя) призываются к наследованию на долю того из ихродителей, который мог бы являться наследником по закону.

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле,которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказот наследства наследников по закону либо по завещанию в пользу племянниковнаследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны кнаследованию по закону в порядке представления или по завещанию.

Не наследуют по праву представления племянники и племянницынаследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследстволибо был признан недостойным наследником.

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второйочереди необходимо их кровное родство с внуками — наследодателями.

В состав третьей очереди наследников по закону включены дяди и тетинаследодателя.

Их родство с наследодателем (племянником) определяется тем, что наследникприходится родным братом (сестрой) родителю наследодателя. Следовательно, у нихесть общий предок. Данная очередь призывается к наследованию по общемупринципу: при отсутствии наследников предшествующих очередей или при непринятииими наследства, а также в случае лишения завещателем права наследования всехнаследников предшествующих очередей. К наследованию по указанной очередипризываются как полнородные (родные) тети и дяди, так и неполнородные(связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем). Двоюродныебратья и сестры наследодателя могут наследовать по праву представления, есликто-либо из их родителей умер ранее наследодателя или одновременно с ним.

Наследники последующих очередей призываются к наследству на основаниист.1145 при подтверждении родственной связи наследодателя и наследника спомощью доказательства происхождения детей от родителей по шестую очередьвключительно.

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки умершегокак со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призванияих к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровноеродство с правнуками — наследодателями.

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию позакону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или принепринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследникипредшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В качественаследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертойстепени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродныевнуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродныедедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованиюродственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучекнаследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев исестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек ибабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей,в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываютсяпасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Как показывает нотариальная практика, наследники четвертой, пятой ишестой очередей призываются к наследованию достаточно редко. Значительно чащеоформляются в наследственных правах именно наследники седьмой очереди.

В действующем законодательстве отсутствуют легальные понятия, ктоявляется отчимом (мачехой), пасынком (падчерицей). По общему лексическомутолкованию этих слов: мачеха — это жена отца по отношению к его детям отпрежнего брака; отчим — это муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака;падчерица — это дочь одного из супругов по отношению к другому, для неенеродному; пасынок — это сын одного из супругов по отношению к другому, длянего неродному. Брачные отношения между мачехой (отчимом) и отцом (матерью)ребенка должны иметь место на момент смерти мачехи (отчима).

При оформлении наследственных правах упомянутых лиц бывают ситуации,когда мать ребенка жива. Независимо от того, находится ли в живых мать ребенкак моменту открытия наследства после смерти его мачехи, он может быть призван кнаследованию. При этом в случае смерти родной матери он будет призван кнаследованию как наследник первой очереди. В случае же смерти его мачехи неисключено его призвание к наследованию в качестве наследника седьмой очереди (кпримеру, возможен отказ в его пользу от наследства наследников предыдущихочередей).

Интерес представляет также ситуация, когда после расторжения брака сматерью ребенка его отец вступал в брак еще неоднократно. Все супруги отцаребенка по отношению к этому ребенку являются его мачехами, и после смертилюбой из них ребенок может призываться к наследованию при определенныхобстоятельствах.

Таким образом, рассмотренная очередность наследования по закону позволяетсделать вывод о том, что нормы ГК РФ, изложенные в третьей части главе V«Наследственное право» более продуманные и проработанные по сравнению с ГКРСФСР 1964 года и дают право и возможность родственникам наследодателявоспользоваться своим правом наследования.

2.3 Наследование по праву представления

Наследование по праву представления — это особый порядок призвания кнаследованию наследников по закону.

Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии,что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смертинаследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем(ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления в случае одновременной (водин и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону ГК РСФСР1964 г. не предусматривалось и является новеллой.

Наследование по праву представления осуществляется исключительно принаследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно снаследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначеннаследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГКРФ).

Термин «наследование по праву представления» означает, что потомкинаследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно снаследодателем, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследникапо закону, который был бы призван к наследству, будь он в живых в день открытиянаследства. Никакого правопреемства (перехода права) между наследником позакону, умершим до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и егопотомком, наследующим по праву представления, при рассматриваемом порядкепризвания к наследству не происходит. Наследование по праву представления независит от того, унаследовали ли наследники по праву представления имуществопосле умершего наследника по закону, на место которого они заступили: были лиони призваны к наследству после его смерти или нет, а если были призваны, то неимеет значения, приняли они наследство или отказались от него.

Наследники по праву представления фигурируют в составе только первых трехочередей наследников по закону.

По праву представления наследуют: внуки наследодателя и их потомки какнаследники первой очереди по закону; дети полнородных и неполнородных братьев исестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второйочереди; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителейнаследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) входят в третьюочередь.

Во всех трех очередях наследники по праву представления являютсяпотомками наследников по закону той же очереди. Потомки же наследников по правупредставления, указанных в составе второй очереди наследников по закону, — детиплемянниц и племянников наследодателя, а также наследников, названных в составетретьей очереди, — дети двоюродных братьев и сестер наследодателя наследуют позакону не по праву представления своих умерших до открытия наследства илиодновременно с наследодателем родителей, а входят в другие (последующие)очереди наследников по закону — пятую и шестую соответственно.

Восходящие родственники наследников по закону (дедушка и бабушка,прадедушка и прабабушка) к наследованию по праву представления вообще непризываются, они наследуют по закону в составе второй и четвертой очередисоответственно.

Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, внастоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по правупредставления как наследники первой очереди по закону могут быть призваныпотомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, чтопотомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву представления.Причем если ранее к наследованию по праву представления могли быть призванывнуки и правнуки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытиянаследства, то теперь потомки наследодателя по прямой линии, как и прочиенаследники по закону, наследуют и в том случае, если они были зачаты при жизнинаследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГКРФ).

Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут бытьлишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), признаны недостойными наследникамилибо отстранены от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ. Кроме того, немогут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенногонаследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойногоповедения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, умершийдо открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел быправа наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что кнаследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся томунаследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Эту долюнаследники по праву представления делят между собой поровну.


2.4Наследованиеусыновленными и усыновителями

Усыновление (удочерение) — одна из форм устройства несовершеннолетнихдетей, оставшихся без попечения родителей, не ограничено сроком и сохраняетсилу по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия.

Порядок, правовые последствия усыновления и его отмены установленысемейным законодательством.

Последствия усыновления распространяются и на наследственныеправоотношения как усыновленных и усыновителей, так и кровных родственниковэтих лиц.

При наследовании по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, иусыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам попроисхождению — кровным родственникам. То есть входят в первую очередьнаследников по закону, а потомки усыновленного наследуют по праву представленияподобно внукам усыновителя, несмотря на то, что в числе наследников по законупервой очереди усыновленные, их потомки и усыновители не названы. Родственникиусыновителя после смерти усыновленного и его потомков, а потомки усыновленногопосле смерти родственников усыновителя наследуют в качестве наследников в тойочередности, что и родственники по происхождению.

Усыновленные дети утрачивают свои личные неимущественные и имущественныеправа и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (кровнымродственникам).

В то же время по общему правилу при усыновлении правоотношения междуребенком и его родственниками по происхождению прекращаются, вследствие чегоусыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителейусыновленного и других его родственников по происхождению, а родителиусыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по законупосле смерти усыновленного и его потомков.

Это правовое последствие усыновления, относящегося к наследованию позакону, сформулировано в п.2 ст. 1147 ГК РФ

Из этого правила имеются два исключения.

Первое: дети, усыновленные при жизни родителей, имеют право наследоватьимущество родителей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, еслиусыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

Второе: в случае, когда один из родителей усыновленного ребенка умер, топо просьбе родителей умершего родителя (дедушки, бабушки ребенка) могут бытьсохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности поотношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересыребенка. Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых онивправе были наследовать, они этого права не утрачивают.

При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию послесмерти усыновленных, и наследование по закону осуществляется так, как если быусыновления вовсе не устанавливалось. Из всего рассмотренного выше, можносделать вывод о том, что усыновленные и родные по крови пользуются одинаковымиправами наследования.

2.5 Обязательная доля в наследстве

наследование правовое юридический

Обязательная доля — это часть наследственного имущества, котораяпереходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания.

Право на обязательную долю выражается в том, что определенному кругунаследников, несмотря на содержание завещания, законом предоставляется право наполучение доли в наследстве.

Только таким путем найдена возможность обеспечить интересынетрудоспособных членов семьи завещателя, лиц, которые с его смертью утрачиваютправо получения от него средств на свое содержание.

Круг обязательных наследников достаточно узок и является исчерпывающим. Вих число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в томчисле усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а такженесовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы (инвалиды I, II, III групп, атакже женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет). Не входят вчисло таких наследников внуки и правнуки умершего, если они призваны кнаследованию по праву представления. Они могут быть включены в состав обязательныхнаследников только в качестве иждивенцев.

Право на обязательную долю имеет личный характер, т.е. это правонеразрывно связано с личностью обязательного наследника и не может перейти кдругим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственнойтрансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства.

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которуюнаследник получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГКРФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся внашем законодательстве о наследовании (по ГК РСФСР 1922 года размеробязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 года — неменее 2/3).

Видимо, это связано со стремлением законодателя к расширению свободызавещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственногоимущества, с другой. При подсчете размера обязательной доли принимается вовнимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметыобычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся вовкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывалисьбы к наследству при отсутствии завещания. Должно быть зачтено то имущество,которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядкенаследования из незавещанной части имущества, на основании завещательногоотказа и др.

В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальныйпорядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередьобязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из тойчасти имущества, которая переходит к наследникам по закону. Не исключенаситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью компенсироватьобязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, новоля завещателя будет исполнена (П. 2 ст.1149 ГК РФ). Только принедостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано,обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанногоимущества.

Право наследника на обязательную долю — это исключительное право, лишитьэтого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным.Однако, суду предоставлено право по требованию наследника по завещаниюуменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, ориентируясьна возникающие жизненные ситуации и в целях защиты наследников по завещанию.Такая норма установлена впервые. Однако, сделать это можно только при условии,если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которымнаследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилойдом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качествеосновного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческаямастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Суд должен учесть и имущественное положение наследника,имеющего право на обязательную долю.

Например, если по завещанию однокомнатная квартира перешла к жене умершего,а сын его от первого брака, являясь нетрудоспособным по возрасту, предъявилтребование о выделении ему обязательной доли в праве на эту квартиру, суд приусловии, что другого наследственного имущества нет, что сын совместно с отцомне проживал и обеспечен жильем, вправе отказать ему в выделении обязательнойдоли.

Нормы об обязательной доле в наследстве претерпели серьезные изменения иво Вводном законе к части третьей ГК РФ, где специально предусмотрено, чтоправила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьейКодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года(ст. 8).

Прежде всего, это касается размера обязательной доли. Обязательная доля вразмере не менее 1/2 законной доли исчисляется только в случае открытиянаследства по завещаниям, совершенным 1 марта 2002 г. и позднее. Внезависимости от времени открытия наследства при наличии завещания, совершенногодо 1 марта 2002 г., обязательная доля должна определяться в размере не менее2/3 законной доли.

Таким образом, такая логика законодателя вполне оправдана, ведьнаследодатель составлял завещание именно на условиях законодательства,действующего в момент составления завещания.

Решая такой вопрос в судебном порядке, суд может с учетом имущественногоположения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размеробязательной доли или отказать в ее присуждении.

2.6 Права супруга при наследовании

Статья 1150 ГК РФ регламентирует состав наследства в случае совместной собственностисупругов. Тот факт, что наследодатель состоял в браке, учитывается приопределении объема наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом вовремя брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам,а доля пережившего супруга в наследство не включается.

Законным режимом имущества супругов является режим их совместнойсобственности, который действует, если брачным договором не установлено иное.

На основании ст.256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака,является их совместной собственностью, если договором между ними не установлендругой режим этого имущества.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо сочетание трехусловий:

наличие брачных отношений, факт приобретения имущества в период зарегистрированногобрака, имущество должно быть общим — принадлежать на праве общей совместнойсобственности супругам.

В нотариальной практике выдача свидетельства о праве на долю в общемимуществе супругов производится по заявлению пережившего супруга по местуоткрытия наследства с извещением наследников, принявших наследство.

Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается,как правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве нанаследство, т.е. по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругуи в том случае, если он завещанием лишен наследства и не имеет права наобязательную долю.

Однако переживший супруг не может отказаться от своей доли в общемимуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, так как доля пережившегосупруга не входит в наследственную массу.

Исходя из нотариальной практики, он может произвести отчуждение этой долиимущества путем дарения или продажи только после получения свидетельства оправе собственности и о праве на наследство в нотариальной конторе ирегистрации имущества на свое имя в органах, осуществляющих государственнуюрегистрацию прав.

Свидетельство подтверждает право пережившего супруга на? долю перечисляемыхв свидетельстве вещей и имущественных прав. При несогласии заинтересованныхсторон с указанной долей, они могут оспорить выданное свидетельство в суде.

Исходя из нотариальной практики и в том случае, когда от пережившегосупруга не поступило заявления в нотариальную контору о выдаче емусвидетельства о праве собственности, значащееся за наследодателем имуществопоступает в общую наследственную массу и на него выдается свидетельство о правена наследство всем наследникам в общем порядке.

Обсуждение практики применения данной статьи приводит к двум разнымвыводам.

Первое мнение вытекает из сложившейся практики нотариального ведениянаследственных дел.

Суть его в следующем: нотариус выдает свидетельство о праве собственностипережившему супругу лишь по его заявлению.

В соответствии с принципом диспозитивности (П.2 ст.1, ст.9 ГК РФ)переживший супруг может не определять свою долю в общем имуществе, оформленномна имя умершего. Однако право на определение супружеской доли в этом имуществеему должно быть разъяснено нотариусом до выдачи свидетельства о праве нанаследство.

Второе мнение сводится к тому, что поскольку совместная собственностьсупругов возникает в силу прямого указания закона, то нотариус не вправеподвергать эту презумпцию сомнению. Он в любом случае должен выдатьсвидетельство о праве собственности пережившему супругу на имущество,приобретенное в период брака. В противном случае происходит подмена двухпонятий: существования самого права и документального оформления(подтверждения) этого права.

Отказ от права собственности в пользу кого-либо (другого наследника) посути, представляет собой дарение имущества. Для удостоверения же договорадарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а вустановленных законом случаях соответствующее право должно быть изарегистрировано.

На мой взгляд, этот вопрос из разряда тех, которые должны быть однозначноопределены нормативными актами. Тем более, законом не ограничивается правозаинтересованной стороны оспорить в суде как само выданное свидетельство, так иразмер доли в общем имуществе супругов.

В случае спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга,доли в общем имуществе супругов могут быть определены в судебном порядке, судвправе установить неравные пропорции в общем имуществе после смерти одного изсупругов, по соответствующему требованию признать имущество, нажитое каждым изсупругов в период их раздельного проживания при прекращении семейныхобязательств, собственностью каждого из них, а имущество каждого из супруговпри определенных законом обстоятельствах — общим.

Судебная практика по данному вопросу основывается на том, что заявлениепережившего супруга об отказе от доли наследства не является основанием длялишения пережившего супруга права собственности на нажитое в браке снаследодателем имущество.

Рассмотренное положение о правах супруга при наследовании говорит о том,что при наследовании имущества пережившим супругом полностью подтверждаетсявладение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов в соответствии снормами законодательных актов Российской Федерации т.е., происходит полноесоблюдение положений ст. 256 ГК РФ и ст. 34-37 СК РФ.


Глава 3. Актуальные проблемысовременного наследования по закону3.1 Проблема наследование нетрудоспособными лицами,находившимися на иждивении наследодателя

Нетрудоспособные граждане — это граждане утратившие способность к трудувременно, на длительный срок или постоянно, в том числе с детства.

Иждивенцы — это лица, находящиеся на содержании другого лица илиполучающие от него постоянную помощь, которая является для них основнымисточников средств к существованию.

Выделение отдельной категории наследников, таких, как нетрудоспособныеиждивенцы, определяется двумя причинами: изменением их правового статуса отодного кодекса к другому; некоторыми проблемами, возникающими при толкованиинорм на практике. По законодательству 1964 года нетрудоспособные иждивенцывсегда признавались наследниками первой очереди.

Даже при отсутствии наследников первой очереди нетрудоспособные иждивенцыимели преимущество перед трудоспособными родителями, братьями и сестраминаследодателя, т.е. наследниками второй очереди. По действующемузаконодательству их правовой статус несколько изменился.

Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев в области наследованияопределяется ст. 1148 ГК РФ, а именно: граждане, относящиеся к наследникам позакону, указанным в ст. 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытиянаследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призываетсяк наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этойочереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем илинет; к наследникам по закону относятсяграждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГКРФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года досмерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне снаследниками той очереди, которая призывается к наследованию; правовой статуснетрудоспособных иждивенцев в законодательстве, значительно изменился. Теперьзаконодатель выделяет две категории нетрудоспособных иждивенцев:

— первая — граждане, относящиеся к числу наследников по закону и входящиев число наследников второй — седьмой очередей;

— вторая — граждане, входящие в число наследников восьмой очереди.

Для нетрудоспособных иждивенцев первой категории основания длянаследования не одинаковы.

Так для нетрудоспособных иждивенцев, которые не входят в круг наследниковтой очереди которая призывается к наследованию, но относятся к наследникам по закону,наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, при условии, что они неменее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо оттого, проживали они совместно с наследодателем или нет.

А для нетрудоспособных иждивенцев, которые не входят в круг наследников,основанием для наследования является — не менее года до смерти наследодателянаходились на его иждивении и проживали совместно с ним. Отношения иждивения,сколь бы они не были длительными, прекратившиеся за год до открытия наследства,не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя. Данный вывод такжеподтверждается и нотариальной и судебной практикой

Также следовала бы подчеркнуть, что некоторые проблемы возникающие принаследовании нетрудоспособными иждивенцами, связаны с тем, что в Гражданскомкодексе РФ нет четкого определения «нетрудоспособного иждивенца». В связи сэтим факт признания лица нетрудоспособным иждивенцем требует доказывания всудебном порядке. Однако нельзя перечеркивать сложившуюся практику. Согласно ейк нетрудоспособным иждивенцам относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины 60лет, инвалиды 1,2,3, групп.

Актуальность проблемы нетрудоспособных и иждивенцев заключается преждевсего в том, что отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателемне могут служить доказательствами факта иждивения.

Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособныхлиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получивших отнаследодателя такую помощь, которая была для них основным и постояннымисточником средств к существованию.

Исходя из нотариальной практики, в доказательство факта нахождения наиждивении могут быть представлены следующие документы: справка органов местногосамоуправления, жилищно-эксплуатационной организации или с места работынаследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела социальногообеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Однако наличие любого из указанных документов, и даже нескольких из них всовокупности, вряд ли могут бесспорно свидетельствовать о факте нахождения наиждивении. Поскольку одним из условий установления данного факта являетсяполучение помощи, которая являлась бы для лица не просто постоянным, но иосновным источником средств к существованию, представляется сомнительным, чтобы была возможность с достоверностью установить это обстоятельство. Поэтому дляпризнания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, к наследованию,нотариус практически всегда истребует в качестве доказательства иждивенчества копиювступившего в законную силу решения суда об установлении факта нахождениянетрудоспособного лица на иждивении умершего.

Таким образом, проблема наследования иждивенцами решается только всудебном порядке.


3.2 Проблема основания и механизма отстранения отнаследства недостойных наследников

Особого внимания заслуживает ст. 1117 ГК РФ «Недостойные наследники». ВГК РСФСР 1964 года название ее звучало иначе: «граждане, не имеющие праванаследовать (ст. 531).

В целом основания, по которым наследник утрачивает право на наследство,сохранены.

Однако нормы ГК РФ существенно уточнены. В соответствии со ст. 531 ГКРСФСР не имели права «наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане,которые своими противозаконными действиями против наследодателя, кого-либо изего наследников или против осуществления последней воли наследодателя,выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если этиобстоятельства подтверждены в судебном порядке».

Следует отметить, что прежним законом характер противозаконных действийграждан, которые привели к смерти наследодателя, не раскрывался, И нередковозникающий в практике вопрос, возможно ли отстранение от наследованиягражданина, совершившего противозаконные действия по неосторожности, разрешалсяпутем применения положения, сформулированного в постановлении ПленумаВерховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих по делам о наследовании»от 23 апреля 1991 г 2.

В настоящее время подобное положение закреплено в законе. Оно устанавливает:недостойными наследниками признаются граждане которые «своими умышленнымипротивоправными действиями способствовали либо пытались способствоватьпризванию их самих или других лиц к наследованию (ст. 1117 ГК РФ).

Таким образом, не признается недостойным наследник в случае, когда смертьнаследодателя явилась результатом противоправных действий наследника,совершенных по неосторожности.

Кроме того, в практике может возникнуть и другая ситуация. Предположим,что наследник покушался на жизнь наследодателя, но по независящим от негообстоятельствам смерть последнего не наступила. Спустя некоторое времянаследодатель, простив наследника, составляет завещание в его пользу, возникаетвопрос, будет ли такой наследник отстранен от наследования? Прежний закон 1964года оставлял данный вопрос открытым. Сейчас эта неясность устранена. Согласност. 1117 ГК РФ «граждане, которым наследодатель после утраты им праванаследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество».

Поэтому для наилучшей защиты участников наследственных отношений,законодатель и включил в ГК норму, препятствующую наследовать недостойнымлицам.

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права наполучение наследства — недостойные наследники. Они подразделяются на двекатегории: лица, не имеющие права наследовать, и лица, которые могут бытьотстранены от наследования судом. Обстоятельства, на основании которыхуказанные лица не имеют право наследовать должны быть подтверждены в судебномпорядке.

Как правило, в суд обращаются другие наследники или заинтересованные лицаи тогда данная законодательная норма практически выполнима, если отстраняют отнаследования недостойного наследника, как лица злостно уклоняющегося отвыполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержаниюнаследодателя. Однако и в этом вопросе должны быть веские доказательстванедостойности.

Как быть в ситуации, когда единственный наследник — сын, ведущийсовместно с матерью асоциальный образ жизни в процессе совместного распитияспиртного нанес ей тяжкие телесные повреждения, повлекшие через сутки еёсмерть? До истечения положенного шестимесячного срока представитель подоверенности осужденного и отбывающего наказания сына, как и положено,обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства, при этом скрываяприговор суда, вступившего в законную силу. При таких обстоятельствах,нотариус, не обладающий полномочиями истребовать приговор суда, на основаниикоторого был осужден наследник, обязан открыть наследственное дело со всемивытекающими последствиями.

Проблематика применения данной нормы этим не исчерпывается. Как быть смотивацией противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя?Несмотря на четкую фиксацию её в законе, как направленную для достижения такойсудьбы наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих ихлиц, была бы им выгодна, потребовалось бы применение опять же постановленияПленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. 2, п.2 для уточнения позициипо данному вопросу.

Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смертьнаследодателя, должно отстраняться от наследования, независимо от причинпреступления и мотивации, поскольку своими действиями способствовало призваниюсебя к наследованию.

На мой взгляд, было бы, безнравственно признать право наследования залицом, убившим своего родственника из чувства мести, ревности или хулиганскихпобуждений. Однако иной точки зрения придерживается Ю.К.Толстой в КомментарииГК РФ, указывая на то, что умышленные противоправные действия лишь тогда служатоснованием для признания наследника недостойным, когда они направлены надостижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117 ГК РФ.

В исполнении нормы, по которой, не наследуют по закону родители последетей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановленыв них на момент открытия наследства, отдельного решения суда о признаниинаследника не имеющим права наследовать не требуется. Нотариус сам решаетвопрос о признании такого наследника недостойным при предъявлении решении судао лишении родительских прав в отношении наследодателя и если не имеетсядоказательств о его восстановлении к моменту открытия наследства.

Вместе с тем следует опять же иметь в виду, что граждане, которымнаследодатель после утраты ими права наследования завешал имущество, вправе егонаследовать (прощеные наследники).

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования позакону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силузакона обязанностей по содержанию наследодателя (П.2 ст. 1117 ГК РФ). Кругалиментнообязанных лиц исчерпывающе определен нормами Семейного кодекса РФ.

Если недостойный наследник каким-то образом все же получил определенноеимущество из состава наследства, он должен возвратить его как неосновательнополученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК «Обязательства вследствиенеосновательного обогащения». Проблемно это сделать, если заинтересованных лицнет и некому это имущество возвращать.

3.3 Проблема законодательного регулирования наследованиявыморочного имущества

В ряде случаев, предусмотренных законом, имущество умершего считаетсявыморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственностьРоссийской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Исчерпывающий перечень таких случаевприведен в п. 1 ст. 1151 ГК: наследники, как по закону, так и по завещаниюотсутствуют; никто из наследников не имеет права наследовать; все наследникиотстранены от наследования; никто из наследников не принял наследства; всенаследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, чтоотказывается в пользу другого наследника.

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: еслинаследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, товыморочной является часть имущества, не охваченная завещанием.

Порядок наследования выморочного имущества в целом определен в ст. 1151ГК РФ. Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятиянаследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ.

Наследником выморочного имущества является Российская Федерация. Иныепублично-правовые образования, существующие в Российской Федерации (субъектыРоссийской Федерации и муниципальные образования), могут призываться кнаследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Российская Федерация — это особый наследник по закону, не относящийся ник одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит втом, что наследник — Российская Федерация заранее выразила в законе волю наприобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такогоимущества, в отличие от наследования Российской Федерацией имущества позавещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ отнего не допускается (п. 1ст. 1157 ГК РФ).

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношениивыморочного имущества в общем порядке — по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162ГК РФ). В общем порядке Российская Федерация отвечает по долгам наследодателяперед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к ней выморочногоимущества (ст. 1175 ГК РФ). За счет выморочного имущества возмещаются расходы,вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах егостоимости (ст. 1174 ГК РФ).

Федеральным органом исполнительной власти, управомоченным приниматьвыморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков изземель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном(складочном) капитале коммерческих организаций, осуществлять учет федеральногоимущества и его передачу в государственную собственность субъектов РоссийскойФедерации и муниципальную собственность, в котором является Федеральноеагентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) — п. 5.10 и 5.30Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утв.постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. 691.

А в связи с изменением и дополнением, внесенным в ст. 1151 ГК РФ,выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения,переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципальногообразования, в котором данное жилое помещение расположено. Данное жилоепомещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Но, несмотря на это, выморочность имущества опять же доказывается всудебном порядке.

Однако, данные изменения не решили порядок наследования выморочногоимущества, такого как денежные средства.

Выморочное имущество, становясь федеральной собственностью, поступает вгосударственную казну Российской Федерации (п. 4 ст. 214 ГК РФ). Дальнейшая егосудьба зависит от вида имущества.

В п. 3 ст. 1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона о порядкенаследования и учете выморочного имущества, а также о порядке его передачи всобственность РФ, субъектов Российской Федерации или собственностьмуниципальных образований.

Видимо законодатель с введением восьми очередей наследников по законуполагал, что государство или иные публичные образования будут призываться кнаследованию достаточно редко, и поэтому до настоящего времени такой закон неиздан.

В нотариальной практике возник вопрос о порядке наследования выморочногоимущества, поскольку различные государственные органы — территориальные органыМинистерства имущественных отношений РФ и Министерства по налогам и сборам РФ — заявляют о своем праве от имени Российской Федерации на получение свидетельствао праве на выморочное имущество (в частности, на недвижимость).

В данном случае принципиальное значение имеет вопрос о том, какиминормативными актами необходимо руководствоваться при переходе выморочногоимущества. Детальное законодательное регламентирование необходимо.

Должны быть решены все практические проблемные вопросы: представителькакого государственного органа обращается к нотариусу с заявлением о выдачесвидетельства о праве на наследство по ст. 1151 ГК РФ; выдается указанноесвидетельство сразу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства илипредоставляется дополнительный срок для розыска опоздавших наследников и кто вэтом случае их должен разыскивать; какова дальнейшая судьба этого имущества — подлежит ли оно продажи с торгов или у него другая судьба и пр.?

На практике возникает вопрос, каким образом, например совладелец жилогодома может получить долю дома, если она оказалась выморочной, здесь опятьвозникает проблема, которая может быть решена только в судебном порядке, т.к.,с иском о признании выморочным имущества в виде доли дома может обращаться всуд только муниципальное объединение, о уже потом совладельцы могут выкупить умуниципального объединения эту долю.

Возникают и проблемы с розыском опоздавших наследников или тех кто незнает об открытии наследства, и чтобы имущество не оказалось выморочным, должныприниматься какие-то меры.

На мой взгляд, разумно было бы предоставить дополнительный срок, положимтри месяца, после истечения шести месяцев установленного общего срока длярозыска опоздавших наследников. В течение этих трех месяцев нотариус, ведущийнаследственное дело, принимает меры к розыску законных наследников, путемопубликования в оговоренной центральной газете сведений об умершемнаследодателе и свои координаты. Возможно, потребуется несколько такихпубликаций с целью, чтобы дальние родственники, проживающие как в РФ, так и заграницей РФ могли таким образом получить сведения о кончине наследодателя. Еслитри месяца проходят, и никто не обращается к нотариусу, тогда имуществопризнается выморочным и выдается свидетельство о праве на наследство. Положим,наследник может объявиться и гораздо позже указанного срока, даже через десятьлет. В связи с этим возникают следующие вопросы: может ли такой наследниквосстановить пропущенный срок в суде, признавать ли в суде уже выданноесвидетельство незаконным и возвращать имущество наследнику и пр.?

На мой взгляд, принятие дополнительного срока для розыска опоздавшегонаследника служит основанием для отказа в будущем от подобных исков. Вероятно,необходима законодательная норма, по которой возврат имущества опоздавшимнаследникам, перешедшего в собственность Российской Федерации на основании ст.1151 ГК РФ невозможен.

В этой связи уместно вспомнить, что по Своду законов Российской империи(1835-1917 гг.) в случае неявки наследников по истечении полугода имуществопоступало в опекунское управление, и существовал 10 летний срок со дняопубликования сообщения о вызове наследников. После чего имущество признавалосьвыморочным.

Полностью восстановить эту норму сегодня нельзя. В современном динамичноммире вряд ли оправдан столь длительный срок ожидания опоздавших наследников.Нет доверительного (опекунского) управления наследственным имуществом вуказанной ситуации. Но сам принцип представляется довольно логичным.

Мною предложенная схема вписывается в общий существующий порядокнаследования. Другой, альтернативный порядок — судебный.

И все же необходимо издание федерального закона о порядке наследования иучета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования всобственность Российской Федерации, что помогло бы в значительной степениизбежать проблем наследования выморочного имущества, а так же избежатьобращения в суд за вынесением судебных решений по этому поводу, хотя и суддолжен также руководствоваться законом, которого, к сожалению, нет.

3.4 Актуальные проблемы наследования земельных участков,имущественных прав на них

Наряду с рассмотренными проблемами, возникающими при наследованиинетрудоспособными иждивенцами, проблемами наследования недостойныминаследниками и проблемой выморочного имущества, проблемы, возникающие принаследовании земельных участков и имущественных прав на них, не только нетеряют актуальности в настоящее время, но и не потеряют в будущем, т.к., землявсегда была и остается одним из наиболее значимых и ценных объектовгражданского оборота.

А наследование, характеризующееся универсальностью правопреемства,вызывают острейший интерес в связи с переходом прав на землю.

Поэтому необходимо рассмотреть проблемы, которые, на мой взгляд, наиболеечасто встречаются в нотариальной практике и требуют теоретического осмысления,а именно наследственные правоотношения, возникающие по наследованию земельныхучастков, имущественных прав на них.

Земельное законодательство определяет земельный участок как частьповерхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны иудостоверены в установленном порядке.

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемоговладения земельным участком законодатель указал, что по наследству переходяттакже (т.е. кроме непосредственно самого участка) находящиеся в границах этогоземельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,находящиеся на нем лес и растения .

Следует отметить, что и в случае с наследованием во избежание споров ограницах и размере земельного участка, а также о его количественном и качественномсоставе, как сложной вещи, наследнику необходимо иметь не толькоправоустанавливающие документы наследодателя на земельный участок, но идокументы, описывающие объект наследования и позволяющие идентифицироватьобъект описания с объектом, указанным в правоустанавливающих документах, темболее что высшие судебные инстанции России не совсем одинаково подходят кразрешению проблемы определения предмета сделок с земельными участками .

Расхождения в расположении, размерах, назначении и категории земельного участкабудут препятствовать внесудебному включению этого участка в наследственнуюмассу.

Представляется, что судебные разбирательства, особенно в отношениинезначительных расхождений, возникающих в результате современного учета, моглибы быть исключены путем внесения поправок в соответствующие нормативно-правовыеакты, либо разъяснениями высших судебных инстанций.

Другим интересным и, к сожалению, до сих пор не разрешенным являетсявопрос о наследовании права пожизненного наследуемого владения (по сути — бессрочнойаренды,)земельным участком. Не вызывает споров ситуация, когда такое право наземельный участок переходит к единственному наследнику.

Вместе с тем весьма распространен обратный случай — когда на правопожизненного наследуемого владения землей претендует несколько наследников.

Статьей 1181 ГК РФ установлено правило, по которому право пожизненногонаследуемого владения земельным участком входит в состав наследства инаследуется на общих основаниях.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что в состав наследства вданном случае входит вещное право, а не объект материального мира -земельныйучасток. Если же земельный участок может быть разделен между наследниками, то ккаждому из них перейдет по наследству право пожизненного наследуемого владенияконкретной частью земельного участка?

Опять же возникают проблемы, которые необходимо устранить либозаконодательно, либо опять же в судебном порядке.

Такой подход представляется не совсем корректными, ибо позволяют говоритьо создании нового вещного права — общего долевого пожизненного наследуемоговладения.

Думается, что наследникам права пожизненного наследуемого владениянеобходимо определить, кому из них достанется указанное право, а комусправедливая компенсация. Размер последней может быть определен соглашениеммежду наследниками или решением суда (ст. 1165, 1168, 1171 ГК РФ).

Тем не менее, описанная неопределенность требует своего разрешения путемвнесения соответствующих поправок в нормативно-правовые акты.

Таким образом, выявленные противоречия в законодательстве по наследованиюземельных участков и имущественных прав на них, неизбежно потребуют внесениясоответствующих поправок для возможности гражданам не только приобретатьземельные участки на таком вещном праве как право пожизненного наследуемоговладения, но и передавать их по наследству.


Заключение

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт наследования ивывела Российское гражданское право на новый, более высокий уровеньрегулирования правовых отношений.

Понятие наследования было впервые в истории отечественного права раскрытозаконодательно. Получило законодательное закрепление расширение права частнойсобственности граждан в части распоряжения имуществом, реализованоКонституционное положение о свободе распоряжения собственностью.

Существенно расширило круг объектов наследственного имущества, изменилопринципы наследственного права, расширило круг наследников по закону, чтопризвано способствовать сохранению наследственного имущества в частной собственностии сведению к минимуму случаев выморочности данного имущества.

Анализ раздела V ГК РФ показывает, что законодатель не отказался отпрежних основополагающих для наследственного права принципов и положений, но иувеличил число норм, регулирующих понятие наследования. Увеличение количествастатей произошло не в ущерб логичности, а наоборот. Большинство положенийконкретизировано и приспособлено к существующей в настоящее время системеимущественных отношений.

Таким образом, можно сделать вывод, что современное наследственноезаконодательство, регулирующее понятие наследования, характеризуется восновном, детальной проработкой законодательных норм, избавлением отидеологического прошлого, стремлением соответствовать современному оборотуимущества.

В данном заключении хотелось бы остановиться на некоторых выводах,явившихся результатом исследования наследования по закону и предложениях посовершенствованию законодательства в этой области.

Наряду с рядом положительных фактов, не исключаются и проблемные вопросы.Хотелось бы остановиться на них.

Во-первых, необходимо отметить, что практика применения новеллнаследственного права еще все-таки мала. В использованной юридическойлитературе подвергается критике увеличение количества очередей наследования позакону, т.к. бытует мнение о том, что получить наследство могут люди совершенноне имеющие к этому отношения, и это несправедливо.

Однако, если сравнивать количество очередей наследования, установленных внашей стране с аналогичными нормами других стран, то во многих странахколичество очередей наследования вообще не лимитируется.

Во-вторых, увеличение количества очередей переводит проблему правовогорегулирования наследования по закону в другую плоскость. Возникаетнеобходимость доказывания родственных отношений или иных фактов, которыеневозможно подтвердить документально, в судебном порядке, а поэтому, на мойвзгляд, требуется дополнительное время для осмысления и принятия решения порегулированию современной очередности в наследовании по закону, чтобы избежать судебныхтяжб.

В-третьих, уменьшение размера обязательной доли по сравнению с ранеедействовавшим законодательством также вызывает неоднозначную реакцию.

Безусловно, правильно стремление законодателя к расширению свободызавещания, и уменьшение обязательной доли действительно компенсируетсяувеличивающимся размером и стоимостью наследственного имущества, однако на мойвзгляд опять же, невозможно полностью лишить наследника права на обязательнуюдолю даже при судебном решении, исходя из его материального положения,поскольку эта доля гарантирована законом. Логичнее вместо полного лишенияобязательной доли назначать к выплате денежную компенсацию.

Давая оценку проблеме, возникающей при наследовании лицами, находившимисяна иждивении наследодателя можно сказать, что законодатель не дает в настоящеевремя определение «нетрудоспособный иждивенец» и поэтому такие факты необходимодоказывать в суде, поэтому было бы правильно все-таки законодательно датьопределение таким лицам и опять же избежать пресловутых судебных тяжб.

Что касается рассмотрения проблемы отстранения недостойных наследников отнаследования, то состояние недостойности влияет на правовое положение не толькосамих недостойных наследников, но и их потомков, поэтому вычленяется целаяветвь наследников, следующая за недостойными и будет ли это справедливо поотношению к следующим за ними, т.к., те не совершали противоправных действий иродства их никто не лишал.

Из всего проведенного исследования в данной работе можно сделать вывод,что современное наследственное законодательство, регулирующее наследование позакону, характеризуется в основном детальной проработкой законодательных норм,стремлением соответствовать современному обороту имущества, но не исключаеттакого проблемного вопроса, как проблема выморочного имущества.

Самым большим пробелом в правовом регулировании наследования по законуявляется отсутствие Федерального закона о порядке учета и перехода всобственность РФ выморочного имущества, т.к. непринятие этого закона приводит кисключению из оборота и невозможности использования весьма дорогогонаследственного имущества и денежных средств, требует необходимости опять жеобращаться теперь уже муниципальным органам в суд за подтверждением своих правпо переходу выморочного имущества в собственность РФ.

Конечно же, расширение гражданских прав и свобод, изменение экономическойобстановки и социальной структуры общества, новые правила гражданского оборотаимущества нашли отражение в современном законодательстве о наследовании позакону, но в связи с этим возникают и некоторые вопросы по наследованиюотдельных видов имущества, и прежде всего таких, как наследование земельныхучастков и имущественных прав на них.

Надеюсь, что высказанные мной в работе предложения по проблемам,возникающим при наследовании по закону, будут востребованы законодателем.

И в заключении хотелось бы остановиться на таком положительном выводе оприроде понятия наследования по закону как то: что право наследования в РФозначает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своемуусмотрению, распоряжаться имуществом, максимально определенно регламентироватьнаследственные отношения, обеспечивать нормы Конституции РФ, а так жезакрепляет процедуру защиты наследственных прав, что свидетельствует одостаточно хорошей регламентации наследственного права РФ.

При написании выпускной квалификационной работы проведен анализотечественного гражданского законодательства и правоприменительной практики всфере наследования по закону; основных научных позиций юристов по рассматриваемымпроблемам; проведен анализ практики применение некоторых норм наследственногоправа нотариально и в судебном порядке, а также предложено законодателю рядрекомендаций по усовершенствованию действия законодательства о наследовании позакону.


Список использованных источников

1. Конституция РФ. Ст.35. п.4.

2. Гл.19 СК РФ.

3. Ст. 33 СК РФ

4. Ст. 37 СК РФ

5. Ст. 1110 п.1 ГК РФ

6. Ст. 1144 ГКРФ

7. Ст. 1115 ГК РФ

8. Ст.1117 ГК РФ

9. Ст. 1141 ГК РФ

10. Ст.1143 ГК РФ

11. Ст.1147 ГК РФ

12. Ст. 1149 ГК РФ

13. Ст.1181 ч.2 ГК РФ

14. Ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате

15. Определение ВС РФ от 02 апреля 2004г 32-ВОЗ-9

16. ФЗ « О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР //Российская газета 2001. 17 мая 93 /2705/

17. Власов Ю.Н. Нотариат в РФ. М.: 2000 с 209

18. Зайцева Т.И.; Крашенинников П.В. Наследственное право внотариальной практике. М.: Волтерс Клувер. 2005. С.168.

19. Наследственное право. Пособие. Под редакцией Волковой Н.А.М.: ЮНИТИ. 2007.

20. Наследственное право. Под редакцией Ярошенко К.Б. М.: ВолтерсКлувер. 2005.

21. Наследственное право и процесс. Учебник. Гущин В.В. ДмитриевЮ.А. М.: Эксмо. 2005 с 122

22. Наследственное право в нотариальной практике. Зайцева Т.И.,Крашенинников П.В. М.: Волтерс Клувер. 2005 с 172

23. Нотариус 6. Мананников О.В.2005. с.28

24. Соч. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. с. 173

25. Толстой Ю.К. Комментарий к ГК РФ (постатейный). Ч.3. М. 2002.С.21.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву