Реферат: Международное частное право

Министерство образования РеспубликиБеларусь

Академия МВД

Курс лекций

Международное частное право

Н.И.Рудович

М.Л.Чудаева

/>Минск 2007


Раздел I. Общая частьЛекция 1. Понятие, предмет и система международного частного права1.1 Понятие и задачи международного частного права

Целью любого правового регулирования является упорядочениеобщественных отношений, подпадающих под юрисдикцию определенного государства.Уникальность международного частного права состоит в том, что отношения,которые призвана урегулировать эта отрасль права, лежат вне сферы юрисдикции одногогосударства.

С обретением Республикой Беларусь государственногосуверенитета активизировались на международной арене ее политические, экономические,научно-технические и культурные связи. Устанавливаются деловые контакты с ЕЭС,ведущими международными экономическими организациями – МВФ, МБРР, ВТО и др.

Международное частное право (МЧП) каксамостоятельная юридическая наука возникло в середине прошлого века. Одним изпервых употребил этот термин американский юрист Джозеф Стори, который в 1834 г. выпустил книгу под названием «Комментарии к иностранному и внутреннему конфликтному праву». Международноечастное право содействует развитию торгово-экономического, научно-техническогои культурного сотрудничества. В юридической литературе международное частноеправо рассматривается как полисистемный межотраслевой комплекс, регулирующийправоотношения частного характера, осложненные наличием иностранного элемента.

Существуют дваосновных признака, характеризующие общественные отношения, регулируемыемеждународным частным правом: во-первых, эти общественные отношения должныносить частный характер и, во-вторых, быть международными.

Международный характер. Развитиеотношений между государствами и лицами различной государственной принадлежностиобусловливает необходимость правового регулирования их взаимодействия. Возможныдва варианта таких отношений и их регулирования:

1) международные отношениямежгосударственного характера – регламентируются международным публичнымправом, в котором главное место занимают вопросы политических взаимоотношенийгосударств и производных от них субъектов;

2) международныеотношения между частными лицами (физическими и юридическими) и между частнымилицами и иностранным государством в неполитической сфере.

Частный характер. Отношения междуфизическими и юридическими лицами регулируются частным правом (гражданским,семейным, трудовым и др.) – субъекты правоотношений не обладают властнымиполномочиями друг по отношению к другу. По словам С. С. Алексеева, «частноеправо … охватывает отношения, участники которых не обладают никакой властью(они, напротив, отделены от государственной власти и как раз в этом смыслеявляются частными), но их договоры, акты… имеют полновесное юридическоезначение, защищаются судом, признаются и проводятся государством как его жесобственные веления»1.В ряде случаев субъектами МЧП могут быть международные организации, а такжегосударства.

Современное международное частное правопризвано решать следующие основные задачи:

1) совершенствование правовогорегулирования деловых связей с зарубежными партнерами;

2) поиск новых(более эффективных) форм международного экономического, научно-технического икультурного сотрудничества;

3) проведение работ по унификации,сближению норм внутреннего (национального) законодательства различныхгосударств, регулирующих правоотношения с иностранным элементом;

4) совершенствование правовой защитыиностранных инвестиций;

5) защита прав и законных интересовиностранных юридических и физических лиц.

Как и любая правовая дисциплина,международное частное право базируется на следующих принципах:

— принцип приоритета общечеловеческихценностей и интересов: т.е. государство на первое место выдвигает интересыличности, общечеловеческие ценности, независимо от классовой,социально-политической, гражданской и национальной принадлежности. Всоответствии с Конституцией Республики Беларусь, в своих гражданских делахиностранцы на территории нашего государства имеют права и исполняют обязанностинаравне с гражданами Республики Беларусь.

— принцип наибольшегоблагоприятствования и недискриминации в торгово-экономических отношениях:данный принцип исходит из того, что в первую очередь в торгово-экономическихотношениях, для государства и его граждан устанавливается режим, не менееблагоприятный, чем для любого иного государства и его граждан. Любаядискриминация в торговых взаимоотношениях недопустима.

— принцип невмешательства во внутренниедела друг друга: государства и их граждане могут самостоятельно выбиратьторговых партнеров, определять области и характер взаимоотношений, безчьего-либо вмешательства и давления со стороны.

— принцип добросовестного сотрудничестваи выполнения обязательств, вытекающих из заключенных договоров: стороны обязаныприлагать все усилия к добросовестному выполнению взятых на себя по договорамобязательств, сами же в этих или отдельных договорах определяют вид и характерответственности в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.

1.2 Предмет международного частного права

Вышеотмечалось, что МЧП регулирует международные немежгосударственные отношения невластного(частноправового) характера.

Следовательно,к ним относятся, во-первых, гражданские, семейно- брачные, трудовые ипроцессуальные отношения в той степени, в которой они носят частноправовойхарактер. Во-вторых, эти отношения выходят за пределы правовой системы одногогосударства, носят трансграничный характер в силу того, что они осложненыиностранным элементом.

В международном частном праве различаютследующие виды иностранного элемента:

1) иностранныйсубъект правоотношения (иностранное физическое лицо или юридическое лицо, атакже иностранные государства и международные организации);

2) объект,находящий за рубежом (например, имущество гражданина Республики Беларусь,находящееся за рубежом);

3) юридическийфакт, имевший место на территории иностранного государства (брак заключен натерритории другого государства).

Еслив правоотношении частного характера присутствует хотя бы один из видовиностранного элемента, то будут применяться нормы международного частногоправа.

В сферу МЧП входят:

– гражданское право и дееспособностьиностранных физических и юридических лиц;

– отношения собственности иностранныхфизических и юридических лиц;

– отношения, вытекающие извнешнеэкономических (торговых, посреднических, монтажно-строительных и т. д.)договоров;

–финансовые и кредитно-расчетные отношения;

– отношения по использованию результатовинтеллектуальной деятельности (авторские, патентные и др.) иностранныхфизических и юридических лиц;

– отношения по трансграничной перевозке;

– наследственные отношения по поводу имущества, находящегосяза рубежом;

– процессуальные отношения (процесс и исполнение решенийиностранных судов) и другие.

Такимобразом, предмет международного частного права можно определить какгражданские, семейно-брачные, трудовые и процессуальные правоотношения,осложненные иностранным элементом.

1.3 Метод международного частного права

Метод – это комплекс взаимосвязанных приемов, средств, черезкоторые право воздействует на ту или иную область общественных отношений, наповедение их участников, устанавливая их права и обязанности.

МетодМЧП тесно связан с основной его задачей – преодолением коллизии права.

Коллизия(от лат. collisio – столкновение)означает расхождение содержания (столкновение) разных норм права, относящихся кодному вопросу. Коллизия права в МЧП обусловлена тем, что наличие в такомотношении иностранного элемента связывает его с правом не одного государства, анескольких, т. е. оно может быть урегулировано правом каждого государства,которому принадлежит тот или иной элемент. В результате коллизии права одним итем же фактическим обстоятельствам может быть дана различная правовая оценка.

Таким образом,коллизию права в МЧП можно определить как обусловленную спецификойчастноправового отношения, осложненного иностранным элементом, объективнуювозможность применения частного права двух или более государств к данномуотношению, что может привести к разным результатам, к различному решениювозникающих вопросов. Для того, чтобы ответить на спорный вопрос по существу,необходимо, прежде всего, разрешить или преодолеть коллизию права.

Всевышеизложенное определяет специфику метода международного частного права.

Содной стороны, поскольку речь идет о частноправовых отношениях, МЧП основано напервичном, исходном методе частного права в целом. Это метод диспозитивногорегулирования, основанный на принципах независимости, самостоятельности иравноправия сторон, защиты частной собственности, свободы договоров.

Сдругой стороны, общий метод МЧП – это совокупность конкретных приемов, способови средств юридического воздействия, направленных на преодоление коллизии праваразных государств. При этом выделяются два способа регулирования: коллизионно-правовойи материально-правовой. Оба они направлены на преодоление коллизии права.

Коллизионно-правовой метод регулирования осуществляется посредствомколлизионных норм, которые и содержат предписание о том, право какогогосударства надо применить. Этот способ называют также отсылочным. Коллизионныйспособ регулирования в настоящее время осуществляется в двух правовых формах:

1. Национально-правовой (посредством национальныхколлизионных норм, разработанных каждым государством в своем праве самостоятельно.Этому, в частности, посвящен раздел VII ГК Республики Беларусь.

2. Международно-правовой (посредством унифицированныхколлизионных норм, разработанных государствами совместно в международных договорах,например, в Конвенции о праве, применимом к международной купле-продаже 1986).

Материально-правовой метод регулирования состоит в создании и принятиинесколькими государствами унифицированных материальных норм частного права,устанавливающих права и обязанности сторон. При этом способе коллизионнаяпроблема МЧП решается путем устранения коллизии в принципе, а метод МЧПсводится к поиску, правильному выбору и применению материально-правовой нормы,минуя коллизионную стадию. Поэтому материально-правовой способ регулирования,называют еще прямым способом регулирования. Унифицированныематериально-правовые нормы находятся в международных соглашениях, таких какЖеневские конвенции о векселях (1930), Конвенция о договорах международнойкупли-продажи (1980), Конвенция об исковой давности в международнойкупле-продаже товаров (1974) и др.

1.4 Место международного частного права в системе права. Международное частноеи международное публичное право

Вопросо месте международного частного права в системе права до сих пор являетсядискуссионным. Среди множества мнений можно выделить следующие:

1.МЧП относится к системе внутреннего (национального) права (М. М. Богуславский,М. И. Брагинский, В. П. Звеков, Л. А Лунц, и др.).

2.МЧП является частью международного права в широком смысле слова, т. е. вмеждународном праве существуют две основные самостоятельные отрасли права:международное публичное право и международное частное право.

3.МЧП делится на международное и внутригосударственное право (Б. И. Кольцов, Р.А. Мюллерсон, К. Л. Разумов, и др.): коллизионное право каждого государствапредставляет собой подсистему национального права, а унифицированные частноправовыенормы составляют международное частное право как самостоятельную отрасльмеждународного права.

Представляется,что место МЧП в системе права можно охарактеризовать следующим образом:

1) МЧП связано как с международнымпубличным правом, так и с частным правом, являющимся частью национального;

2)несмотря на тесную связь с международным правом, МЧП входит в системувнутреннего (национального) права государства: оно регулирует отношения междуфизическими и юридическими лицами, которые находятся под действием внутреннегоправа государства;

3)все вышеперечисленное не дает оснований выделять МЧП как отдельную отрасльправа, даже несмотря на специфику метода. МЧП целесообразно рассматривать какполисистемный межотраслевой комплекс, состоящий как из норм национального праваразных государств, так и норм международных договоров.

Международноечастное право находится в тесной взаимосвязи с международным публичным правом(МПП).

Во-первых, связь с МПП проявляется и втом, что часть норм международного частного права содержится в международныхдоговорах и международных обычаях, являющихся основными источниками МПП.

Во-вторых, в международном частном правеиспользуются многие общие начала МПП и прежде всего принципы государственногосуверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, недопущениядискриминации и т. д.

В-третьих,международное частное право и международное публичное право регулируютобщественные отношения международного характера.

Различия между МЧП и МПП состоят вследующем:

1.по объектурегулирования:

— МПП представляетсобой совокупность юридических принципов и норм, регулирующих отношения междугосударствами и другими субъектами международного общения.

МЧП регулируетгражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные отношения с иностраннымэлементом, которые носят немежгосударственный характер.

2.по субъектномусоставу:

Субъектами МППявляются государства, межгосударственные организации, народы и нации.

В МЧП основными субъектами являютсяфизические и юридические лица – граждане, государственные предприятия, частныефирмы и иные организации, в некоторых случаях государства и международныеорганизации

3.по источникамправового регулирования:

Основными источниками МПП являются международныедоговоры и обычаи. Источники МЧП помимо международных договоров и обычаев вывключают в себя также внутринациональное законодательство.

1.5 Система международного частного права

Вопрос о системе международногочастного права является одним из наиболее дискуссионных в современной юридическойлитературе.

Имея дело с понятием «международноечастное право», необходимо различать МЧП как явление объективного права идисциплину правоведения.

Под системой в праве понимаютобъединение по определенным признакам правовых норм в структурно упорядоченнуюцелостность, обладающую относительной самостоятельностью, устойчивостью иавтономностью функционирования.

В нашем понимании, система МЧП – этокомплексное правовое явление, базовыми структурными элементами которого можносчитать нормы и институты, содержащиеся в разных отраслях права, нообъединенные одним общим признаком – наличием в правоотношении, которое они регулируют,иностранного элемента.

В общем виде система международногочастного права включает нормы, традиционно входящие в:

1) гражданское право (правовоеположение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лици иных организаций как участников международного гражданского оборота, защитаправ и законных интересов белорусских субъектов права за рубежом, основания возникновенияи порядок осуществления вещных прав, включая права на инвестиции, договорные ииные обязательства, исключительные права на результаты интеллектуальнойдеятельности, отношения по наследованию);

2) семейное право (браки синостранцами, международное усыновление, отношения детей и родителей);

3) трудовое право (международныетрудовые отношения, правовой статус трудящихся-мигрантов и т. д.);

4) международный гражданский процесс икоммерческий арбитраж.

Таким образом, можно сказать, что МЧП как правовое явление –это совокупность норм и институтов, принадлежащих различным отраслям права,объединенных одним признаком – наличием иностранного элемента.

Наука и дисциплина международногочастного права имеет свою систему, которая состоит из общей, особенной частей имеждународного гражданского процесса.

Общаячасть МЧП рассматривает научно-практические вопросы, имеющие общее значение длявсех норм и институтов, составляющих особенную часть международного частногоправа и раскрывающие специфику правового регулирования международныхчастноправовых отношений. Сюда входят: предмет, метод, способы и формыправового регулирования; характеристика норм, составляющих международноечастное право, вопросы применении коллизионных норм и т. д.

Особеннаячасть МЧП включает следующие вопросы: субъекты частных правоотношений,осложненных иностранным элементом (право- и дееспособность физических июридических лиц, правовое положение государства как особого субъекта такихотношений); право собственности; обязательственное право (общие положения иотдельные виды обязательств, договоры международной купли-продажи, договорыморской, железнодорожный, авиа- и других способов перевозки, денежныеобязательства и т. д.); деликтные обязательства; отношения по поводуинтеллектуальной собственности, наследственное право. Кроме того, сюда входяттрудовые и семейно-брачные отношения, которые, во-первых, по своему характеруявляются частноправовыми и, во-вторых, осложнены иностранным элементом.

Международный гражданский процесс рассматривает вопросы, которыевозникают при разрешении частных дел с иностранным элементом: процессуальнаяправо- и дееспособность иностранных физических и юридических лиц;процессуальное положение иностранного государства; подсудность частных дел синостранным элементом; исполнение иностранных судебных поручений; признание иисполнение иностранных судебных решений; международный коммерческий арбитраж.

/>Лекция 2. Источникимеждународного частного права2.1 Понятие и виды источников международного частного права

Под источниками права понимаетсясовокупность форм и средств внешнего выражения и закрепления правовых норм.Источниками международного частного права являются национальные законы,подзаконные нормативно-правовые акты, международные договоры и акты неписаногоправа, которые содержат нормы, регулирующие частноправовые отношения синостранным элементом. Соотношение между этими источниками неодинаково дляразных стран.

В странах континентальной Европы, атакже в тех государствах, которые заимствовали их систему права, на первомместе стоит закон. Административный акт официально играет подчиненную роль, асудебная практика вообще не считается источником права. Суды, вынося решение,не создают общих норм, не занимаются правотворчеством, не подменяют собойзаконодателя, а решение по конкретному делу обязательно только для данного дела.

Иное положение сложилось в странах,применяющих систему англосаксонского права. Хотя закон стоит над другимиисточниками права, однако судебная практика также является источником права ииграет большую роль по сравнению с источниками писаного права – законами иподзаконными актами.

К источникам международного частногоправа относятся:

– внутренние законодательствагосударств;

– международные договоры;

– судебные прецеденты;

– международные ивнутригосударственные правовые обычаи и обычаи делового оборота.

Некоторые авторы считают правовую доктрину источникоммеждународного частного права. Вряд ли с этим можно согласиться, т. к.высказывания ученых-юристов юридической силы не имеют, а носят рекомендательныйхарактер.

Во многих государствах существует «право разногласий» – всеученые вправе высказывать совершенно различные мнения по одному и тому жевопросу. Если доктрина имеет практическое применение, то государственные органыполностью свободны в выборе между различными точками зрения, высказаннымиюристами. Белорусский законодатель учитывает оценку доктрины как источникамеждународного частного права в других государствах (п. 1 ст. 1095 ГКРеспублики Беларусь, ч. 1 ст. 26 ХПК Республики Беларусь), но не считаетразработки ученых даже вспомогательным источником права.

Но это не должно умалять значение правовой доктрины для разработкии уяснения норм международного частного права, т. к. она играет определеннуюроль в развитии и совершенствовании права и вспомогательную – вправоприменительном процессе для установления содержания применяемых норм,особенно норм иностранного права.

В специальной литературеподчеркивается двойственный характер источников МЧП: ими являются какмеждународные договоры и обычаи (что характерно для международного публичногоправа), так и нормы национального законодательства и судебная практикаотдельных государств. В первом случае имеет место международное регулирование,во втором – внутригосударственное. Однако в обоих случаях объектомрегулирования будут частноправовые отношения международного характера.

2.2 Международные договоры

В зависимости от того, как тот или инойавтор решает вопрос о месте МЧП в системе права, решается и дилемма – являетсяли международный договор источником МЧП.

В соответствии с точкой зрения М. М. Богуславского, Г. К.Дмитриевой и др., международный договор не имеет прямого, непосредственногоприменения во внутригосударственной сфере и, значит, не является источникомвнутригосударственного права, в том числе и международного частного права какего отрасли. В гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным элементом,действие международного договора опосредовано актом ратификации. В результатератификации нормы международного договора «трансформируются» в нормывнутреннего законодательства и действуют как нормы национального правового акта.

Согласно точке зрения В. В. Гаврилова, В. Г. Тихини и др.,международный договор, безусловно, является источником МЧП. Подписывая иратифицируя международный договор, государство не «трансформирует» его нормы внациональное законодательство, а лишь санкционирует их непосредственноеприменение участниками международных частноправовых отношений.

Международный договор – это соглашение между государствамиили иными субъектами международного права, которым регулируются определенныевиды правоотношений и устанавливаются для его участников соответствующие праваи обязанности.

В ст. 8 Конституции Республики Беларусь указано, чтоРеспублика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международногоправа и обеспечивает соответствие им законодательства.

Аналогичнаянорма содержится в ст.6 ГК Республики Беларусь.

Ч.II ст. 6 ГК Республики Беларусь гласит:«Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах РеспубликиБеларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территорииРеспублики Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственномуприменению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что дляприменения таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеютсилу того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь наобязательность для нее соответствующего международного договора».

В соответствии же со ст. 3 Закона «Омеждународных договорах Республики Беларусь», ратификация – это один изспособов выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее нормдоговора перед другими участниками этого международного договора. Поэтомумеждународные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права,наряду с актами национального законодательства отдельных государств, относятсяк числу источников МЧП и способны непосредственно регулировать международные частноправовыеотношения.

Международные договоры представляютсобой соглашения между государствами и другими субъектами международного права,разрабатываемые на основе согласования их волеизъявления в целях единообразногорегулирования определенных общественных отношений.

Можно выделить следующие видыдоговоров:

в зависимости от органов,заключающих договоры, различают межгосударственные, межправительственные имежведомственные договоры;

по количеству участников –многосторонние и двусторонние;

по действию в пространстве –универсальные и региональные (СНГ, Европейский Союз);

по содержанию – политические,экономические договоры, а также договоры по специальным вопросам (например,договоры в области науки, образования, культуры, о правовой помощи);

по времени действия – договор можетбыть заключен на определенный срок или без указания срока (так называемыйбессрочный договор).

2.3 Внутреннее законодательство

Национальноезаконодательство в области международного частного права действует в пределахкаждого отдельного государства и является результатом реализациинормотворческой функции государственных органов.

Законодательнуюпрактику зарубежных стран можно условно разделить на три группы:

1) страны,в которых международное частное право кодифицировано (как в РеспубликеБеларусь, Российской Федерации) в разных отраслевых законодательных актах;

2) страны,в которых приняты специальные законодательные акты по международному частномуправу (Чехия, Польша, Австрия, Венгрия);

3) страны,в которых международное частное право вообще не кодифицировано и лишь внекоторых актах содержатся его отдельные нормы (Великобритания, США – решающеезначение имеет система судебных прецедентов, хотя по отдельным вопросамиздаются законодательные акты, в которых встречаются также правиламеждународного частного права. Например, в Великобритании – это Закон озавещаниях, Закон об усыновлении, Закон о государственном иммунитете и др.).

Следует отметить, что в последнее время активизироваласькодификация законодательства о международном частном праве в странах СНГ. МежпарламентскойАссамблеей государств – участников СНГ принята Модель ГК для стран СНГ. Часть 3Модели включает раздел 7 «Международное частное право». Соответствующие разделыпредусмотрены в принятых (Российская Федерация, Армения, Республика Беларусь,Казахстан, Киргизия, Узбекистан) либо подготавливаемых к принятию гражданскихкодексах других стран СНГ. Иначе построена книга 8 ГК Украины, нормы которойраспространяются на гражданские и семейные отношения, осложненные иностраннымэлементом, и на отношения международного гражданского процесса. В Грузии с 1октября 1998 г. действует Закон о международном частном праве, в Азербайджане –Закон о международном частном праве 2000 г.

В законодательстве нашей страныподобные положения находят закрепление в отраслевых, комплексных илиспециальных нормативных правовых актах различного уровня и происхождения.


2.4 Судебный прецедент и судебная практика

Судебнаяпрактика – деятельность судов по применению законодательства при рассмотрениигражданских и уголовных дел. Иными словами – это проводимые в решениях взглядысудей на какой-либо правовой вопрос, имеющие руководящее значение при решениисудами аналогичных вопросов в дальнейшем.

В государствах англо-американской системы судебная практикарассматривается в качестве важнейшего источника права (в т. ч. международногочастного права). В этих государствах некоторые правовые вопросы, связанные синостранным элементом, регулируются не в законодательном порядке, а путемприменения судебной практики.

В Австралии, Англии, некоторых штатах США, ЮАР, рядепровинций Канады, Новой Зеландии, Индии и других действует так называемаясистема судебных прецедентов, согласно которой вынесенные ранее судебныерешения по гражданским и уголовным делам имеют обязательную силу для судов тойже или низшей инстанции при решении аналогичных дел.

В числе официальных изданийсудебных прецедентов применительно к МЧП можно назвать курс Дайси,опубликованный в Великобритании, и Свод законов о конфликте законов,выдержавший несколько изданий также в США. В странах континентальной системыправа иногда допускается использовать судебное решение в качестве прецедента вслучае пробела в праве (ФРГ, Швейцария, Португалия).

В соответствии со ст. 3. ГКРеспублики Беларусь источником МЧП могут быть содержащие нормы гражданскогоправа акты Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного СудаРеспублики Беларусь. Из этого можно сделать вывод о том, что судебная практикав Республике Беларусь может являться источником МЧП.


2.5 Международные обычаи

Международныеобычаи – неписанные правила поведения, которые давно сложились, систематическиприменяются и отступление от них рассматривается как нарушение права.

Инымисловами, международный обычай представляет собой единообразное устойчивоеправило, сложившееся в практике и имеющее обязательную юридическую силу.Согласно Статуту Международного суда ООН обычай есть «доказательство всеобщейпрактики, признанной в качестве правовой нормы» (ст. 38).

Международныеобычаи играют важную роль в международной торговле и торговом мореплавании.

Онимогут носить правовой и неправовой характер. Правовой характер они имеют вслучаях, когда санкционированы соответствующим компетентным органомгосударства.

ВРеспублике Беларусь международные обычаи являются одним из источников права.

Вотличие от обычая, единообразное устойчивое правило, сложившееся в практике, ноне имеющее юридической силы, именуют обыкновением, другими словами это правилоповедения или заведенный порядок, который стороны установили в отношениях междусобой. Чаще всего оно имеет место в предпринимательской, коммерческойдеятельности. Обыкновение складывается в практике поведения конкретных,определенных лиц (неоднократное включение в договор определенных элементов и т.д.). Это правило поведения не имеет никакого отношения к другим субъектам.

Обычайже складывается в практике поведения неопределенного круга лиц.

Существуютдва способа установления обыкновения:

1)-прямое указание в договоре на какое-либо определенное правило поведения,которое не является обязательным для сторон в отношениях с иностраннымэлементом;

2)-практика поведения.

Нормыобыкновения имеют значение для установления стандартов честности, добросовестности.

Примеромсанкционированного обычая может быть положение, сформулированное в ст. 1093 ГК Республики Беларусь: «Право,подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранныхграждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностраннымэлементом, определяется на основании Конституции Республики Беларусь,настоящего Кодекса, иных законодательных актов, международных договоровРеспублики Беларусь и не противоречащих законодательству Республики Беларусьмеждународных обычаев».

Учитываязначительную роль обычаев международного делового оборота в регламентациимеждународных экономических связей и трудность установления их содержания иприменения (в силу их неписаного характера), многие международные организацииизучают, обобщают и публикуют своды обычаев по таким группам вопросов, какМеждународные правила по унифицированному толкованию торговых терминов(ИНКОТЕРМС) в редакции 2000 г.; Унифицированные правила и обычаи длядокументарных аккредитивов в редакции 1993 г.; Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г.; Унифицированные правила по договорным гарантиям (1978),Йорк-Антверпенские правила об общей аварии в редакции 1994 г. и др.


/>Лекция 3. Коллизионныенормы3.1 Понятие коллизионной нормы

Поскольку основной задачеймеждународного частного права является разрешение правовой коллизии, то правовыенормы, с помощью которых эта цель достигается, носят весьма специфическийхарактер. Эти нормы называются коллизионными.

При наличии в правоотношениииностранного элемента, разрешение конфликтной ситуации может иметь различноеразрешение в зависимости от того, право какого государства стороны изберут)коллизионная норма должна, во-первых, указывать на правоотношение, подлежащееурегулированию, и, во-вторых, определять, в праве какого государства следуетискать соответствующую норму материального или процессуального права.

Такимобразом, под коллизионной нормой в международном частном праве обычнопонимается норма, которая не определяет права и обязанности сторон, а лишьустанавливает, право, какого государства должно быть применено к данномуконкретному правоотношению.

Например,ст. 1112 ГК Республики Беларусь гласит: «Гражданская правоспособностьиностранного юридического лица определяется по праву страны, где учрежденоюридическое лицо». В указанной коллизионной норме слова «гражданскаяправоспособность» определяют правоотношение, а слова «определяется по правустраны, где учреждено юридическое лицо» – указывает на применимое право.

Коллизионные нормы являются центральныминститутом международного частного права независимо от того, как в доктринеопределяются его понятие, природа, система или источники. Их специфическаячерта состоит в том, что коллизионные нормы непосредственно не определяют праваи обязанности сторон правоотношения, а лишь указывают на компетентныйправопорядок для разрешения этого вопроса. Поэтому практическое применениеколлизионной нормы возможно только вместе с правовой системой той страны, ккоторой она отсылает.

3.2 Структура коллизионной нормы. Видыколлизионных норм

Структураколлизионной нормы отличается от структуры обычной правовой нормы (вколлизионной норме нет гипотезы, диспозиции и санкции).

Согласнотрадиционному представлению коллизионные нормы включают два основных элемента:

1. объем– указание на те отношения, к которым должны применяться коллизионные нормы(институт гражданского права, трудового права, семейного права и др.);

2. привязка– указывает на право государства, подлежащее применению к данному отношению илик группе таких отношений.

По ряду критериев можно выделитьследующие разновидности коллизионных норм:

1.По форме коллизионной привязки – двусторонние и односторонние коллизионные нормы:

а) в случае с двусторонней нормой впривязке не указывается право конкретного государства, а формулируется общийпринцип, используя который можно его определить. Поэтому привязку двустороннейколлизионной нормы еще называют «формулой прикрепления». Например, «Принадлежностьимущества к недвижимым или движимым вещам, а также иная юридическаяквалификация имущества определяются по праву страны, где это имуществонаходится» (ч. 2 ст. 1119 ГК). Здесь не определяется конкретная страна, а лишьуказывается, как ее определить;

б) в привязке односторонней коллизионнойнормы прямо указывается право конкретного государства, подлежащее применению.Как правило, это всегда право страны происхождения соответствующей коллизионнойнормы. Например, ч. 2 ст. 1118 ГК устанавливает, что «требования, на которыеисковая давность не распространяется, определяются по праву РеспубликиБеларусь, если хотя бы один из участников соответствующего отношения являетсягражданином Республики Беларусь или юридическим лицом Республики Беларусь».

2. По способу регулирования различают императивные,диспозитивные и альтернативные (кумулятивные) коллизионные нормы:

а) императивные коллизионные нормысодержат категорические предписания, касающиеся выбора права, которые не могутбыть изменены по усмотрению сторон. Например, «Личным законом лица безгражданства считается право страны, в которой это лицо постоянно проживает» (ч.2 ст. 1103 ГК);

б) диспозитивные коллизионные нормыустанавливают общее правило о выборе применимого права, но при этомпредоставляют сторонам возможность отказаться от него и заменить другим.Например, «Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных правна имущество, являющееся предметом сделки, определяются по праву местасовершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон» (ст. 1120 ГК);

в) альтернативные (кумулятивные)коллизионные нормы предусматривают несколько правил выбора применимого права поодному объему, оговаривая при этом, как правило, определеннуюпоследовательность их использования. Например, «Личным законом физического лицасчитается право страны, гражданство (подданство) которой это лицо имеет. Приналичии у лица двух или более гражданств личным законом считается право страны,с которой лицо наиболее тесно связано» (ч. 1 ст. 1103 ГК).

3. в зависимости отправовой формы выделяют национально-правовые, т. е. коллизионные нормы,установленные национальным правом, и унифицированные международно-правовые, т.е. нормы, установленные международными договорами. Последние должны толковатьсяс учетом их международного характера.

3.3 Основные формулы прикрепления

При множестве способов выбораприменимого права, определяемых коллизионными нормами различных государств,каждый из них является лишь одной из вариаций ограниченного числа общихколлизионных формул, которые сложились в процессе многовекового развитияколлизионного права. Эти предельно обобщенные и концентрированные правила (формулы)прикрепления (выбора права) получили в доктрине МЧП наименования «типыколлизионных привязок», «коллизионные принципы», «коллизионные критерии».Наиболее распространенными являются следующие виды привязок:

1. Личный закон физических лиц (lex personalis). Эта привязка применяется прирегулировании отношений с участием граждан, иностранцев, лиц без гражданства вотношении определения их право- и дееспособности, личных прав неимущественногохарактера (имя, честь, достоинство), а также некоторых отношений в областибрачно-семейного и наследственного права. Известны две основные разновидностиэтого типа коллизионной привязки;

а) национальный закон, или законгражданства лица (lex patriae). В данном случае коллизионная норма оговариваетнеобходимость применения закона того государства, гражданином которого являетсясоответствующее физическое лицо. Например, «Личным законом физического лицасчитается право страны, гражданство (подданство) которой это лицо имеет. Приналичии у лица двух или более гражданств личным законом считается право страны,с которой лицо наиболее тесно связано» (ч. 1 ст. 1103 ГК);

б) закон местожительства лица (lex domicilii) предусматривает применение законастраны, на территории которой данное физическое лицо имеет оседлость. Например,«Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицопостоянно проживает» (ч. 2 ст. 1103 ГК).

Принципа lex patriae придерживается большинствоарабских, латиноамериканских и европейских стран континентальной системы права(кроме таких, как Норвегия, Дания, Исландия). В свою очередь, привязка lex domicilii распространена в странах «общегоправа», а также в таких латиноамериканских государствах, как Аргентина и Бразилия.

2. Личный закон юридического лица (lex societatis). Данный тип коллизионной привязкиоговаривает применение права того государства, к которому принадлежитюридическое лицо (в котором оно имеет статус, подлежащий признанию заграницей). Она используется при определении гражданско-правового статусаиностранных юридических лиц. Например, «Законом юридического лица считаетсяправо страны, где это юридическое лицо учреждено» (ст. 1111 ГК).

3. Закон местонахождения вещи (lex rei sitae). Предусматривает необходимость применения правагосударства, на территории которого находится вещь, являющаяся объектом соответствующегоправоотношения. Например, «Принадлежность имущества к недвижимым или движимымвещам, а также иная юридическая квалификация имущества определяются по правустраны, где это имущество находится» (ч. 2 ст. 1119 ГК).

4. Закон места совершения акта (lex loci actus). Данный тип коллизионной привязкиоговаривает применение права того государства, на территории которого имелместо юридический факт. Среди ее основных разновидностей данного типаколлизионной привязки являются следующие:

а) закон места совершения договора(lex loci contractus). В данном случае подлежитприменению право того государства, где заключен договор;

б) привязка, устанавливающая формуакта гражданско-правового характера и отсылающая к закону места его совершения(locus regit actum). «Форма сделки подчиняется праву места ее совершения» (ч. 1ст. 1116 ГК);

в) закон места исполненияобязательства (lex loci solutionis). В соответствии с этим типомпривязки для регулирования договорных обязательств сторон применяется правотого государства, где подлежит исполнению обязательство, вытекающее издоговора, или сам договор. Если таких мест несколько, то должно быть примененоправо страны, где исполняется основное обязательство (основная часть договора);

г) закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi). В соответствии с этой привязкойдля регулирования отношений, возникающих вследствие причинения вреда, должноприменяться право государства, на территории которого был причинен вред;

д) закон места совершения брака (lex loci celebrationis). Этот тип привязки используется, как правило, прирегулировании вопросов, связанных с формой заключения брака.

5. Закон страны продавца (lex venditoris). Этот принцип закреплен в п. 1ст. 8 Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам международнойкупли-продажи (1986): «Если стороны договора международной купли-продажи невыбрали применимое право, то тогда сделка регулируется правом государства, вкотором продавец имел свое коммерческое предприятие в момент заключения договора».

6. Закон, избранный сторонамиправоотношения (lex voluntatis).

Данный коллизионный принципозначает применение права того государства, которое выберут сами стороны –участники частного правоотношения. Такой способ выбора права используется водной группе частных правоотношений – в договорных обязательствах. Какнациональное коллизионное право, так и международные договоры исходят из того,что при решении всех коллизионных вопросов в сфере договорных обязательств,решающей является воля сторон. Суд или иной правоприменительный орган,рассматривающий спор должен учитывать волеизъявление сторон, но при условии,что такое волеизъявление не противоречит императивным нормам соответствующегогосударства.

7. Закон флага (lex flagi). Эта привязка применяется,главным образом, при регулировании отношений, возникающих в сфере торговогомореплавания, а также при регулировании трудовых отношений на транспорте.

8. Закон суда (lex fori). Оговаривает необходимость применения закона страны,где рассматривается спор. В соответствии с этим типом привязки, судебный орган,несмотря на наличие иностранного элемента в рассматриваемом деле, не применяетиностранное право, если речь идет о гражданско-процессуальных его аспектах, аобращается к собственному правопорядку. Например, «Признание физического лицабезвестно отсутствующим и объявление его умершим подчиняется праву страны суда»(ст. 1105 ГК).

Разновидностьюданного принципа выступает lexarbitrii – закон страныарбитража, т. е. страны соответствующего постоянно действующего арбитража, илигосударства, в котором проводится арбитраж.

9. Закон, с которым данноеправоотношение наиболее тесно связано (Рrореr Law). Эта формула прикрепления сложилась и применяется преимущественно вдоктрине и практике международного частного права англосаксонских стран прирегулировании договорных правоотношений, а также деликтных отношений.

10.- Закон места выполнения работы (lexloci laboris).

Представляет собой разновидностьколлизионного принципа, имеющего специальный характер. Данная формулаприкрепления находит применение в трудовых отношениях. Практически всеимеющиеся кодифицированные акты по международному частному праву различныхгосударств, если они содержат в своем составе нормы, рассчитанные на регулирование

В числе других типов коллизионныхпривязок, существующих в современном международном частном праве, можно назватьзакон валюты долга (lex monetae); закон места осуществления трудовойдеятельности (lex loci laboris) и др.

/> Лекция 4. Проблемы действия коллизионных норм 4.1 Квалификация и установление содержания иностранного права

Квалификацияколлизионной нормы — это толкование и применение коллизионной нормы. В процессеприменения коллизионной нормы правоприменитель сталкивается с проблемой квалификации.Суть ее состоит в том, что правовые категории, употребляемые в объемах ипривязках коллизионных норм, не всегда одинаково понимаются вовнутригосударственных правовых системах различных стран. Поэтому при применениииностранного права суды вынуждены постоянно сталкиваться с «конфликтом квалификаций».Коллизионные нормы различных государств, даже если они сформулированытерминологически одинаково, могут содержать скрытые коллизии, которые ипорождают проблему квалификации.

В МЧП выделяют первичную и вторичнуюквалификации.

Первичная квалификация осуществляетсяеще до применения коллизионной нормы. На этом этапе правоприменителю необходимовыявить в правоотношении наличие иностранного элемента; посредствомколлизионной нормы определить подлежащее применению право; определить будет липрименяться иностранное право вследствие действия императивных норм всоответствующем государстве.

В Республике Беларусь при определенииправа, подлежащего применению, суд основывается на толковании юридическихпонятий в соответствии с белорусским правом. Если юридические понятия,требующие правовой квалификации, не известны нашему праву или известны поддругим названием или с другим содержанием и не могут быть определены путемтолкования по белорусскому праву, то при их квалификации может применятьсяправо иностранного государства (ст. 1094 ГК).

Вторичная квалификация происходит ужепосле использования коллизионной нормы, когда она в качестве применимогоназывает право другого государства. На этом этапе возникает проблемаустановления содержания выбранного и используемого иностранного права.

Выделяют следующие основные способыквалификации:

1) по праву страны суда (lexfori) и

2) по применяемому праву (lexcausae).

В первом случае судья осуществляетквалификацию в соответствии со своим правом – правом страны суда. Большинствостран мира (в частности, суды Беларуси, ФРГ, Швейцарии, Бельгии, Италии,Франции) исходит из того, что подобный принцип должен использоваться припервичной квалификации.

Во втором случае иностранное праводолжно применяться так, как это принято в стране его происхождения.

В Республике Беларусь приприменении иностранного права суд или иной государственный орган устанавливаетсодержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой примененияи доктриной в соответствующем иностранном государстве. В целях установлениясодержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядкеза содействием и разъяснением к Министерству юстиции, иным компетентнымгосударственным органам Республики Беларусь, в том числе находящимся заграницей, либо привлечь экспертов. Лица, участвующие в деле, вправепредставлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, накоторые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и инымобразом содействовать суду в установлении содержания этих норм. Если содержаниенорм иностранного права, несмотря на предпринятые в разумные сроки меры, неустановлено, применяется право Республики Беларусь (ст. 1095 ГК).

В начале 30-х гг. XX в. была выдвинута теория такназываемой «автономной квалификации». Ее сущность состоит в единовременномобобщении и анализе юридических понятий различных внутригосударственныхправопорядков, предпринимаемых на основе и в рамках принципа сравнительногоправоведения.

4.2 Обратная отсылка и отсылка к третьему закону

Однойиз проблем в МЧП является вопрос: подлежат ли применению в силу указанияколлизионной привязки только материальные, регулятивные нормы иностранногозаконодательства или же все это законодательство в целом, включая и егособственные коллизионные нормы. При включении в МЧП иностранных коллизионныхнорм существует большая степень вероятности возникновения ситуации, котораяполучила наименование обратная отсылка или, в некоторых случаях, отсылка ктретьему закону (трансмиссия).

Ситуация,когда коллизионные нормы одного государства в качестве применимого правауказывают на законодательство другого государства, а коллизионные нормы другогозаконодательства на исходную правовую систему либо на законодательство третьегогосударства, то в первом случае — обратная отсылка, во втором – отсылка ктретьему закону.

К примеру, согласно ст. 1133 ГКотношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имелпоследнее постоянное место жительства. Если таким местом жительства является,скажем, Италия, законодательство которой подчиняет отношения по наследованиюзакону гражданства наследодателя, то получится, что белорусский закон отсылаетк иностранному праву, а оно, в свою очередь, содержит обратную отсылку кбелорусскому закону. Отсылка к закону третьей страны может возникнуть и в рядедругих ситуаций, когда объект правоотношения связан с третьей страной.

Законодательство и судебнаяпрактика Франции, Англии, Австрии, Испании, Бельгии, Японии, Швейцарии,Венгрии, Польши и других государств в той или иной форме допускают обратнуюотсылку и применение коллизионных норм иностранного права. Такие государства,как Италия, Нидерланды, Дания, Швеция, Греция, напротив, как правило, недопускают возможность обратной отсылки.

В Республике Беларусь любая отсылкак иностранному праву должна рассматриваться как отсылка к материальному, а неколлизионному праву соответствующей страны. Обратная отсылка к праву РеспубликиБеларусь и отсылка к праву третьей страны допускаются только при определенииличного закона физического лица, объема и содержания правоспособности,дееспособности физического лица, прав на имя лица и вопросов опеки ипопечительства (ст. 1096 ГК).

4.3 Оговорка о публичном порядке и императивные нормы

При использовании привязкиколлизионной нормы может возникнуть ситуация, когда необходимо применить нормуили нормы иностранного права, противоречащие основным принципам правовойсистемы страны суда или арбитража. Поэтому коллизионное право всех безисключения государств содержит оговорку о публичном порядке. Ее сущностьсостоит в том, что иностранный закон, к которому отсылает коллизионная норма,может быть не применен, если такое применение закона противоречит публичномупорядку данного государства. Оговорка о публичном порядке это не непризнаниеиностранного права, а его неприменение.

Ст. 1099 ГК предусматривает, чтоиностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречилобы основам правопорядка (публичному порядку) Республики Беларусь, а также виных случаях, прямо предусмотренных законодательными актами. В этих случаяхприменяется право Республики Беларусь. Законодательство большинства государствне дает юридического определения термина «публичный порядок». В каждомконкретном случае суд или иной правоприменительный орган самостоятельноопределяет: имеется ли противоречие публичному порядку. В юридическойлитературе под публичным порядком понимают:

1) основополагающие принципынационального права соответствующего государства;

2) нормы морали и справедливости;

3) коренные интересы государства илиего административно-территориальных единиц;

4) общепризнанные принципы и нормымеждународного права, особенно нормы о правах человека.

В науке международного частногоправа различают два вида оговорки:

— позитивная;

— негативная.

В большинстве государств сложиласьи применяется негативная оговорка. В настоящее время некоторые государствастали параллельно применять и позитивную оговорку, предписывающую всегдаприменять нормы своего права в силу их особого, принципиального значения дляобщества. Такие нормы называются императивными и применяются всегда, внезависимости от применимого права (ст. 1100 ГК).

4.4 Взаимность и реторсия

Сущностьвзаимности состоит в предоставлении юридическим и физическим лицам иностранногогосударства определенного количества прав или определенного правового режимапри условии, что физические и юридические лица страны, их предоставляющей,будут пользоваться аналогичными правами или правовым режимом в данноминостранном государстве.

Под взаимностью вмеждународном частном праве понимается:

— применениеиностранного права при условии, что в аналогичной ситуации будет применятьсяправо Республики Беларусь;

— предоставлениеиностранным физическим и юридическим лицам в Республике Беларусь таких прав,какими обладают белорусские юридические лица и граждане Республики Беларусь всоответствующем иностранном государстве;

— исполнениеиностранных судебных поручений при условии, что в соответствующем иностраннымгосударстве исполняются белорусские судебные поручения;

— исполнениеиностранных судебных решений при условии, что в соответствующем иностранномгосударстве будут исполняться решения белорусских судов.

Принципывзаимности устанавливаются, как правило, в международных договорах, заключенныхмежду государствами.

Можновыделить два вида взаимности: материальную и формальную. Материальнаявзаимность заключается в предоставлении иностранным физическим и юридическимлицам конкретного набора прав, которыми пользуются в данном иностранномгосударстве отечественные граждане и предприятия. В случае формальнойвзаимности речь идет не об уравнении конкретного набора прав частных субъектов,а о тождественности предоставляемых им правовых режимов: 1) национального (такойже режим, который предоставляется отечественным субъектам права); 2)наибольшего благоприятствования (не менее благоприятный, чем для субъектов изтретьих стран); 3) специального, предоставляемого договором.

Кпримеру, в Республике Беларусь суд применяет иностранное право независимо оттого, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к аналогичнымотношениям право Республики Беларусь, за исключением случаев, когда применениеиностранного права на началах взаимности предусмотрено законодательствомРеспублики Беларусь. Если применение иностранного права зависит от взаимности,предполагается, что она существует (ст. 1098 ГК).

Втех случаях, когда государство совершает действия, направленные нанеобоснованное ограничение прав и законных интересов граждан и юридических лицдругой страны, последняя может принять ответные ограничительные меры, которые вмеждународном праве принято именовать реторсией.

Целью применения реторсии являетсявосстановление принципа взаимности в отношениях соответствующих государств.Поэтому меры, используемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональнывызвавшему их акту и прекращаться с момента восстановления прежнего положения.Возможность реторсии предусмотрена ст. 1102 ГК Республики Беларусь.

4.5 Обход закона

Ситуация, когда стороны искусственновводят в правоотношение иностранный элемент, чтобы впоследствии с помощьюколлизионной нормы подчинить свои правоотношения положениям более «удобной»материальной норме. В науке международного частного права «обходом закона»также принято называть искусственную привязку подлежащего регулированиюотношения к тому или иному правопорядку в целях избежания принудительныхзаконов другого государства. Конечной целью обхода закона выступает подчинениерегулирования отношения такой материальной норме, которая предоставляетсторонам более благоприятный режим.

Под обходом закона в МЧП понимаютсялюбые действия и соглашения, ставящие своей целью подчинить соответствующиемеждународные частноправовые отношения иному праву в обход правил о подлежащемприменению праве. Ст. 1097 ГК устанавливает, что обходзакона в Республике Беларусь является недействительным, и в этом случаеприменяется право соответствующего государства, подлежащее применению всоответствии с требованиями законодательства.

В сочетании со свободой передвижения,свободой усмотрения, договорной свободой и автономией воли, свойственнымицивилистическим отношениям вообще и регулируемым международным частным право вчастности, требование обязательного и жесткого подчинения таких отношенийкакому-то единственному правопорядку все реже встречается в правовых системахразличных государств. Следовательно, отсутствие жесткости закономерно снимаетвопрос об обходе закона. Не случайно современные кодификации МЧП не содержатнорм об обходе закона и его последствиях.

/> Лекция 5. Физические лица в международном частном праве5.1 Коллизионные вопросы правоспособности и дееспособности иностранцев

Одной из основных задачсовременного международного частного права является регулирование общественныхотношений с участием физических лиц, имеющих различное гражданство илипроживающих на территории разных стран. Определение правового положенияфизических лиц, установление их прав и обязанностей на территории конкретногогосударства относятся к его исключительной компетенции и регламентируется,прежде всего, нормами национального законодательства.

Нормамимеждународного частного праварегулируются имущественные, личные неимущественные, семейные, трудовые ипроцессуальные права иностранцев.

Вмеждународном частном правеопределены следующие категории физических лиц:

— иностранные граждане – лица, имеющие юридическую связь с каким-либогосударством;

— бипатриды – лица, имеющие юридическую связь с двумя или несколькимигосударствами;

— апатриды – лица, не имеющие юридической связи ни с одним государством;

— беженцы – лица, вынужденные по причинам, указанным в законе, покинутьтерриторию своего государства и получившие убежище на территории другого.

Правовойстатус бипатридов и апатридов обладает серьезной спецификой, и в связи с этим вмеждународном праве он оцениваетсякак усложненный. Заключен ряд международныхконвенций, направленных на уменьшение количества апатридов и бипатридов.

Согласност.1 Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. (ред. от 19.07.2005 г.) «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства вРеспублике Беларусь» иностранными гражданами в Республике Беларусь признаютсялица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь и имеющие доказательствасвоей принадлежности к гражданству другого государства.

Иностранные граждане, имеющиегражданство двух или более государств, считаются в Республике Беларусьгражданами того государства, по документам которого они въехали на территориюРеспублики Беларусь.

Лицами без гражданства в РеспубликеБеларусь признаются лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь и неимеющие доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства.

Правовой статус иностранцев в любойстране складывается из двух частей: правового статуса гражданина своегогосударства (или статуса лица без гражданства в стране своего обычногопроживания) и собственно статуса иностранца. Иностранный гражданин, находясь запределами своего государства, сохраняет с ним правовую связь, подчиняется егозаконам, пользуется его покровительством и защитой. В то же время иностранецподпадает под действие суверенной власти государства, на территории которого онпребывает, и должен соблюдать законы и правила страны пребывания.

Принадлежность к гражданству(подданству) той или иной страны определяет правосубъектность (правоспособностьи дееспособность) физического лица.

В Республике Беларусь, как и вдругих странах, личным законом физического лица считается право страны,гражданство (подданство) которой это лицо имеет. При наличии у лица двух илиболее гражданств личным законом считается право страны, с которой лицо наиболеетесно связано. Личным законом лица без гражданства считается право страны, вкоторой это лицо постоянно проживает. Личным законом беженца считается правостраны, предоставившей убежище (ст. 1103 ГК).

Правовая доктрина большинствастран, включая Беларусь, обычно определяет гражданскую правоспособностьфизического лица как его способность быть носителем гражданских прав иобязанностей, допускаемых объективным правом данной страны. Правоспособностьиностранца в Республике Беларусь определяется его личным законом (п. 1 ст. 1104ГК).

В свою очередь, под гражданскойдееспособностью физического лица обычно понимается его способность своимидействиями приобретать гражданские права и обязанности. В подавляющембольшинстве государств мира, включая Беларусь, гражданская дееспособностьиностранца определяется по личному закону.

Вместе с тем законодательствомБеларуси, как и ряда других стран, предусматривается несколько специальныхправил, которые ограничивают действие личного закона при определениидееспособности иностранцев. Так, дееспособность иностранца в отношении сделок,совершаемых в Республике Беларусь, и обязательств, возникающих вследствиепричинения вреда в Республике Беларусь, определяется по законодательствуРеспублики Беларусь. Признание физического лица недееспособным или ограниченнодееспособным в Беларуси подчиняется праву Республики Беларусь (праву странысуда). Способность физического лица быть индивидуальным предпринимателем ииметь связанные с этим права и обязанности определяется по праву страны, гдефизическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.При отсутствии страны регистрации применяется право страны основного местаосуществления индивидуальной предпринимательской деятельности (п. 3–5 ст. 1104ГК).

5.2 Безвестное отсутствие и объявление умершим

Правоспособность физического лицапрекращается с его смертью или объявления его умершим на основании презумпциибезвестного отсутствия в течение определенного в законе срока или же внекоторых странах объявления судебного решения о безвестном отсутствии.

Институт объявления безвестноотсутствующим и признания лица умершим вследствие безвестного отсутствиясуществует не во всех странах.

Внекоторых государствах имеются специальные законы, предусматривающие порядокпризнания безвестно отсутствующего лица умершим, а также конкретные предпосылкидля подобного признания (Австрия, ФРГ, Италия), в других – разработаны лишьотдельные нормы (Польша, Венгрия, Чехия, Россия, Монголия и др.).

Праворяда стран (Франции, Алжира, других государств, воспринявших романскую правовуюсистему) не признает принцип объявления лица отсутствующим или умершим. В такихгосударствах возможно лишь в рамках судебного производства по конкретному делувынести судебное определение о безвестном отсутствии лица, которое будет иметьзначение только для данного дела.

Вслучае объявления безвестно отсутствовавшего или доказательства его жизни егоимущество и то, что он должен получить за время своего отсутствия, возвращаютсяв том состоянии, в каком они находились ко времени его появления. Он получаеттакже цену отчужденного в его интересах имущества. Заинтересованные лица,добившиеся объявления безвестного отсутствия путем обмана, обязаны вернутьдоходы от имущества, которым они пользовались. Брак безвестно отсутствовавшегодаже после отмены судебного решения остается расторгнутым.

ВАнглии и США институтов безвестного отсутствия и объявления лица умершим побезвестному отсутствию в том виде, в каком эти институты урегулированы в правестран Континентальной Европы, не существует. Решение вопроса о безвестномотсутствии и смерти безвестно отсутствующего из сферы материального права вАнглии и США переносится в область процессуального. Если при рассмотрениикакого-либо дела возникает вопрос о праве на имущество или судьбеобязательства, то суд при решении данного конкретного дела исходит изпроцессуальной презумпции, что если от отсутствующего лица не было вестей втечение семи лет, то такое лицо умерло. Если же из обстоятельства дела следует,что от отсутствующего не должно поступать известий, то эта презумпция неприменяется.

Коллизионныеаспекты безвестного отсутствия и объявления умершим решаются на основе привязкиотношения к личному закону, каковым выступает либо закон гражданства, либозакон постоянного места жительства. Так, чешский закон о международном частномправе устанавливает, что объявить гражданина Чехии умершим вправе лишь чешскийсуд (§ 43). Тот же подход характерен и для права ФРГ. Статья 1105 ГК Республики Беларусь устанавливает, что признаниефизического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим подчиняетсяправу страны суда.

5.3 Правовой статус иностранцев в Республике Беларусь

Правовой статус иностранцев в РеспубликеБеларусь определяется Конституцией (ст. 11); международными договорами иконсульскими конвенциями; законами Республики Беларусь («О гражданствеРеспублики Беларусь» от 1 августа 2002 г., «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 3 июня 1993 г., «Об иммиграции» от 29 декабря 1998 г.); декретами и указами Президента Республики Беларусь(№ 209 от 17 ноября 1994 г. «Об утверждении Положения о порядке рассмотрениявопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании приПрезиденте Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства»); подзаконнымиактами.

Этими актами иностранцам в РеспубликеБеларусь предоставляется национальный правовой режим, т. е. иностранцы вБеларуси пользуются теми же правами и свободами, что и белорусские граждане, заисключением случаев, указанных в законодательстве или договорах Республики Беларусь(иностранные граждане не могут работать в составе экипажей воздушных судовбелорусского государства на должностях государственных служащих, не могутизбирать и быть избранными в Советы депутатов и другие выборные государственныеорганы, а также участвовать во всенародном голосовании (референдуме). КодексомРеспублики Беларусь о земле от 4 января 1999 г. предусмотрено, что земельные участки в частную собственность, постоянное пользование, пожизненное наследуемоевладение могут получить только граждане. В отдельных случаях могут бытьустановлены ответные ограничения (реторсии) в отношении граждан тех государств,в которых имеются специальные ограничения прав и свобод белорусских граждан.

Подразделениеиностранцев на категории регулируется Законом «О правовом положении иностранныхграждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Постояннопроживающий в Республике Беларусь иностранец – это лицо, получившее в порядке,установленном законодательством Республики Беларусь, разрешение на постоянноепроживание.

Временнопроживающий в Республике Беларусь иностранец – это лицо, получившее в порядке,установленном законодательством Республики Беларусь, разрешение на временноепроживание

Временнопребывающий в Республике Беларусь иностранец – это лицо, прибывшее в РеспубликуБеларусь на срок не более 90 суток в год со дня въезда в Республику Беларусь наосновании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющееразрешения на временное проживание в Республике Беларусь (далее – разрешение навременное проживание) или разрешения на постоянное проживание.

Отнесениелица к той или иной категории зависит не от срока его пребывания на территорииРеспублики Беларусь, а от степени устойчивости правовой связи иностранца снашим государством, цели и характера нахождения его на территории Беларуси.Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РеспубликеБеларусь, могут заниматься трудовой, хозяйственной или иной деятельностью, еслиэта деятельность не запрещена законодательством Республики Беларусь. Длязанятия такой деятельностью может и не предусматриваться обязательное условие,связанное с принадлежностью к гражданству Республики Беларусь.

Иностранныеграждане и лица без гражданства, временно проживающие на территории РеспубликиБеларусь, имеют право заниматься трудовой, хозяйственной или иной деятельностьютолько при получении специального разрешения, выданного государственнымиорганами, уполномоченными на то Советом Министров Республики Беларусь.

Иностранные граждане и лица безгражданства в Республике Беларусь равны перед законом независимо отпроисхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальнойпринадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характеразанятий и других обстоятельств.

В отношении иностранца, являющегосягражданином двух или более государств, возможна ситуация, когда это лицо будетсчитаться гражданином одного государства (по документам которого оно въехало натерриторию Беларуси (ч. 2 ст. 1 Закона от 3 июня 1993 г.), а его личный закон будет определяться как право страны, с которой он наиболее тесно связан(п. 1 ст. 1103 ГК).

5.4 Правовой статус граждан Республики Беларусь за рубежом

Пребывая за границей, белорусскиеграждане находятся под защитой и покровительством Республики Беларусь. ГражданеРеспублики Беларусь за рубежом могут проживать постоянно (эмигранты) илинаходиться там временно.

Правоспособность и дееспособностьгражданина Республики Беларусь за рубежом по общему правилу определяются личнымзаконом, т. е. законом Республики Беларусь.

Граждане Республики Беларусь зарубежом могут пользоваться всеми имущественными и личными неимущественнымиправами, предусмотренными иностранными законами, даже если эти права инеизвестны белорусскому законодательству. Следовательно, они вправе в случае необходимостипользоваться защитой этих прав со стороны местных органов страны пребывания.

Граждане Республики Беларусь зарубежом (как и другие иностранные граждане) не пользуются избирательным правом.Они также не могут быть избраны в представительные государственные органы,занимать определенные должности в стране пребывания.

В некоторых странах (Великобритания,Германия, Канада, США, Франция и др.) широкие полномочия в отношениииностранных граждан предоставлены местным властям. Так, согласно законуВеликобритании об иммиграции, управление по вопросам занятости выдаетиммигрантам разрешения на работу в определенной должности, в определенной формеи на определенный срок.

Законодательством ряда стран дляиностранных граждан установлены ограничения в сфере трудовых прав. Например, воФранции в списке профессий, запрещенных для иностранцев или требующихспециального разрешения, значится несколько десятков профессий. В частности,иностранец во Франции не может быть владельцем морского судна, редакторомгазеты или журнала, директором школы, аптекарем, адвокатом, занимать ряд должностейв судебной системе.

В Великобритании иммигранты из стран, невходящих в ЕС, не вправе менять свою работу без ведома и согласия управления повопросам занятости. Они также (как и в Германии) не имеют права на созданиесвоих профсоюзов, лишены некоторых других прав.

Защитубелорусских граждан в иностранном государстве обеспечивают представителидипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь всоответствии с международными конвенциями и Консульским уставом Республики Беларусь,утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.1996 г. (ред. от12.06.2006 г.). Согласно ст. 1 Устава консульские учреждения Республикизащищают за границей права и интересы Республики Беларусь, ее юридических лиц играждан.

В случае если в стране пребыванияотсутствуют дипломатические представительства и консульские учрежденияРеспублики Беларусь, защита прав и законных интересов белорусских граждан можетпо договоренности осуществляться соответствующими организациями другихгосударств (в частности, консульскими учреждениями России).

/> Лекция 6. Юридические лица в международном частномправе6.1 Понятие личного статута и государственной принадлежности(национальности) юридических лиц

Одним из основных субъектовмеждународного частного права являются юридические лица. Их правовое положениеопределяется как внутренним правом отдельных государств и создаваемыми на егооснове учредительными документами юридического лица, так и международными договорами.

Согласноч. 1 ст. 44 ГК Республики Беларусь юридическим лицом признается организация,которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управленииобособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам,может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личныенеимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс.

В МЧП наиболее существенными для любогоюридического лица являются следующие понятия:

1. Национальность юридического лица. В МЧП поднациональностью юридического лица следует понимать его принадлежность к определенномугосударству.

2. Личный статут (закон). Статутом определяетсявнутренняя организация юридического лица, формы, сферы его деятельности иправоспособность, обязательный вклад учредителей и других участников, начальныйкапитал и его форма, права и обязанности учредителей и членов, состав икомпетенция руководящих органов и т. д.

Важность категории личного статутаобусловлена следующими обстоятельствами:

– именно он отвечает на главныйвопрос – является ли данное лицо юридическим, т. е. обладает ли волей,относительно независимой от воли лиц, объединяющихся в нем;

– личный закон юридического лицауказывает формы и порядок выступления юридического лица во внутреннем и внешнемхозяйственном обороте;

– содержание личного статутауказывает, вправе ли юридическое лицо в своей деятельности выходить за рамкиотечественной юрисдикции, и на каких условиях.

Вопрос о том, является ли то или иноеобъединение юридическим лицом или нет, решается, прежде всего, исходя из егонациональности. Так, по праву США полное товарищество (partnership)не является юридическим лицом, а по законодательству Франции, Японии, Беларусионо таким статусом обладает.

Существуетнесколько критериев для определения национальности и личного статутаюридических лиц.

1. Критерийинкорпорации (учреждения, регистрации). Этот критерийсвойственен странам, принадлежащим к англо-саксонской системе права (США,Британия и др.), а также России, Беларуси, Казахстану и др. Основное содержаниетеории и самого критерия инкорпорации (учреждения) сводится к тому, чтокомпания (применительно к США – корпорация), принадлежит тому государству, в которомона учреждена в соответствии с его законодательством. Например, ст. 1111 ГКРеспублики Беларусь гласит: «Законом юридического лица считается право страны,где это юридическое лицо учреждено».

2. Критерийместонахождения (оседлости). Согласно этому критерию, личным статутомюридического лица является закон той страны, в которой находится его центруправления (совет директоров, правление, иные исполнительные илираспорядительные органы). К числу государств, явно стоящих на позицияхиспользования подобного критерия, относятся Франция, Испания, Бельгия,Люксембург, ФРГ, большинство других стран Европейского Союза, а также Украина,Польша и т. д.

3. Критерийосновного места деятельности юридического лица (центра эксплуатации).Юридическое лицо в качестве личного закона имеет статут той страны, где онопроводит производственную (в широком смысле слова) деятельность. Данныйкритерий не получил широкого распространения из-за своего очевидногонедостатка: компания может обладать несколькими эксплуатационными центрами сравным объемом совершаемых операций.

4. Критерийконтроля – юридическое лицо имеет национальность того государства, с территориикоторого контролируется его деятельность (прежде всего посредствомфинансирования). (Вариант: юридическое имеет национальность того государства,где проживают (или имеют гражданство) учредители данного юридического лица)Теория контроля – это современный критерий определения национальности юридическихлиц. Применение этой теории закреплено в современном международном праве(Вашингтонская конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров,Договор 1994 г. к Энергетической хартии). Используется в качестве основногоправила в праве развивающихся государств (Конго, Заир). В качестве субсидиарнойколлизионной привязки применяется в праве США, Швеции, Франции.

Некоторые государства пошли по путииспользования нескольких критериев. Так, например, ст. 18 Закона Венгрии омеждународном частном праве предусматривает три последовательно применяемыекритерия определения национальности юридических лиц: а) инкорпорации; б) правостраны местопребывания юридического лица в соответствии с его уставом; в) правостраны местонахождения органов управления юридического лица. В ряде стран,например в США, для определения подсудности применяется критерий инкорпорации,а для целей налогообложения – места деятельности.

Отсутствие единых четких критериевопределения национальности юридического лица, а также наличие несовпадающих коллизионныхпривязок в законодательстве различных стран, посвященных этому вопросу,обусловливает необходимость установления согласованных принципов определениянациональности юридических лиц на межгосударственном уровне. Как правило, этопроисходит в рамках двусторонних договоров о защите иностранных инвестиций иторговых договорах. Так, Соглашением между Правительством Республики Беларусь иПравительством Латвийской Республики о содействии осуществлению и защитеинвестиций (1998) установлено, что под термином «компания» понимаются: вотношении Республики Беларусь: юридические лица, соответствующим образомсозданные или учрежденные согласно действующему законодательству Республики Беларусь,а в отношении Латвийской Республики: корпорации, компании, ассоциации и другиеобразования, имеющие главный офис на территории Латвийской Республики исоответствующим образом созданные или учрежденные согласно законодательствуЛатвийской Республики1.

6.2 Иностранные юридические лица и их представительства в Республике Беларусь

Гражданский Кодекс республикиБеларусь (ст. 1113), законы и международные договоры, как правило,устанавливают, что иностранные юридические лица осуществляют в РеспубликеБеларусь предпринимательскую и иную деятельность, регулируемую гражданскимзаконодательством, в соответствии с правилами, установленными этимзаконодательством для такой деятельности юридических лиц Республики Беларусь,если законодательством Республики Беларусь для иностранных юридических лиц непредусмотрено иное, то есть предоставляют им национальный правовой режим.

Иностранные юридические лицаприсутствуют на территории Беларуси в следующих видах:

в виде осуществления хозяйственной деятельности в Беларуси без постоянногопредставительства (разовые сделки с субъектами хозяйствованияРеспублики Беларусь, когда имущество, денежные средства иностранных юридическихлиц находятся на территории или проходят через территорию Республики Беларусь);

в виде осуществления хозяйственнойдеятельности в Беларуси через постоянное представительство. Под постоянным представительствоминостранного юридического лица в целях налогообложения понимается: а)обособленное структурное подразделение иностранного юридического лица – место производстватоваров, оказания работ, услуг; б) субъект хозяйствования Республики Беларусь,действующий по доверенности иностранного юридического лица либо на основаниидоговоров комиссии, консигнации, агентского соглашения и имеющий право назаключение контрактов или согласование условий контрактов;

1) ввиде предприятий с иностранными инвестициями,в том числе на территории свободных экономических зон.

Если в первом случае связьиностранного юридического лица с Республикой Беларусь минимальна, то в последнемслучае предприятие с иностранными инвестициями считается резидентом РеспубликиБеларусь, т. е. приравнивается к белорусским юридическим лицам.

Представительства иностранныхюридических лиц в Республике Беларусь.

Представительством юридическоголица является ее обособленное подразделение, расположенное на территорииРеспублики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересовюридического лица, и иные не противоречащие законодательству функции.

Для получения разрешения на открытиепредставительства организация представляет в Министерство иностранных делследующие документы:

— заявление, в котором должно бытьуказано:

цель (цели) открытия представительства;

полное наименование организации;

дата создания организации;

место нахождения главного офиса;

описание деятельности организации;

сведения о лицах, уполномоченных вестидела от имени организации в Республике Беларусь;

— копии учредительных документоворганизации, легализованные в установленном порядке;

— копию документа, подтверждающегогосударственную регистрацию организации в уполномоченном органестраны-заявителя (выписку из торгового реестра, сертификат о регистрацииорганизации и т.д.), легализованную в установленном порядке;

— доверенность на руководителяпредставительства, легализованную в установленном порядке;

— рекомендательное письмо банка,услугами которого пользуется организация;

— копию особого разрешениягосударственных учреждений страны местонахождения организации, если этоготребует законодательство страны-заявителя;

— положение о представительстве, вкотором указывается цель (цели) открытия представительства на территорииРеспублики Беларусь, адрес, организационная структура, компетенция руководителяпредставительства, порядок закрытия представительства;

— легализованную в установленном порядкедоверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия, связанные соткрытием представительства.

Указанные в подпунктах документыпредставляются на одном из государственных языков Республики Беларусь. Переводдокументов должен быть заверен в установленном порядке нотариально либодипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь за границей.

Коммерческая организация до полученияразрешения на открытие и продление срока деятельности в Республике Беларусьсвоего представительства оплачивает Министерству иностранных дел установленныйсбор, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

При получении разрешения на открытие илипродление срока деятельности представительства представляется документ, подтверждающийоплату установленного сбора, если иное не предусмотрено международнымидоговорами Республики Беларусь.

Представительства организацийоткрываются на срок до трех лет с возможностью последующего продлениядеятельности на такой же срок при условии обращения в Министерство иностранныхдел не позднее одного месяца до истечения срока действия разрешения на открытиепредставительства.

Представительство считается созданным натерритории Республики Беларусь с момента получения в Министерстве иностранныхдел разрешения на его открытие, в котором указываются:

наименование организации;

цель открытия представительства;

условия, на которых организацииразрешается открыть представительство;

дата выдачи и номер разрешения;

срок, на который выдается разрешение;

число иностранных граждан – сотрудниковпредставительства.

В разрешении на открытиепредставительства может быть отказано в следующих случаях:

не представлены необходимые документы;

сообщены сведения, не соответствующиедействительности;

деятельность организации противоречитзаконодательству Республики Беларусь.

Разрешение теряет силу, если организацияне воспользовалась правом на открытие представительства в течение шести месяцевс даты внесения в реестр открытых на территории Республики Беларусь представительств.

Деятельность представительстваорганизации прекращается:

в случае ликвидации организации;

в случае прекращения действиязаключенного международного договора, на основании которого открытопредставительство, если это предусмотрено договором;

по решению организации, открывшейпредставительство;

по решению суда в случае нарушенияпредставительством законодательства Республики Беларусь;

по решению Министерства иностранныхдел в случае нарушения представительством установленного законодательством порядкадеятельности2.

6.3 Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями вРеспублике Беларусь определяется Конституцией, международными договорами,законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента РеспубликиБеларусь, постановлениями правительства. Однако основным нормативно-правовымактом, устанавливающим права и обязанности иностранных инвесторов и предприятийс иностранными инвестициями, является Инвестиционный кодекс Республики Беларусь1.

Иностраннымиинвесторами законодательством Беларуси признаются иностранные государства и ихадминистративно-территориальные единицы; международные организации; иностранныеюридические лица и граждане; а также лица без гражданства и граждане Беларуси,постоянно проживающие за рубежом. Иностранными инвесторами признаются в томчисле и иностранные коммерческие организации, не обладающие правамиюридического лица (некоторые из международных договоров Республики Беларусьтакже позволяют признать иностранным инвестором эти организации.

Согласно ст. 77 Инвестиционного кодекса РеспубликиБеларусь инвестиционная деятельность в нашей стране осуществляется в следующихформах:

1) создание юридического лица;

2) приобретение имущества илиимущественных прав, а именно:

доли в уставном фонде юридического лица,включая случаи увеличения уставного фонда юридического лица;

недвижимости;

ценных бумаг;

прав на объекты интеллектуальнойсобственности;

концессий;

оборудования;

других основных средств.

Иностранные инвесторы вправе создаватьна территории Республики Беларусь юридические лица Республики Беларусь с любымобъемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, атакже их филиалы и представительства в соответствии с актами законодательстваРеспублики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

Юридические лица, в уставном фондекоторых иностранные инвестиции составляют объем, эквивалентный не менее чем20000 долларов США, и которые преследуют извлечение прибыли в качестве основнойцели своей деятельности и (или) распределяют полученную прибыль междуучастниками, признаются на территории Республики Беларусь коммерческимиорганизациями с иностранными инвестициями. Юридические лица приобретают статускоммерческих организаций с иностранными инвестициями с даты государственнойрегистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Порядоксоздания таких организаций определяется Инвестиционным кодексом и иными актамизаконодательства Республики Беларусь.

Государственная регистрация коммерческихорганизаций с иностранными инвестициями, за исключением банков, небанковскихкредитно-финансовых организаций, коммерческих организаций с иностраннымиинвестициями в свободных экономических зонах и страховых организаций, страховыхброкеров, осуществляется уполномоченным государственным органом (далее –регистрирующий орган).

Так, согласно Декрету ПрезидентаРеспублики Беларусь № 11 от 16.03.1999 г. (ред. от 04.09.2006 г.) «Обупорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращениядеятельности) субъектов хозяйствования» государственная регистрацияосуществляется следующими регистрирующими органами:

облисполкомами (Минским горисполкомом) –коммерческих организаций с иностранными инвестициями, за исключением страховыхорганизаций с иностранными инвестициями и коммерческих организаций синостранными инвестициями в свободных экономических зонах;

Национальным банком – банков инебанковских кредитно-финансовых организаций;

Министерством финансов – страховыхорганизаций, включая страховые организации с иностранными инвестициями;

Министерством юстиции –торгово-промышленных палат;

администрациями свободных экономическихзон – коммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций синостранными инвестициями, некоммерческих организаций, индивидуальныхпредпринимателей в свободных экономических зонах, за исключением банков,небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций.

Отдельными видами деятельности, переченькоторых устанавливается актами законодательства Республики Беларусь, коммерческаяорганизация с иностранными инвестициями может заниматься только на основанииспециальных разрешений (лицензий).

Коммерческая организация с иностраннымиинвестициями вправе иметь дочерние и зависимые общества, дочерние унитарныепредприятия, а также создавать филиалы и представительства на территорииРеспублики Беларусь и за ее пределами с соблюдением условий, предусмотренныхактами законодательства нашей страны и соответствующим законодательствоминостранных государств.

Дочерние и зависимые общества, дочерниеунитарные предприятия коммерческих иностранных организаций пользуются теми жеправами, что и коммерческие иностранные организации, в случае, если размервкладов таких организаций в уставных фондах дочерних и зависимых обществ,дочерних унитарных предприятий составляет сумму не менее 20000 долларов США вэквиваленте. Дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятиякоммерческих совместных организаций регистрируются в порядке, предусмотренномдля юридических лиц без иностранных инвестиций, и не пользуются правами,предоставленными коммерческим организациям с иностранными инвестициями.

Филиалы и представительства коммерческихорганизаций с иностранными инвестициями действуют на основании положений о них,утверждаемых коммерческими организациями с иностранными инвестициями. Натерритории Республики Беларусь филиалы и представительства коммерческихорганизаций с иностранными инвестициями не являются юридическими лицами.

Инвестиционным кодексом введеныновые для белорусского законодательства понятия инвестиционного договора иконцессии.

Инвестиционный договор заключаетсямежду Республикой Беларусь в лице правительства либо уполномоченногоправительством органа и иностранным инвестором. Договор может содержатьдополнительные гарантии Республики Беларусь относительно определенногоинвестиционного проекта (в частности, по налогам), обязательства по выдачеинвестору необходимых для деятельности разрешительных документов, отказгосударства от судебного иммунитета и т. д. Таким образом, инвестор получаетвозможность в индивидуальном порядке на договорной основе обеспечить себедополнительные льготы и гарантии.

Концессионныйдоговор (концессия) заключается между Республикой Беларусь в лице правительствалибо уполномоченного правительством органа и иностранным инвестором. Договорпозволяет инвестору осуществлять вид деятельности, на которую распространяетсяисключительное право государства, либо пользоваться имуществом, находящимсятолько в собственности Республики Беларусь.

Дляиностранных инвесторов установлены дополнительные льготы по налогам, таможеннымплатежам, гарантии вывоза продукции и перевода выручки в места их резиденции.


6.4 Деятельность белорусских юридических лиц за границей

Компании,создаваемые белорусскими субъектами хозяйствования за границей, являются посути иностранными, но в силу белорусской национальности учредителей подчиняютсянекоторым положениям белорусского права. В частности, в этой области действуетпостановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 1992 г. № 324 (ред. от 11.06.1999 г.) «Об инвестиционной деятельности белорусских субъектовхозяйствования за границей».

Инвестиционная деятельность юридическихи физических лиц Республики Беларусь при направлении ими инвестиций натерриторию иностранных государств может осуществляться в следующих формах:

– создания в иностранных государстваххозяйственных структур, их филиалов и представительств, либо участия в ихкапитале и в органах управления;

– приобретения акций и паев,существующих за рубежом фирм и предприятий, а также проведения операций с ценнымибумагами на фондовых биржах;

– приобретения для осуществления иразвития своей хозяйственной деятельности земельных участков, зданий исооружений;

– учреждения за рубежом банков сучастием белорусского капитала, филиалов (представительств) белорусских банков;

– в любых других формах, непротиворечащих законодательству иностранных государств и соответствующихмеждународным договорам Республики Беларусь.

Учет и контроль над инвестициями,направляемыми юридическими лицами Республики Беларусь и индивидуальнымипредпринимателями на территорию иностранных государств, включая приобретениенедвижимости и ценных бумаг, вложение в уставные фонды иностранных юридическихлиц, осуществляются Национальным банком Республики Беларусь.

Вложение в уставные фонды юридическихлиц на территории иностранных государств имущества Республики Беларусьосуществляется с согласия собственника уполномоченным им органом и только послеэкспертизы достоверности оценки такого имущества, проводящейся в соответствии сзаконодательством Республики Беларусь.

Министерство иностранных дел РеспубликиБеларусь обеспечивает регистрацию зарубежных предприятий в специальном реестрев соответствии с установленным порядком.

Регистрациязарубежных предприятий производится на основании Инструкции о порядкерегистрации зарубежных предприятий в Специальном реестре МИД РеспубликиБеларусь, утвержденном постановлением МИД Республики Беларусь от 17.10.2005 г.№ 104.

Регистрациязарубежного предприятия осуществляется в течение одного месяца с даты егорегистрации за границей.

ВедениеСпециального реестра предусмотрено в виде Электронного банка данных. В немсодержатся:

a. сведенияо полном наименовании зарубежного предприятия;

b. регистрационныйномер предприятия;

c. регистрационныйномер в Специальном реестре;

d. местонахождения зарубежного предприятия;

e. сведенияо белорусских и зарубежных участниках;

f. размери валюта уставного фонда;

g. долякаждого из участников;

h. видыдеятельности и др.

6.5 Транснациональные корпорации и финансово-промышленные группы

Отнациональных юридических лиц, созданных на основе норм права одногогосударства, следует отличать международные юридические лица, образуемые наоснове международных договоров, межведомственного соглашения илизаконодательства двух или более государств. Такие компании представляют собой транснациональныеобъединения, и их личным законом не может быть право одного государства.

Транснациональныйхарактер имеют транснациональные корпорации, международные монополии. Понятие иправовое положение таких объединений вызывают серьезные проблемы. Особыесложности связаны с определением личного закона транснациональных корпораций. Содной стороны, они создаются по праву какого-то конкретного государства, сдругой – их дочерние и внучатые компании действуют в качестве самостоятельныхюридических лиц в иных государствах. Транснациональные корпорации представляютсобой многоступенчатую вертикаль: головная корпорация (национальное юридическоелицо), дочерние холдинговые компании (юридические лица того же или др. государств),внучатые производственные компании (юридические лица третьих стран),правнучатые холдинговые компании (юридические лица четвертых стран) и т. д.Национальность каждой «дочки», «внучки», «правнучки» и т. п. определяется всоответствии с законодательством того государства, на чьей территории такоеподразделение действует. Другими словами – это совокупность самостоятельныхюридических лиц, расположенных на территории различных государств, идеятельность которых координируется (контролируется) одной или несколькими центральными(головными) компаниями. Характерная особенность транснациональных корпораций –несоответствие экономического содержания юридической форме: производственноеединство оформлено юридической множественностью.

Еще одной особенностью транснациональной корпорации (ТНК) являетсято, что в нее входят юридические лица из разных государств, хотя самакорпорация также чаще всего имеет собственную юрисдикцию.

КонвенциейСНГ от 06.03.98 г. «О транснациональных корпорациях»1 под понятием«транснациональная корпорация» признается юридическое лицо (совокупность юридическихлиц):

– имеющее в собственности, хозяйственномведении или оперативном управлении обособленное имущество на территориях двух иболее сторон;

– образованноеюридическими лицами двух и более сторон;

– зарегистрированное в качествекорпорации в соответствии с настоящей Конвенцией.

Понятие«транснациональная корпорация» включает в себя различные транснациональные структуры,в том числе финансово-промыш-ленные группы, компании, концерны, холдинги,совместные предприятия, акционерные общества с иностранным участием и т. п.Участниками корпорации могут быть юридические лица любой организационно-правовойформы, в том числе из третьих стран. Порядок регистрации корпорации определяетсязаконодательством государства – места ее регистрации. Являются ли ТНКюридическими лицами, определяется по законодательству государства места ихрегистрации. Статус филиалов (отделений) и представительств ТНК определяется вучредительных документах в соответствии с законодательством государства –местонахождения филиалов (отделений) и представительств. Структура управления(состав высшего, исполнительного и контрольного органов) определяется вучредительных документах корпорации, исходя из законодательства государства –места регистрации корпорации.

Налогообложение юридических лиц,входящих в корпорацию, осуществляется по месту их нахождения в соответствии сзаконодательством государства – места пребывания. Право собственностикорпорации и других юридических лиц, входящих в ее состав, на прибыль ипроизведенную продукцию определяется законодательством сторон, юридические лицакоторых входят в корпорацию, или на основании отдельного межправительственногосоглашения.

Всоответствии с Законом Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. «О финансово-промышленных группах»1финансово-промышленная группа (ФПГ), как вид транснациональной корпорации, вБеларуси не является юридическим лицом (в силу приоритета данного закона надмеждународными договорами Республики Беларусь).

ТранснациональнаяФПГ – финансово-промышленная группа, среди участников которой имеютсяюридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.Транснациональная ФПГ, созданная на основе межправительственного соглашения,становится межгосударственной. Участники ФПГ для координации своейхозяйственной деятельности и ведения дел учреждают центральную компанию,являющуюся юридическим лицом, либо с согласия всех участников ФПГ наделяютполномочиями по координации их хозяйственной деятельности и ведению дел ФПГ одногоиз участников этой ФПГ (далее – головное предприятие). В этом случае головноепредприятие, кроме своей деятельности как субъекта хозяйствования, обладаетполномочиями центральной компании. Участие юридического лица более чем в одной ФПГне допускается.

Специфическимвидом транснациональных корпораций являются оффшорные компании, в массовоммасштабе создаваемые в специальных оффшорных зонах. Оффшорная зона – это странаили территория, национальное законодательство которой предусматриваетвозможность регистрации юридических лиц, занимающихся международным бизнесом, ипредоставление им льготного режима налогообложения. Оффшорные зоны образуются сцелью привлечения иностранных инвестиций и создания рабочих мест длясобственного населения. Кроме того, в государстве регистрации оффшорныекомпании уплачивают регистрационный сбор и ежегодные пошлины (3–5 % отприбыли), что составляет основную часть государственного бюджета.

/> Лекция 7. Государство и международные организации как субъекты международного частного права7.1 Правовое положение государства

Всистеме международных отношений основное место занимает государство. В силусвоей властной природы оно является главным субъектом международного публичногоправа, которое определяет его статус, права и обязанности. Но государство можетбыть и субъектом частноправовых отношений. Чаще всего в таких случаях речь идето международных коммерческих или инвестиционных отношениях. Например,государство арендует или покупает участок земли в иностранном государстве,фрахтует иностранное судно для перевозки своих грузов, выступает в качественаследника и т. д.

В соответствии со ст. 124 ГК РеспубликаБеларусь и административно-территориальные единицы участвуют в отношениях,регулируемых гражданским законодательством, на условиях, равных с иными участникамиэтих отношений – физическими и юридическими лицами. Из этого следует, что:

1) государствоможет являться субъектом гражданско-правовых отношений;

2) государствоне пользуется никакими преимуществами и имеет те же права и обязанности, что идругие субъекты гражданско-правовых отношений;

3) кгосударству как субъекту гражданско-правовых отношений применяются нормы,определяющие участие юридических лиц в этих отношениях (п. 2 ст. 124).

Ряд специалистов выдвигают теорию«расщепления государства» на два лица в зависимости от того, в какого родаотношениях оно участвует. В соответствии с этой концепцией государство,действующее в силу и на основании своего суверенитета, будет представлять собой«субъект властвования», а если государство вступает в отношения невластногохарактера (например, совершает гражданско-правовую сделку), то оно должноидентифицироваться как юридическое лицо. Вместе с тем государство, являясьсубъектом МЧП, остается суверенным образованием. Суверенитет являетсянеотъемлемым свойством каждого государства, и ни одно государство не может осуществлятьсвою власть в отношении другого государства. Поэтому государство, участвуя вмеждународных частноправовых отношениях, не может, в отличие от другихсубъектов МЧП, автоматически подвергаться действию иностранного права,поскольку это означало бы ограничение его суверенитета. Такая относительнаянезависимость государства от действия иностранного закона называетсяюрисдикционным иммунитетом.

7.2 Содержание иммунитета государства и его виды

Иммунитетгосударства от юрисдикции иностранного государства состоит из несколькихэлементов: 1) судебный иммунитет; 2) иммунитет от применения мер попредварительному обеспечению иска; 3) иммунитет от принудительного исполнениясудебного решения; 4) иммунитет собственности государства; 5) иммунитет сделокгосударства.

Судебныйиммунитет означает неподсудность одного государства судам другого. Государствоне может выступать в качестве ответчика в судебных органах другого государства.Такая ситуация возможна лишь при наличии явно выраженного согласия государства,сделанного его компетентным органом в форме, предусмотренной соответствующимнациональным нормативным правовым актом.

Иммунитетот применения мер по предварительному обеспечению иска означает, что суд,рассматривающий частноправовой спор с участием иностранного государства, невправе применять любые меры по предварительному обеспечению иска, т. к. такиемеры носят принудительный характер.

Иммунитетот принудительного исполнения иностранного судебного решения означает, что вотношении государства и его собственности не могут быть приняты какие-либопринудительные меры по исполнению иностранного судебного (арбитражного) решениялюбыми органами этого и любого другого иностранного государства. Даже еслигосударство добровольно приняло участие в иностранном судебном процессе,решение может быть выполнено им только добровольно.

Иммунитетсобственности государства предполагает, что в отношении собственности одногогосударства не могут быть применены меры административного и иногонасильственного характера со стороны другого. Поскольку не всегда вопрос обиммунитете имущества государства возникает в связи с рассмотрением какого-либоиска в суде, это пред- определяет выделение вопросов собственности в качествесамостоятельного элемента содержания иммунитета.

Иммунитетсделок государства. Поскольку государство в силу иммунитета свободно отпринудительных мер по осуществлению иностранных законов, административныхраспоряжений и пр., то из этого следует, что частноправовые отношениямеждународного характера с участием государства – в частности, сделки,заключаемые государством с иностранными физическими и юридическими лицами –должны регулироваться правом этого государства, если только сами стороны недоговорятся о применении иностранного права.

Видыиммунитета.

Абсолютный иммунитет означает правогосударства пользоваться иммунитетом в полном объеме, всеми его элементами. Онраспространяется на любую деятельность государства и любую его собственность.Единственное ограничение иммунитета государства возможно только при условиипрямо выраженного его согласия. Государства, исходящие из абсолютногоиммунитета, защищают дополнительно свои права либо условием взаимности, либовозможностью применения реторсий. Возможность принятия реторсийпредусматривается в ст. 559 ГПК Республики Беларусь: «В случаях, когдаРеспублике Беларусь, ее имуществу или ее представителям не обеспечивается виностранном государстве такая же судебная неприкосновенность, которая согласнонастоящему Кодексу обеспечивается этому иностранному государству, его имуществуи представителям в Республике Беларусь, Правительством Республики Беларусь илииным управомоченным органом Республики Беларусь может быть предписано вотношении этого государства, его имущества или представителя применение ответныхмер».

Функциональныйиммунитет основан на принципиальном разграничении функций государства на двавида: публично-правовую и частноправовую. Если государство действует каксуверен, то есть выступает как носитель суверенной власти, то оно всегдапользуется иммунитетом, в том числе и в частноправовой сфере. Если государствовыступает в качестве частного лица, занимается коммерческой деятельностью, тотогда государство иммунитетом не обладает. В качестве примера такого иммунитетаможно привести Закон США об иммунитетах иностранных государств (1976). Всоответствии с этим законом иммунитет за иностранным государством не признаетсяв случаях: 1) когда основанием для иска служит коммерческая деятельность,осуществляемая иностранным государством в США; 2) когда основанием для искаслужит действие, совершенное за пределами США в связи с коммерческойдеятельностью иностранного государства, если это действие имеет прямыепоследствия для США; 3) когда объектом является имущество иностранногогосударства, используемое им для коммерческой деятельности и находящееся в США.

Ограниченныйиммунитет в отличие от функционального, который ограничивает иммунитет наоснове общего принципа (критерия) – деления деятельности государства насуверенно-властную и частную – не использует никаких формальных критериев, аформулирует перечень конкретных случаев, когда государство не пользуетсяиммунитетом. В качестве примера можно привести Европейскую конвенцию (1972) обиммунитете государств: исключения из иммунитета касаются тех случаев, когда, вчастности, государство:

1) самоотказывается от иммунитета;

2) первымпредъявляет иск;

3) спорвозникает по трудовому контракту, по вопросам недвижимости, по требованиям овозмещении вреда, по вопросам охраны промышленной собственности или в связи скоммерческой деятельностью, осуществляемой бюро или агентством государства встране суда.

Похарактеру отношения отдельных государств к проблеме иммунитета в настоящеевремя их можно разбить на две большие группы. К первой относятся государства,придерживающиеся теории функционального иммунитета (Австрия, Швейцария,Бельгия, Италия, Греция, США, Канада, Пакистан, Сингапур, ЮАР и др.), ко второй– страны, выступающие за абсолютный государственный иммунитет (Беларусь,Россия, Япония, Китай, Бразилия, др.). В частности, ст. 553 ГПК РеспубликиБеларусь устанавливает, что предъявление иска к иностранному государству,обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного государства,находящееся в Республике Беларусь, могут быть допущены лишь с согласиякомпетентных органов данного государства (отказ от иммунитета).


7.3 Международные организации как субъекты международногочастного права

Международныемежправительственные организации, относясь к субъектам международногопубличного права, большей частью вступают в отношения не гражданско-правовогохарактера. Их участие в сделках, как и участие государства в отношениях,регулируемых международным частным правом, возможно лишь при условии участия состороны «контрагента» физического или юридического лица.

Международныемежправительственные организации, как правило, наделяются правами юридическоголица. Правоспособность международных межправительственных организацийопределяется их уставами, соглашениями о штаб-квартире и другими международнымидоговорами.

Впроцессе своей деятельности международные межправительственные организациизаключают различные договоры, опосредующие их существование и исполнениеуставных целей. Так, они могут заключать договоры об аренде помещений, договорыкупли-продажи товаров, приобретать недвижимое имущество, выступать истцом всуде, выступать стороной в обязательствах из причинения вреда.

Собственность международных организацийпользуется иммунитетом, который закрепляется в соответствующих международныхдоговорах. Так, Конвенция 1980 г. «О правовом статусе, привилегиях ииммунитетах межгосударственных экономических организаций, действующих вопределенных областях сотрудничества», предусматривает, что имущество и активытакой организации пользуются иммунитетом от любой формы административного исудебного вмешательства, за исключением случаев, когда сама организацияотказывается от иммунитета.

Гражданско-правовые споры с участиеммеждународных организаций неподсудны судам страны пребывания организации, хотясама она может обращаться в эти суды за защитой в качестве истца.

Помимоучастия в качестве субъекта международного частного права, международныемежправительственные организации (специализированные учреждения) ООН оказываютактивное содействие в развитии международного частного права. Так, в системеООН функционирует Комиссия по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), в рамкахкоторой разработан ряд проектов международных конвенций.

7.4 Правовой статус торговых представительств Республики Беларусь за границей

Торговые представительства РеспубликиБеларусь (далее – торговые представительства) являются органами РеспубликиБеларусь, осуществляющими за границей полномочия Республики Беларусь в областивнешнеэкономической деятельности.

Торговыепредставительства открываются на территории иностранных государств по решениюСовета Министров Республики Беларусь на основе международных договоров,заключенных между Республикой Беларусь и странами пребывания.

Торговые представительства входят всистему Министерства иностранных дел и в своей деятельности руководствуютсядействующим законодательством Республики Беларусь, международными договорами, участницейкоторых является Республика Беларусь, законодательством страны пребывания, атакже приказами и распоряжениями Министерства иностранных дел.

Торговыепредставительства могут иметь свои отделения. Их учреждение осуществляется наоснове международных договоров, заключенных между Республикой Беларусь истранами пребывания, или иных договоренностей с компетентными органами странпребывания.

Торговыепредставительства могут совершать от имени Республики Беларусь сделки и иныеюридические акты, необходимые для осуществления возложенных на них задач.

Онине отвечают по обязательствам субъектов хозяйствования Республики Беларусь, а субъектыхозяйствования не отвечают по обязательствам торговых представительств.

Министерство иностранных дел определяет структуруи комплектует штаты торговых представительств исходя из необходимости представленияв стране пребывания интересов Республики Беларусь и белорусских субъектовхозяйствования.

Работникиторгового представительства пользуются в стране пребывания дипломатическимипривилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном международными договорамиРеспублики Беларусь и нормами международного права1.


/>Раздел II. Особеннаячасть. Право собственности в международном частном правеЛекция 8. Право собственности в международном частном праве8.1 Общие положения института права собственности

Правособственности издавна является одной из основных правовых категорий вообще, темболее для отношений, регулируемых международным частным правом.

Экономическиеотношения собственности могут быть и неизбежно становятся объектомгосударственно-правового регулирования. В результате юридического оформленияэкономических отношений собственности нормами права возникает собственность вюридическом смысле. Совокупность юридических норм, направленных на регулированиеотношений собственности методами и средствами гражданского права, образуетгражданско-правовой институт собственности. Главное содержание и особенностиданного института состоят в том, что его нормами определяется правовоеположение имущественных ценностей в хозяйственном обороте путем установлениямеры дозволенного поведения управомоченного лица по владению, пользованию ираспоряжению имуществом.

Институтправа собственности в международных отношениях получил в последние десятилетиябольшое распространение ввиду перехода ряда государств к принципам открытости ворганизации общества и закономерного вследствие этого расширения географическойсферы, в рамках которой осуществляется перемещение лиц, капиталов и услуг.

Такимобразом, рассмотрение данного института с точки зрения международного частногоправа предполагает не только коллизионный аспект, но и анализ проблемматериально-правового регулирования отношений собственности в связи с рядомочень значимых в экономическом, юридическом и политическом плане явлений: такихкак иностранные инвестиции, национализация иностранной собственности,международно-правовое регулирование иностранных инвестиций и т. д.

8.2 Коллизионные вопросы права собственности

Вколлизионном праве Республики Беларусь нормы о праве собственности содержатся впараграфе 4 гл. 75 «Право собственности и иные вещные права» ГК.

Средиколлизионных вопросов, возникающих применительно к отношениям собственности,можно назвать следующие:

— установление «способности» предмета спора быть объектом права собственностивообще или одной формы права собственности (например, государственной);

— дифференциация имущества на движимое и недвижимое;

— определение объема правомочий собственника;

— установление содержания права собственности и других вещных прав;

— определение оснований возникновения и прекращения права собственности.[1]

Законместа нахождения вещи – основной принцип, используемый при определении применимогоправа к любым вопросам в праве собственности. Этот принцип получил закреплениев законодательстве многих стран. Например, ст. 1119 ГК Республики Беларусьзакрепляет, что «право собственности и другие вещные права на недвижимое идвижимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится,если иное не предусмотрено законодательными актами.

Принадлежность имущества к недвижимымили движимым вещам, а также иная юридическая квалификация имущества определяютсяпо праву страны, где это имущество находится».

Для регулирования отношенийсобственности в правовых системах закрепляются и другие коллизионные принципы.К ним относятся:

i. законместа совершения сделки (ст. 1120 ГК Республики Беларусь);

j. законгосударства места назначения движимого имущества;

k. законместа отправления движимого имущества (ст. 1122 ГК Республики Беларусь);

l. законместа регистрации имущества (ст. 1121, п. 2 ст. 1123 ГК Республики Беларусь);

m. личныйзакон пассажира;

n. законсуда (п. 1 ст. 1123 ГК Республики Беларусь);

o. закон«автономии воли» и др.

Существеннымпрепятствием при выборе коллизионного принципа является проблема квалификациитаких юридических понятий, как «переход права собственности», «риск случайнойгибели вещи». Так, законодательство разных государств неодинаково устанавливаетмомент перехода права собственности. Одни правовые системы связывают этотмомент с фактической передачей вещи, другие определяют момент перехода согласноконтракту, независимо от фактической передачи. Практической рекомендацией вданном вопросе может служить совет о включении положения о применимомматериальном праве в текст контракта, а также изучение коллизионных норм какотечественного, так и иностранного государства.

8.3 Правовое регулирование иностранных инвестиций

Рассмотрение вопросов собственности врамках курса «Международное частное право» традиционно включает специальныйраздел о регулировании иностранных инвестиций, т.к. они представляют собой одиниз видов собственности.

Иностранные инвестиции могут осуществлятьсяв различных формах. В самой общей форме под инвестициями понимается любоеимущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результатыинтеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственностиили ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объектыинвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или)достижения иного значимого результата.

Определениепонятия «иностранные инвестиции» содержится в национальных и международныхисточниках правового регулирования.

Особойформой осуществления иностранных инвестиций являются концессионные соглашения.Они заключаются государством с частными лицами, в качестве которых обычновыступают иностранные инвесторы. Предметом таких соглашений является передачаправа эксплуатации объекта, находящегося в собственности государства, илиосуществление деятельности, составляющей монополию государства. Чаще всегоконцессионные соглашения заключаются на условиях соглашения о разделепродукции, по которым инвестор получает право эксплуатировать недра, природныересурсы и т. д., а полученная продукция делится между ним и государством наопределенных условиях.

Понятие«иностранный инвестор» раскрывается в национальных законах и международныхсоглашениях.

Так, согласно ИК Республики Беларусь подинвестором понимается лицо (юридические и физические лица, иностранныеорганизации, не являющиеся юридическими лицами, государство в лицеуполномоченных органов и его административно-территориальные единицы в лицеуполномоченных органов), осуществляющее инвестиционную деятельность в следующихформах:

— создание юридического лица;

— приобретение имущества илиимущественных прав, а именно:

доли в уставном фонде юридического лица,включая случаи увеличения уставного фонда юридического лица;

недвижимости;

ценных бумаг;

прав на объекты интеллектуальнойсобственности;

концессий;

оборудования;

других основных средств.

Инвестор имеет права, несет обязанностии риски, связанные с вложением инвестиций.

Инвесторы в целях определенияособенностей регулирования их деятельности рассматриваются как национальныелибо иностранные инвесторы.

Иностранными инвесторами в РеспубликеБеларусь признаются:

— иностранные государства и ихадминистративно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов;

— международные организации;

— иностранные юридические лица;

— иностранные организации, не являющиесяюридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранныхгосударств;

— иностранные граждане;

— физические лица (граждане РеспубликиБеларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами РеспубликиБеларусь.


8.4 Правовое регулирование иностранных инвестиций в свободных экономическихзонах

Внастоящее время в ООН зафиксировано более 30 различных наименований свободныхэкономических зон, представляющих собой обособленную территорию государства, накоторой для решения конкретных экономических задач путем совместногопредпринимательства с иностранными инвесторами созданы особые условияхозяйствования.

Понятие«свободная экономическая зона» является собирательным и охватывает взависимости от целевой, отраслевой направленности такой зоны и от государства,в котором она создается, разные названия. Это могут быть свободные таможенныезоны, свободные промышленные зоны, специальные экономические зоны, зонысвободного предпринимательства, свободные порты, технополисы.

Всевышеперечисленные свободные экономические зоны условно можно разделить на тривида:

p. свободныепромышленные зоны;

q. внешнеторговыезоны (свободные таможенные зоны и порты);

r. функциональные(отраслевые) зоны (технополисы, технопарки и др.).

Свободныепромышленные зоны преимущественно создаются в странах с развивающейся рыночнойэкономикой и представляют собой территории, в пределах которых действуетльготный правовой режим в области торгового, валютного, налогового итаможенного регулирования для расположенных в них предприятий.

Внешнеторговыезоны в основном предназначены для обеспечения дополнительных валютныхпоступлений за счет создания складов, сдачи в аренду помещений для выставок,перевалки транзитных грузов и т. п. Наибольшее распространение внешнеторговыезоны получили в Западной Европе, в частности в ФРГ, на территории которойнаходятся шесть городов-портов, являющихся свободными портами (Бремен,Бремерхафен, Кукехафен, Эмден, Киль, Гамбург). В этих портах можно производитьпогрузку, разгрузку перегрузку, хранение, сортировку товаров, заниматьсявыставочной деятельностью. Там же осуществляется продажа товаров, организуютсяторги, предоставляются банковские, страховые услуги. Основной характеристикойторговых портов ФРГ является невзимание торговых пошлин, а также налога надобавленную стоимость товара.

Функциональныезоны (технологические парки и технополисы) способствуют ускорению научно-техническогопрогресса на основе активизации международного сотрудничества в областирезультатов фундаментальной науки с целью разработки новых наукоемкихтехнологий и готовой продукции и расширения их экспорта.[2]

8.5 Международно-правовое регулирование защиты иностранных инвестиций

Подинвестиционными спорами в международном частном праве понимаются споры повопросам иностранных инвестиций между государствами–реципиентами и инвесторамииз других стран.

Основнымимногосторонними договорами по вопросам инвестиций являются две универсальныеконвенции, разработанные и принятые в рамках МБРР: Вашингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» иСеульская конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего Агентства погарантиям инвестиций». Республика Беларусь ратифицировала обе вышеназванныеконвенции.

Врамках СНГ также были приняты договоры в области регулирования отношенийсобственности и в области регулирования иностранных инвестиций. Это Соглашениестран СНГ о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от9.10.1992 г.; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельностиот 24.12.1993 г.; Конвенция о защите прав инвестора от 28.03.1997 г.

Лекция 9. Правовая природа внешнеэкономическихсделок9.1 Понятие и виды внешнеэкономических сделок

Внешнеэкономические сделки – это сделки (соглашения, договоры, контракты), в которыххотя бы одна из сторон является иностранным гражданином или иностраннымюридическим лицом и содержанием которых являются операции по ввозу из-заграницы товаров или по вывозу товаров за границу, либо какие-нибудь подсобныеоперации, связанные с вывозом или ввозом товаров.

Согласно преамбуле Закона Республики Беларусь «Об основахвнешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» от 25 октября 1990 г. в понятие внешнеэкономическая сделка входят все виды внешнеэкономической деятельности. Кразновидностям таких договоров относятся, прежде всего, следующие:международная купля-продажа товаров, подряд и техническое содействие, договорыморской перевозки, и другие.

Из определения можно выделить два общих признака, характерныхдля внешнеэкономической сделки:

– одна из ее сторон находится в другом государстве и,следовательно, в большинстве случаев является иностранцем (иностранный гражданинили иностранное юридическое лицо);

– предмет такой сделки – внешнеэкономическая операция(поставка товара, наем имущества, перевозка груза, оказание услугвнешнеторгового характера и т. д.).


9.2 Особенности внешнеэкономических сделок

Правовойрежим внешнеэкономической сделки по многим причинам отличается от правовогорежима, которому подчиняются национальные сделки. Практически во всехгосударствах к внешнеэкономической сделке может быть применено право иногогосударства, если существует определенная коллизионной нормой связь с этим правом.

Нарядус существенными признаками, внешнеэкономические сделки обладают также ифакультативными чертами. В частности, к ним относят: пересечение товарами иуслугами в рамках этих сделок таможенной границы; оплату в иностранной валюте;рассмотрение споров в специализированных независимых от государства арбитражныхсудах и т. д.

Особенность внешнеэкономических сделок состоит в том, чтобудучи отношениями гражданско-правового характера, они подчинены регулирующему воздействиюсо стороны тех государств, юридические и физические лица которых вступили вовнешнеторговую сделку.

9.3 Коллизионные вопросы обязательственного статутавнешнеэкономических сделок

Коллизионное право большинствагосударств позволяет сторонам внешнеэкономической сделки подчинить ееизбранному ими правопорядку. Так, согласно п. 1 ст. 1124 ГК, стороны договорамогут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению междусобой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этомудоговору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращениюправа собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба дляправ третьих лиц.

Из этого следует, что стороны могутвыбрать право любой страны, которое будет регулировать условия договора.

Есликоллизионный принцип «автономии воли» является универсальным, то в отношенииконкретного его применения существует немало различий и в национальном праверазных государств, и в международных договорах. Прежде всего, возникает вопросо форме выражения воли сторон о выборе права.

Сторонымогут непосредственно в тексте договора предусмотреть оговорку о подчинениисвоих обязательств правопорядку определенного государства при заключениидоговора либо решать этот вопрос в отдельном соглашении, например, при передачеспорного дела в арбитраж.

Неменее важным вопросом, связанным с применением «автономии воли», являетсявопрос о пределах выражения воли. Законы большинства государств, в том числе ист. 1124 ГК Республики Беларусь, а также международные договоры,пространственно не ограничивают волю сторон. Ряд государств ограничивает правовыбора кругом государств, с которыми сделка имеет фактическую связь.Ограничения связаны с содержанием обязательственных отношений между сторонами.По общему правилу выбор права сторонами распространяется на круг вопросов,связанных с правами и обязанностями сторон.

Избранноесторонами право не будет применяться, если его применение приведет к нарушениюправопорядка Республики Беларусь.

Выборприменимого права означает выбор обязательственного статута. Обязательственныйстатут – это совокупность норм подлежащего применению права, регулирующихсодержание сделки, ее действительность, порядок исполнения, последствиянеисполнения, условия освобождения сторон от ответственности. Следовательно,рассматриваемый круг вопросов касается содержания обязательственного статута вцелом.

Обязательственномустатуту подчиняются и вопросы исковой давности, что вытекает из ст. 1118 ГК.Она устанавливает, что вопросы исковой давности определяются по праву страны,применяемому для регулирования соответствующего отношения. Следовательно,избранное сторонами право, регулирующее обязательство, вытекающее извнешнеэкономической сделки, будет применяться и к вопросам исковой давности.

Законодательство каждой странысодержит нормы, указывающие на порядок определения обязательственного статута вслучае, если участники сделки не воспользовались «автономией воли». Вбелорусском праве этот порядок, состоящий из кумулятивной последовательностиколлизионных норм, закреплен в ст. 1125 ГК. При отсутствии соглашения сторондоговора о подлежащем применению праве к этому договору применяется правостраны, где имеет основное место деятельности сторона, являющаяся: 1) продавцом– в договоре купли-продажи; 2) дарителем – в договоре дарения; 3) арендодателем(наймодателем) – в договоре аренды; 4) ссудодателем – в договоре безвозмездногопользования имуществом (ссуды); 5) подрядчиком – в договоре подряда;6)перевозчиком – в договоре перевозки; 7) экспедитором – в договоретранспортной экспедиции; 8) заимодавцем (кредитодателем) – в договоре займа(кредитном договоре); 9) поверенным – в договоре поручения; 10) комиссионером –в договоре комиссии; 11) хранителем – в договоре хранения; 12) страховщиком – вдоговоре страхования; 13) поручителем – в договоре поручения; 14) залогодателем– в договоре залога; 15) лицензиаром – в лицензионном договоре о пользованииисключительными правами.

При невозможности определитьосновное место деятельности стороны, указанной выше, применяется право страны,где она учреждена (имеет место постоянного жительства).

К правам и обязанностям подоговору, предметом которого является недвижимость, а также по договору одоверительном управлении имуществом применяется право страны, где это имуществонаходится, а в отношении имущества, которое зарегистрировано в РеспубликеБеларусь,– законодательство Республики Беларусь.

Независимо от вышеизложенногоприменяется: 1) к договорам о совместной деятельности, к договорам о выполнениистроительных, монтажных и других работ по капитальному строительству – правостраны, где такая деятельность осуществляется или создаются предусмотренныедоговором результаты; 2) к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу илина бирже,– право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа.

К иным непоименованным договорампри отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве применяетсяправо страны, где имеет основное место деятельности сторона, котораяосуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора.При невозможности определить основное место деятельности стороны, котораяосуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такогодоговора, применяется право страны, где данная сторона учреждена (имеет местопостоянного жительства). При невозможности определить исполнение, имеющеерешающее значение для содержания договора, применяется право страны, с которойдоговор наиболее тесно связан.

В отношении приемки исполнения по договорупринимается во внимание право места проведения такой приемки, если сторонами несогласовано иное.

9.4 Форма внешнеэкономической сделки

Правовыесистемы большинства государств мира предоставляют сторонам внешнеэкономическойсделки свободу в выборе формы договора, за исключением случаев, прямоустановленных национальным законодательством. В связи с этим несоблюдение формыдоговора не является общим основанием для оспаривания действительностидоговора, если применимое право прямо не указывает на иные последствиянесоблюдения установленной формы.

В соответствии со ст. 11 Венскойконвенции о договорах международной купли-продажи товаров (1980) не требуется,чтобы договор купли-продажи заключался или подтверждался в письменной форме илиподчинялся иному требованию в отношении формы. Допускается его доказываниелюбыми средствами, включая свидетельские показания. Однако в ст. 12 Конвенцииуказывается, что данное положение, а также иные положения, указывающие напроизвольную форму проявления воли сторон, не применяются в случае, если однаиз сторон имеет торговое местонахождение в государстве, которое сделалооговорку, оставляя установленное своим национальным законодательствомтребование о письменной форме. Такое требование имеет безусловный характер, и стороныне могут его отклонить или изменить в договоре. Республика Беларусь подписалаКонвенцию с оговоркой об обязательной письменной форме международной сделкикупли-продажи.

Международное частное право, решаявопросы формы внешнеэкономических сделок, выходящих за рамки юрисдикции одногогосударства, исторически прибегало к привязке к закону того государства, натерритории которого данная сделка совершалась. Это правило характерно длямногих национально-правовых и международно-правовых актов. В то же время почтивсе перечисленные акты предусматривают и специальные правила для определенныхситуаций. Если, например, при совершении сделки за границей соблюденытребования национального права, касающиеся формы, сделка не может быть признананедействительной по основаниям порока формы.

Гражданский кодекс РеспубликиБеларусь закрепил специальное положение применительно к случаям определениязакона, регулирующего форму сделки с недвижимостью: «Форма сделки в отношениинедвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, ав отношении недвижимого имущества, которое зарегистрировано в РеспубликеБеларусь – праву Республики Беларусь».

В отечественном праве существует иеще одно требование, касающееся формы сделок. Оно состоит в том, что формавнешнеэкономических сделок, заключаемых с участием резидентов РеспубликиБеларусь, подчиняется законодательству Республики Беларусь вне зависимости отместа ее совершения. В сочетании с нормой Гражданского кодекса РеспубликиБеларусь о том, что несоблюдение формы внешнеэкономической сделки влечет засобой ее недействительность, приведенные правила образуют совокупностьимперативных предписаний, относящихся к форме внешнеэкономических сделок.

В некоторых случаях специальнымзаконодательством предусматриваются нормы, регламентирующие формы сделок(договоров) отличными от обычных требований, например, регистрация илинотариальное удостоверение сделки. Так в Законе Республики Беларусь «О залоге»от 24.11.93 указывается, что договор о залоге, обеспечивающем обязательства,возникающие из основного договора, подлежащего нотариальному удостоверению илинотариально удостоверенного по соглашению сторон, должен быть также удостоверенв органе, удостоверившем основной договор. Форма договора о залоге определяетсяпо законодательству места его заключения.

Коллизионная проблема формы сделок,попадающих в сферу действия международного частного права, а также определенныхвидов договоров получила разрешение и в международных документах.


Лекция10. Договормеждународной купли–продажи товаров10.1 Источники правового регулирования договора международной купли-продажитоваров

Несмотря на бурное развитие форм обмена в международном торговомобороте, договор купли-продажи играет в нем основную роль. Следовательно,именно этот тип договора сосредоточивает на себе особое внимание государств,занимающихся проблематикой унификации норм, действующих в международнойторговле.

В практике международной торговлинаиболее широко применяется Конвенция ООН о договорах международнойкупли-продажи товаров (1980), которая вступила в силу с 1 января 1988 г.

Всвязи с введением единообразных материально-правовых предписаний возникланеобходимость в разработке унифицированных коллизионных норм, связанных скуплей-продажей товаров. Таким документом является Гаагская конвенция о праве,применимом к договорам международной купли-продажи товаров (от 22 декабря 1986 г.).

Вопросамдоговоров международной купли-продажи посвящены и некоторые специальныеконвенции. Так, 15 апреля 1958 г. была заключена Гаагская конвенция о праве,применимом к переходу права собственности при международной купле-продажематериальных движимых вещей. Согласно ее положениям, к переходу правасобственности и риска случайной гибели товара применяется право страны, вкоторой находится товар.

Впоследние годы в научный обиход и практику международной торговли прочно вошлопонятие lexmercatoria (буквально – «торговоеправо»), которым большей частью принято обозначать некую автономность,обособленность регламентации международных торговых сделок от каких-либонациональных систем правового регулирования. В теории lexmercatoria получили отражениесуществующие тенденции и результаты взаимодействия права с его материальнойосновой в части международных экономических отношений

Вмеждународной торговле обычай является одним их первых и основных источниковправа. Обычай как форма права является легально закрепленным в качестве источникаправа и в Республике Беларусь.

Венскаяконвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. в ст. 9 предусматривает, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого онидоговорились, и установленной практикой отношений.

Всовременной практике международной торговли большое значение имеютМеждународные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМСв редакции 2000 г.

Такжев области международных экономических отношений Международным институтом поунификации частного права в Риме (УНИДРУА) был разработан документ, о которомуже упоминалось выше: «Принципы международных коммерческих договоров» (далее –Принципы УНИДРУА). Этот документ был принят в 1994 г. Успех его превзошел все ожидания. Принципы УНИДРУА, как и свод правил, сформулированных вИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении международногоконтракта путем указания на их применение в тексте контракта. В 2004 г. была принята новая редакция Принципов УНИДРУА, в которую были добавлены полномочия агентов,права третьих лиц, зачет требований, уступки права требования, перевод долга исроки исковой давности.

В 1974 г. в Нью-Йорке была заключена Конвенция ООН об исковой давности вмеждународной купле-продаже товаров, измененная протоколом 11 апреля 1980 г. Этой конвенцией устанавливается единый для всех договоров международной купли-продажи товаровсрок исковой давности, который равен 4 годам.


10.2 Сфера применения Венской конвенции о договорах международнойкупли-продажи товаров (1980 )

Главной идеей Венской конвенции 1980 г. является устранение коллизий, возникающих между различными правовыми нормами, которые могутбыть применены для данных отношений. Главный принцип Конвенции – обеспечитьодновременную унификацию материального права и единство его толкования во всехгосударствах-участниках конвенции.

Конвенция включает 101 статью исостоит из преамбулы и 4 частей, которые поделены на главы и разделы. Часть I – сфера применения и общиеположения; часть II – заключениедоговора; часть III –купля-продажа товаров; часть IV– заключительные положения.

Конвенция применяется призаключении договоров купли-продажи товаров между сторонами, место осуществленияторговой деятельности которых находится в разных государствах, и когда:

– или оба эти государства являютсядоговаривающимися государствами (участниками Конвенции);

– или же нормы международногочастного права указывают на право договаривающегося государства (подлежитприменению право государства-участника Конвенции).

Если сторона имеет более чем одноторговое местонахождение, принимается во внимание то местонахождение, котороеимеет наиболее тесную связь с данным договором и его исполнением, исходя изобстоятельств, известных сторонам и принимаемых ими во внимание передзаключением или в момент заключения договора. Если сторона не имеет торговогоместонахождения, устанавливается место ее постоянного проживания.

Заключительные положения Конвенциивводят дополнительные ограничения по ее территориальному применению, которыебудут иметь значение только для некоторых государств. Одно из них применяетсятолько тогда, когда государство является стороной другого международногодоговора, который содержит положения, касающиеся вопросов, регулируемых вКонвенции. В этом случае считается, что Конвенция имеет обязательную силу длясторон, если они не выбрали другого права.

Конвенция содержит список видовкупли-продажи, которые из нее исключены или по причине цели, либо же попричине, связанной с характером предмета купли-продажи.

Предмет Конвенции ограничиваетсязаключением договора, а также правами и обязанностями покупателя и продавца,следующими из положений договора.

10.3 Заключение договора международной купли-продажи

Заключение договора – вторая часть Конвенции – затрагиваетвопросы, которые вытекают из заключения договора путем направления предложения(оферты) и одобрения предложения (акцепта).

Офертой называется предложение по заключению договора,адресованное определенному (твердое предложение) лицу либо лицам, либо неопределенномукругу лиц (инициативное предложение) и содержащее, как минимум, существенныеусловия договора, которые должны быть приняты полностью для того, чтобы договорсчитался заключенным. Предложение является достаточно определенным, когда в немопределены товар, количество, цена или порядок их определения (прямоепредложение).

Оферта считается совершенной ивступает в силу только тогда, когда она дошла до адресата. Однако она можетбыть отозвана до заключения договора, если отзыв оферты дошел до адресатаранее, чем сама оферта, либо одновременно с ней.

Оферта содержит определенный срок,в течение которого вторая сторона должна принять акцепт, и являетсядействительной до окончания указанного в ней срока. Оферта, направленная безуказания срока для акцепта, является действительной в течение срока,определенного национальным законодательством, если оферент прямо не указал, чтоданная оферта может быть отозвана им в любой момент.

Втечение срока оферты, определенного оферентом или правом, оферент не может ееотозвать, и если адресат ее акцептует, то договор считается заключенным.

Акцептомсчитается заявление или иное поведение адресата оферты, которое в достаточнойстепени выражает согласие на заключение предложенного договора(оферты). То есть адресат должен согласиться на все условия оферты и не можетвводить какие-либо дополнительные условия, изменения или ограничения. Введениетаких новых элементов означает отклонение оферты и внесение новой оферты(контроферты).

В ряде случаев договор также будет считаться заключенным,если вторая сторона в течение определенного срока приступит к исполнениюданного договора.

Различные правовые системы по-разному определяют, в какой моменти в каком месте наступило принятие оферты, особенно в случае заключениядоговора посредством корреспонденции. В соответствии с законодательствомбольшинства государств Европы, договор считается заключенным в момент и в местеполучения оферентом свидетельства об акцепте. Право Англии и штатов СШАустанавливает, что договор считается заключенным в момент и месте передачипочте письма или телеграммы, содержащих акцепт, вне зависимости от того,получил ли оферент такое письмо или телеграмму.

Акцептможет быть отменен, если сообщение об отмене получено оферентом раньше тогомомента или же в тот момент, когда акцепт должен был бы вступить в силу.


10.4 Права и обязанности сторон международной купли-продажи

Обязательствапродавца.

Основнымиобязанностями продавца являются поставка товара, передача всех документов,касающихся товара, и передача права собственности на товар согласно договорнымусловиям и Конвенции.

Конвенцияпредусматривает дополнительную регламентацию для использования в случаеотсутствия необходимых положений в договоре, а именно: когда, где и какимобразом продавец должен выполнить свои обязанности. Согласно ст. 31 Конвенциипродавец считается выполнившим свое обязательство передать товар, когда он:

– передал товар в определенномместе, указанном в договоре;

– в том случае, когда договоркупли-продажи предусматривает перевозку товара – сдал товар первомуперевозчику;

– если договор касается товара,определенного индивидуальными признаками, или не индивидуализированного товара,который должен быть изготовлен или произведен, и стороны в момент заключениядоговора знали о том, что товар находится, либо должен быть изготовлен илипроизведен в определенном месте – предоставил товар в распоряжение покупателя вэтом месте;

– в других случаях – предоставилтовар в распоряжение покупателя в месте, где в момент заключения договоранаходилось коммерческое предприятие продавца.

Продавец должен поставить товарсогласно дате, указанной в договоре, либо в любой момент в пределах периодавремени для поставки, если договор устанавливает или позволяет определитьпериод времени для поставки.

Конвенция определяет ряд норм,определяющих обязанности продавца в отношении качества товара. Продавец обязанпоставить товар в количестве, а также по качеству и по описанию,предусмотренному в договоре, а также который упакован, как указано в договоре.

Согласно ст. 36 Конвенции продавецнесет ответственность за любое несоответствие товара, имеющее место в момент переходариска на товар к покупателю, даже если это несоответствие обнаружится в болеепоздний срок, и которое является результатом нарушения продавцом каких-либообязанностей.

Продавец обязан поставить товарсвободным от любых прав и притязаний третьих лиц, включая права по промышленнойили другой интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когдапокупатель согласен принять товар, обремененный таким правом или притязанием.

Обязательства покупателя.

Основные обязанности покупателяменее обширны, чем продавца, и относительно просты: оплатить стоимость товара(уплатить цену) и принять поставку товара в соответствии с требованиямидоговора и Конвенции.

Обязанность покупателя –осуществить платеж, если в договоре цена не была установлена, и не предусматривалсяпорядок ее определения, то она устанавливается на тот момент, когда заключалсядоговор. Покупатель должен уплатить продавцу цену в определенном месте и вконкретный срок, которые указаны в договоре. Если в договоре эти данные неуказаны, то покупатель уплачивает цену в месте нахождения коммерческого предприятияпродавца или в месте и в момент передачи товара или сопроводительных документовв распоряжение покупателя, если платеж должен быть произведен против передачитовара или документов.

После оплаты товара покупательдолжен принять свой товар. Когда продавец поставляет большее количество товара,чем предусмотрено договором, покупатель может принять поставку или отказатьсяот принятия поставки излишнего количества.


10.5 Ответственность сторон вслучае нарушения договора

Ответственность стороны по договорунаступает в случае, если имеет место факт нарушения своего основного илидополнительного обязательства, которое именуется как «неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательства».

Если одна из сторон не исполняеткакого-либо из своих обязательств по договору или Конвенции, другая сторонаможет потребовать от первой стороны:

– выполнения обязательств по договору;

– возмещения убытков;

– расторжения договора.

В том случае, когда товар не соответствуетдоговору, покупатель может потребовать от продавца замены товара (только вслучае, когда это несоответствие составляет существенное нарушение договора)или же устранить это несоответствие путем исправления.

Возмещение убытков является одним из средствправовой защиты, которое может быть применено в сочетании с иными средствамиправовой защиты. Согласно ст. 74 Конвенции, возмещение убытков за неисполнениедоговора одной из сторон равняется сумме ущерба, с учетом упущенной выгоды,полученных в результате нарушения договора другой стороной.

Если до наступления срока исполнениядоговора станет очевидно, что одна из сторон допускает существенное нарушениедоговора, вторая сторона может заявить о его расторжении.

Сторона, которая исполнила договор полностьюили частично, может потребовать от другой стороны возвращения того, что она ейпоставила или оплатила на основании этого договора.

Сторона освобождается отответственности при невыполнении какого-либо обязательства вследствиеобстоятельств (препятствий), от нее не зависящих и не предсказуемых в моментзаключения договора, и если эти обстоятельства, препятствия или их последствиянельзя устранить или преодолеть (форс-мажорные обстоятельства).

10.6 Правовое регулирование риска случайной гибели товаров

Определениеточного момента, когда риск утраты или повреждения товара переходит от продавцак покупателю, имеет огромное значение в международных договорах купли-продажи.Стороны могут урегулировать этот вопрос в договоре самостоятельно либоиспользовать международные торговые термины ИНКОТЕРМС-2000.

Утратаили повреждение товара после того, как риск перешел на покупателя, неосвобождает его от обязательства уплатить цену. Исключение составляют случаи,когда утрата или повреждение не были вызваны действиями или упущениямипродавца.

Если договор перевозкипредусматривает перевозку товара и продавец не обязан передать его в каком-либоопределенном месте, риск переходит на покупателя, когда товар сдан первомуперевозчику. Если продавец обязан сдать товар перевозчику в определенном месте,риск не переходит на покупателя, пока товар не сдан перевозчику в этом месте.

Еслив момент заключения договора купли-продажи продавец знал или должен был знать,что товар утрачен или поврежден, и он сообщил об этом покупателю, такая утратаили повреждение находятся на риске продавца.

Во всех остальных случаях рискслучайной гибели переходит на покупателя, когда товар принимается им, или, еслион не делает этого в положенный срок, с момента, когда товар предоставлен в егораспоряжение и он допускает нарушение договора, не принимая поставку.


Лекция 11. Международные перевозки грузов и пассажиров 11.1 Понятие и виды международных перевозок

Подмеждународными перевозками понимают перемещение грузов или пассажиров,осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если такоеперемещение имеет международный характер: место отправления и место назначениянаходятся на территории разных государств или же само перемещениеосуществляется по территории иностранного государства.

Взависимости от вида транспорта выделяют следующие виды международных перевозок:

— морские;

— воздушные;

— автомобильные;

— железнодорожные;

— смешанные перевозки.

Взависимости от объекта перевозки выделяют:

— перевозки грузов;

— перевозки пассажиров;

— перевозки багажа;

— перевозку почты.

Особенностьмеждународных транспортных отношений состоит в наличии иностранного элемента. Внастоящее время основным источником правового регулирования перевозок грузов,пассажиров и их багажа являются международные соглашения. Помимо международныхсоглашений в процессе регулирования международных перевозок большая рольпринадлежит внутригосударственным актам. В Республике Беларусь такими являются:

— ГК Республики Беларусь (гл. 40 «Перевозка», гл. 41 «Транспортная экспедиция»);

— КТМ Республики Беларусь (1999);

— ВК Республики Беларусь (2006);

— законы Республики Беларусь:

«Обосновах транспортной деятельности от 5 мая 1998 г. (ред. от 20.07.2006 г.);

«Оперевозке опасных грузов» от 6 июля 2001 г. (ред. от 20.07.2006 г.);

«Ожелезнодорожном транспорте» от 6 января 1999 г.;

«Обавтомобильном транспорте и автомобильных перевозках» от 21 июля 2001 г. (ред. от 24.07.2002 г.);

«Отранспортно-экспедиционной деятельности» от 13.06.2006 г.;

Уставжелезнодорожного транспорта общего пользования, утвержденный Совета МинистровРеспублики Беларусь 2 августа 1999 г. №1196 (ред. от 16.03.2005 г.) и др.

11.2 Международные автомобильныеперевозки

Международнаяавтомобильная перевозка – это перевозка автомобильным транспортным средствомгрузов или пассажиров за пределы территории Республики Беларусь или натерриторию Республики Беларусь, а также перевозка грузов или пассажировтранзитом через территорию Республики Беларусь.

Международныеавтомобильные перевозки иностранными перевозчиками по территории РеспубликиБеларусь осуществляются в соответствии с разрешениями. Запрещаются перевозкигрузов и пассажиров транспортными средствами, принадлежащими иностраннымперевозчикам, между пунктами, расположенными на территории Республики Беларусь.Белорусские перевозчики допускаются к международным автомобильным перевозкампри наличии лицензий на этот вид деятельности. Лицензии выдаются на основеПостановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2003 г. № 1388(ред. от 06.05.2006 г.) «Об утверждении Положения о лицензировании перевозокпассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные перевозкипассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальнымипредпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным,морским транспортом и Положения о транспортно-экспедиционной деятельности».

Основнымидоговорами, регламентирующими международные автомобильные перевозки, являются:

Конвенцияо договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г.;

Конвенцияо дорожном движении 1971 г.;

Таможеннаяконвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г.;

Европейскоесоглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов и др.

КонвенцияКДПГ предусматривает, что договор перевозки груза автотранспортом должен бытьподтвержден накладной на перевозку груза, выдаваемой в трех экземплярах иподписываемой отправителем и перевозчиком. Последний несет ответственность заполную или частичную утрату товаров и за ущерб, причиненный им с момента принятиятовара к перевозке, до момента их доставки. Бремя доказывания лежит наперевозчике. Срок исковой давности по Конвенции КДПГ составляет один год.

Важнойдля международных автомобильных перевозок является Таможенная конвенция омеждународной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. Система МДП (Carnet TIR)позволяет существенно облегчить процесс таможенного оформления, она выгодна дляперевозчика и поэтому международная автомобильная перевозка обычно сопровождаетсяоформлением в БАМАП (Белорусской ассоциации международных автомобильныхперевозчиков) книжки МДП.


11.3 Международные железнодорожные перевозки

Средиисточников в области международных железнодорожных перевозок следует назватьСоглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ/COTIF).В нем участвуют большинство стран Европы, а также ряд стран Азии и СевернойАфрики. В КОТИФ предусмотрены предельные сроки доставки грузов, предельныйобъем ответственности железных дорог в случае несохранности перевозимых грузов.РеспубликаБеларусь не является участницей этого соглашения, но его положения применяютсяпри перевозках белорусских грузов в страны Европы, и наоборот.

РеспубликаБеларусь является участницей Соглашения о международном железнодорожном сообщении(СМГС). Оно устанавливает прямое международное сообщение для перевозок грузовмежду железными дорогами Албании, Польши, Болгарии, Румынии, стран СНГ и др.Соглашение определяет сроки доставки грузов большой скоростью и малойскоростью, порядок изменения договора перевозки. Право изменения договора перевозкипринадлежит отправителю и получателю.

11.4 Международные воздушные перевозки

Международныевоздушные перевозки регламентируются, в основном, Конвенцией о Международнойгражданской авиации 1944 г., Конвенцией для унификации некоторых правил,касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г., двусторонними договорами Республики Беларусь и национальным законодательством государств. Вчастности, в Республике Беларусь действует Воздушный кодекс Республики Беларусь2006 года.

Вст. 1 Конвенции 1929 г. (Варшавской Конвенции) дано следующее определениевоздушных перевозок: «Международной перевозкой в смысле настоящей Конвенцииназывается всякая перевозка, при которой, согласно определению сторон, местоотправления и место назначения, вне зависимости от того, имеются или нетперерыв в перевозке или перегрузка, расположены либо на территории двух ВысокихДоговаривающихся Сторон, либо на территории одной и той же ВысокойДоговаривающейся Стороны, если остановка предусмотрена на территории,находящейся под суверенитетом, сюзеренитетом, мандатом или властью другой дажене Договаривающейся Державы. Перевозка, без подобной остановки, междутерриториями, находящимися под суверенитетом, сюзеренитетом, мандатом иливластью одной и той же Высокой Договаривающейся Стороны, не рассматривается всмысле настоящей Конвенции как международная».

Всоответствии с Конвенцией договор перевозки оформляется: для пассажиров –составлением проездного билета, для багажа – багажной квитанцией, для груза –авианакладной. Каждая накладная исполняется в трех оригинальных экземплярах ивручается вместе с грузом.

Ответственностьперевозчика презюмируется и основана на его вине.

11.5 Международные морские перевозки

Морскойтранспорт является основным средством перевозки внешнеторговых грузов. Наморском транспорте сложились две основные формы его эксплуатации:

a. трамповоесудоходство, при котором работа грузовых судов не связана с постояннымирайонами плавания, портами погрузки и выгрузки, не ограничена определеннымвидом груза, а цена перевозки устанавливается по соглашению сторон;

b. линейноесудоходство, т. е. форма регулирования судоходства, обслуживающая направлениеперевозок с устойчивыми пассажиро- и грузопотоками и предусматривающая организациюдвижения закрепленных за линией судов по расписанию с оплатой по тарифу.

Чартерявляется документом, удостоверяющим наличие и содержание договора фрахтования,заключаемого между фрахтовщиком или фрахтователем. Чартер рассчитан наперевозку крупных партий грузов, прежде всего массовых. При перевозке почартеру предоставляется все судно, его часть или определенное помещение.Согласно Кодексу торгового мореплавания Республики Беларусь, чартер долженсодержать наименование сторон, название судна, указание на род и вид груза,размер фрахта, наименование места погрузки груза, наименование места назначенияили направления судна.

Коносамент– документ, выдаваемый перевозчиком или фактическим перевозчиком владельцуотправляемого морем груза в удостоверение факта принятия его к перевозке иобязательства передать в порту назначения грузополучателю.

Международныеперевозки грузов морем регламентируются Международной конвенцией для унификациинекоторых правил, касающихся коносаментов, 1924 г. (правила Гаага-Висби), Гамбургской конвенцией ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила).

Международныеперевозки пассажиров морем и их багажа регламентируются Международнойконвенцией об унификации некоторых правил о перевозке пассажиров морем 1961 г., Афинской конвенцией о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г., Протоколом к этой конвенции (1976 г.) и другими международными договорами.

11.6 Международные смешанные перевозки

Международнаясмешанная перевозка – это перевозка грузов, по меньшей мере, двумя разнымивидами транспорта на основании договора о смешанной перевозке из места отправкив одной стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, дообусловленного места доставки в другой стране.

Главныморганизатором смешанной перевозки груза является оператор. Он объединяет в себечерты экспедитора и перевозчика.

Операторомявляется любое лицо, которое от собственного имени или через другое действующееот его имени лицо заключает договор смешанной перевозки, выступает как сторонадоговора и принимает на себя ответственность за неисполнение договора. Такимобразом, при смешанной перевозке правоотношения между грузовладельцем иперевозчиками не возникают.

Основнымимеждународными документами, определяющими права и обязанности по смешанной перевозкегрузов, являются Соглашение о международном прямом смешанномжелезнодорожно-водном грузовом сообщении 1959 г., Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г.

Лекция 12. Международные расчетные отношения12.1 Понятие международных расчетов

РеспубликаБеларусь участвует в большом числе соглашений по вопросам международныхрасчетов и кредитных отношений. Под расчетными отношениями понимаются платежипо внешнеторговым и иным внешнеэкономическим операциям.

Расчетыпо внешнеэкономическому контракту представляют собойспособ платежа, при котором посредством международных банковских операцийденежные средства перечисляются на счет получателя.

Дляосуществления международных расчетов используется ряд специальных документов. Вчастности, в международной торговле выработаны и широко используются:

1.Унифицированные правила и обычаи для документарных аккре-дитивов (1993).

2.Унифицированные правила по инкассо (1995).

3.Женевские вексельные конвенции (1930) и др.

Международныерасчеты, как правило, осуществляются в безналичной форме и носят документарныйхарактер, т. е. платежи осуществляются по представлению финансово-коммерческихдокументов.

Ккоммерческим документам относятся: транспортные, складские, страховые и прочиедокументы (коносамент, складское свидетельство, торговые фактуры, сертификаты омассе, качестве и т. д.). К финансовым документам относятся: простой вексель, переводнойвексель (тратта), долговая расписка, чек и другие документы, используемые дляполучения платежа.

12.2 Понятие аккредитива. Виды аккредитивов

Удобными безопасным как для импортера, так и для экспортера является осуществлениеплатежей посредством аккредитивов. Национальным банком Республики Беларусьутверждена Инструкция от 29.03.01 г. № 67 «О порядке совершения банковскихдокументарных операций»1,где определен порядок совершения банками и небанковскими кредитно-финансовымиорганизациями Республики Беларусь операций по расчетам в форме аккредитива,инкассо.

Подаккредитивом понимается любое соглашение, в силу которого банк (банк-эмитент),действуя по просьбе и в соответствии с инструкциями клиента (приказодателяаккредитива), должен произвести платеж третьему лицу (бенефициару), или (и) поего приказу оплатить или акцептировать переводные векселя (тратты),выставленные бенефициаром, или дает полномочия другому банку произвести такойплатеж или (и) оплатить, акцептировать, негоциировать (купить или учесть)переводные векселя (тратты) против выставленных документов.

Аккредитивымогут быть:

–отзывными;

–безотзывными.

Отзывной аккредитив можетизменяться или аннулироваться банком-эмитентом в любой момент безпредварительного уведомления бенефициара. Если в самом аккредитиве не указанего вид, он признается безотзывным.

Банки должны проверять вседокументы с разумной тщательностью, чтобы удостовериться в том, что по внешнимпризнакам они соответствуют условиям аккредитива.

Если банк в соответствии симеющимися полномочиями производит платеж или принимает на себя обязательствопроизвести платеж, то лицо, давшее такие полномочия, обязано принять документыи предоставить возмещение банку, который произвел платеж. В случае еслибанк-эмитент решит отказать в принятии документов, он должен сообщить об этомбез задержки банку-бенефициару, если он получил документы непосредственно отнего. В таком уведомлении должны быть указаны расхождения, из-за которыхбанк-эмитент отказывает в приеме документов. Банки не несут никакойответственности за форму, точность, подлинность, или юридическое значениекаких-либо документов, равно как за общие и (или) частные условия, имеющиеся вдокументах или дополнительно включенные в них.

12.3 Понятие инкассовой операции

Инструкция от 29.03.01 г. № 67 «Опорядке совершения банковских документарных операций» определяет порядоксовершения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациямиРеспублики Беларусь операций по расчетам не только в форме аккредитива, но иинкассо.

Инкассовые операции (инкассо) – этооперации, осуществляемые банками на основании полученных инструкций в целях:получения акцепта и (или) платежа; выдачи коммерческих документов противакцепта и (или) против платежа; выдачи документов на других условиях.

В зависимости от оборачиваемыхдокументов инкассовые операции подразделяются на «чистые» и «документарные».

Чистое инкассо означает инкассофинансовых документов, не сопровождаемых коммерческими документами.

Документарное инкассо означаетинкассо:

– финансовых документов,сопровождаемых коммерческими документами;

– коммерческих документов, несопровождаемых финансовыми документами.

Таким образом, инкассо можноопределить, как поручение экспортера своему банку получить от импортеранепосредственно или через другой банк причитающуюся сумму за отгруженнуюпокупателю продукцию или оказанные услуги на основании расчетных документов.

Банки обязаны удостовериться в том,что полученные документы по внешним признакам соответствуют тем, которыеперечислены в инкассовом поручении, и должны немедленно известить сторону, откоторой было получено инкассовое поручение, об отсутствии какого-либодокумента. Документы должны быть представлены в той форме, в которой ониполучены.

Вслучае если документы подлежат оплате по предъявлении, представляющий банкдолжен сделать представление к платежу без задержки.

Банки,участвующие в инкассировании, не несут никаких обязательств и никакойответственности за:

1)последствия, возникающие из-за задержки и потерь в пути каких-либо сообщений,писем или документов или за задержку, искажение или иные ошибки, возникающиепри передаче сообщений, или за ошибки в переводе или толковании техническихтерминов;

2)последствия, возникающие в результате приостановки их деятельности ввидуфорс-мажорных обстоятельств.

12.4 Внешнеторговые расчеты в форме банковских переводов

Порядокосуществления безналичных расчетов в белорусских рублях и иностранной валюте вформе банковского перевода определен Инструкцией Национального Банка РеспубликиБеларусь от 29.03.01 г. № 66 «О банковском переводе»1.

Банковскийперевод представляет собой простое поручение одного банка другому банкувыплатить переводополучателю определенную сумму по просьбе перевододателя.Расчеты в форме банковского перевода отличаются относительной простотой ивключают в себя следующие операции:

1)подписание между экспортером и импортером контракта;

2)отгрузку товара экспортером импортеру, пересылку последнему полученныхтранспортных документов, предусмотренных в контракте, через перевозчика либолично при встрече;

3)представление импортером в свой банк документа на перевод средств;

4)перевод валюты банком импортера в банк экспортера вместе с платежнымиинструкциями;

5)зачисление банком экспортера выручки на счет экспортера.

Расчетыв форме банковских переводов отличают быстрота осуществления платежа иневысокая стоимость. Данный вид расчетов используется между давнимиконтрагентами, так как существует риск неплатежа. Платеж осуществляется вбезналичной форме посредством СВИФТ, телеграфа, телекса.

12.5 Международные расчеты сиспользованием векселей

международный частный право внешнеэкономический

Вексель– письменное безусловное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемоезаемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющеепоследнему право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку указанной внем суммы.

Вексельявляется, с одной стороны, средством оформления коммерческого кредита,предоставляемого в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки уплатыдолга за проданный товар (оказанные услуги), с другой – ценной бумагой, вкоторой содержится обязательство векселедателя уплатить определенную денежнуюсумму векселедержателю независимо от оснований выдачи векселя. Различают дверазновидности векселя – простой и переводной. Простой вексель (соло-вексель) –письменный документ, содержащий обязательство одного лица (векселедателя)уплатить определенную денежную сумму определенному лицу (ремитенту или первомуполучателю) или его приказу в установленный срок или по требованию. Переводнойвексель (тратта) – письменный документ, содержащий безусловный приказ одноголица (векселедателя или трассанта), обращенный к другому лицу (плательщику илитрассату), об уплате определенной денежной суммы определенному третьему лицу(получателю, или ремитенту) или его приказу в установленный срок или по еготребованию.

Различияв национальном праве отдельных стран привели к необходимости унификацииматериальных и коллизионных норм вексельного и чекового законодательства.Результатом стало принятие Женевских вексельных конвенций 1930 г.: о единообразном законе о переводном и простом векселях, о разрешении некоторых коллизийзаконов о переводных и простых векселях; о гербовом сборе в отношениипереводного и простого векселей; Женевских чековых конвенций 1931 г.: о единообразном законе о чеках, о разрешении некоторых коллизий законов о чеках, Женевскойконвенции 1931 г. о гербовом сборе в отношении чеков; Конвенции ООН омеждународных переводных и международных простых векселях 1988 г.; Конвенции 1988 г. о международных чеках.

Вексельныеконвенции были приняты с целью упорядочения регулирования международныхрасчетов, осуществляемых посредством векселя. Но эта цель так и не была доконца выполнена, т. к. до настоящего времени обращение векселей регулируетсяпосредством нескольких правовых систем.

Кпервой относятся страны, входящие в женевскую систему права: этостраны–участницы Женевских вексельных конвенций 1930 г. (большинство стран Европы, Япония, Бразилия, Республика Беларусь, Российская Федерация).

Ковторой относятся страны, входящие в англо-американскую систему права,предусматривающую более упрощенное регулирование вексельного обязательства (Англия,Австралия, Израиль, Индия, Канада, Кипр, США и др.).

Ктретьей относятся страны, не входящие ни в женевскую, ни в англо-американскуюсистему права (Боливия, Венесуэла, Иран, Испания, Мексика, Чили и др.).

Международноерегулирование обращения векселей, основанное на Женевских вексельныхконвенциях, отличается от положений англо-американского права, т. к. векселяангло-американского типа предусматривают более упрощенное регулированиевексельного обязательства: они менее требовательны как к форме, так и ксодержанию вексельных документов. Имеются также существенные различия повопросам вексельных возражений, условий протеста по векселям.

В соответствии с требованиямиЖеневских вексельных конвенций и с законодательством Республики Беларусьвексель должен содержать:

1) наименование «вексель»,включенное в текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документсоставлен;

2) простое и ничем не обусловленноепредложение уплатить определенную сумму;

3) наименование того, кто долженплатить (плательщика);

4) указание срока платежа;

5) указание места, в котором долженбыть совершен платеж;

6) наименование того, кому или поприказу кого платеж должен быть совершен;

7) указание даты и места составлениявекселя;

8) подпись того, кто выдает вексель.

ВРеспублике Беларусь действует Закон Республики Беларусь от 13.12.1999 г. (ред.от 22.12.2005 г.) «Об обращении переводных и простых векселей», Указ ПрезидентаРеспублики Беларусь от 28.04.2006 г. (ред. от 12.01.2007 г.) «Осовершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь».

Вотношении операций с использованием чеков в Республике Беларусь действуетпостановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 30.03.2005г. № 43 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения операций сиспользованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков».

 Лекция 13. Обязательства из причинения вреда 13.1 Понятие обязательств из причинения вреда

Обязательства из причинения вреда представляют собой один изважнейших институтов международного частного права. Обязательства из причинениявреда – это обязательства, направленные на возмещение вреда, причиненноголичности или имуществу в результате противоправного деяния, не связанного снарушением договора.

Для возникновения обязательств из причинения вреда необходимоналичие определенных условий, а именно:

– противоправное действие (бездействие);

– наличие вреда;

– причинная связь между противоправным действием(бездействием) и вредом;

– вина причинителя вреда.

Во всех правовых системах признается, что если вред причиненв состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, то действиепричинителя вреда не считается противоправным. Так, по англо-аме-риканскомуправу и праву ФРГ лицо не обязано возмещать вред, причиненный в процессеосуществления дозволенной законом самопомощи для защиты своего права.

13.2 Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда

Для правового режима возмещения вреда, определяемогомеждународными соглашениями, характерно преобладание унифицированных материальныхнорм, ограничение компенсации по объему и во времени, объективнаяответственность причинителя вреда, система мер обеспечительного характера,включающая, наряду с обычными предписаниями деликтного права, институты обязательногострахования ответственности и даже государственного возмещения. Данныеположения отражены в следующих документах: Международной конвенции огражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (1969), Конвенции обущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности(1952) и др. Гражданско-правовую ответственность за ядерный ущерб регламентируютПарижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядернойэнергии (1960), Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерныхсудов (1962), Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб(1963) и др.

На территории СНГ деликтные обязательства регулируютсянормами Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам (2002), Минской конвенции о правовойпомощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993)и Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлениемхозяйственной деятельности (1992), заключенного в Киеве.

13.3 Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда

Выбор закона в сфере обязательств из правонарушений(деликтных обязательств) состоит в установлении права, которым регулируютсяоснования и пределы деликтной ответственности и которое обычно именуют статутомделиктного обязательства.

Основным коллизионным критерием в этой области являетсяпринцип закона места причинения вреда. При этом допускается применение какзакона места совершения причинившего вред действия, так и закона местанаступления вредных последствий (с учетом того, какой закон более благоприятендля потерпевшего). Однако эти правила применяются тогда, когда в конкретномслучае не было предусмотрено иное.

Закон о международном частном праве Венгрии (1979), например,устанавливает следующие правила: 1) в определении ответственности за вред,причиненный вне договора, если данный закон не предусматривает иное,применяется закон, действующий в месте и во время действия или бездействиялица, причинившего вред; 2) если это более выгодно для потерпевшего, то следуетруководствоваться законом государства, на территории которого наступил вред; 3)если место жительства причинителя вреда и потерпевшего находится в одном и томже государстве, следует применять закон этого государства; 4) если по законуместа совершения действия или бездействия лица, вызвавшего вред, условиемответственности является вина, способность к виновному действию может бытьустановлена либо по личному закону причинителя вреда, либо по закону местасовершения правонарушения. Если действие или бездействие имели место назарегистрированном транспортном средстве или воздушном судне, причинение вредаи его последствия вне национальной юрисдикции подчиняются праву государства,флаг которого носит данное транспортное средство в момент причинения вреда.

Специальная коллизионная привязка установлена в законеВенгрии для определения противоправности деяния. Венгерский суд не вправе установитьответственность за такое поведение, которое по венгерскому закону не являетсяпротивоправным.

Ст. 1129 ГК Республики Беларусьвоспроизводит в целом такие же нормы.

Основная коллизионная норма ФРГ, используемая в деликтныхотношениях, предписывает, что применимым в таких случаях правом будет законместа совершения действия (деликта). Наряду с этим праву Германии известноразличение таких понятий, как «место действия» и «место результата». Если местодействия и место результата находятся в разных государствах, то немецкий суд(судья) по своей инициативе применит тот правопорядок, который в наибольшейстепени благоприятен для защиты потерпевшей стороны. Потерпевшая сторона можеттакже и сама осуществить выбор того или иного из двух законов.

Более сложная ситуация возникает в случаях, когда вредоносноедействие совершается в одном государстве, а результат наступает в другом(загрязнение окружающей среды, авария на атомной электростанции).Многосторонние соглашения исходят из принципа компетентности судов страны, вкоторой произошло соответствующее действие. При этом должно применяться правостраны суда. В Венском соглашении (1963) более четко определено, что подлежитприменению право страны суда, «включая правила этого права, относящиеся кколлизионному праву» (т. е., иными словами, предусматривается и применениеколлизионных норм права страны суда).

Лекция 14. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 14.1 Международно-правовые основы авторского права

Интеллектуальная собственность является специфическойобластью правового регулирования, в которой взаимодействие международного и национальногоправа проявляется весьма своеобразно. В международном частном праверегулирование отношений с иностранным элементом в области интеллектуальнойсобственности вызывает много проблем. Это связано со «строго территориальнымхарактером действия» прав интеллектуальной собственности. На практике этоозначает фактическую невозможность признания прав интеллектуальнойсобственности, возникших по законам другого государства, в рамках национальнойюрисдикции. Так, если права вещной собственности можно признать, применив поколлизионной норме право другого государства, то права интеллектуальнойсобственности могут просто не действовать или, иными словами, исчезать припересечении национальных границ.

Длятого чтобы минимизировать негативные последствия такой ситуации, сталскладываться и активно развиваться процесс международного нормотворчества вобласти охраны прав интеллектуальной собственности. Количество принятых в ходенего актов чрезвычайно обширно. Причем цели снятия территориального характераправ интеллектуальной собственности достигаются самыми разными способами,основными из которых являются следующие:

— унификация национальных законов;

— предоставление иностранцам национального режима;

— создание единого режима охраны какого-либо объекта интеллектуальнойсобственности на территории сразу нескольких государств.

Заключениеили присоединение к международным соглашениям, предусматривающим обязательствапо унификации и предоставлению национального режима, является основной формойучастия Республики Беларусь в международном сотрудничестве по вопросам охраныинтеллектуальной собственности. Больших проблем соотношения международного инационального права в данном случае не возникает. При формированиизаконодательной базы наша страна учитывает нормы международного права,требующие унифицировать положения национальных законов по вопросам охраны правинтеллектуальной собственности. Так, в отличие от других стран не встает вопросо необходимости напрямую применять нормы международных соглашений. В законахРеспублики Беларусь об охране тех или иных объектов интеллектуальнойсобственности содержатся положения о предоставлении национального режима.Правовое понятие «интеллектуальная собственность» дается в Стокгольмскойконвенции, учреждающей ВОИС, 1967 г.

Согласност. 2 Конвенции 1967 г. интеллектуальная собственность – это:

— литературные, художественные и научные произведения;

— исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио- и телевизионныепередачи;

— изобретения во всех сферах человеческой деятельности;

— научные открытия;

— промышленные образцы;

— товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческиеобозначения, а также другие объекты интеллектуальной деятельности впроизводственной, научной, литературной и художественной областях.

Как видно из приведенного перечня, не существует какого-тоопределенного числа или категорий объектов, которые бы относились кинтеллектуальной собственности. Это связано с тем, что процесс развития науки,техники, искусства не может носить завершенный характер. Следовательно,постоянно расширяется круг объектов, охватываемых понятием «интеллектуальнаясобственность».

Интеллектуальнаясобственность включает объекты авторского права, смежных прав и промышленнойсобственности. Общим, объединяющим различные виды интеллектуальной собственности,является то, что все они относятся к результатам творческой деятельности.

Объектом«посягательства» на интеллектуальную собственность является не вещественнаяформа, а содержание результатов творческой деятельности. Так, защите подлежатне книги, не сборники документов, не ноты, а содержащаяся в них информация,которая наряду с официальным печатным изданием может быть выражена в черновикахили отдельных записях автора.

Вст. 1132 ГК Республики Беларусь вопросу международной охраны авторских прав иправ промышленной собственности посвящена только одна коллизионная норма,устанавливающая, что к правам на интеллектуальную собственность применяетсяправо страны, где испрашивается защита этих прав.


14.2 Многосторонние конвенции в области авторского права

Основными международными договорами вобласти авторского права являются Бернская конвенция об охране художественных илитературных произведений 1886 г. и Всемирная Конвенция об авторском праве 1952 г.

Бернскаяконвенция об охране художественных и литературных произведений 1886 г. является правовой основой Бернского союза, созданного для охраны прав авторов.Административные функции возложены на ВОИС. В Конвенции участвует более 150государств. Она неоднократно пересматривалась и для разных стран-участницдействует в различных редакциях. В рамках Бернского союза создано общееправовое поле защиты авторских прав на литературные и художественныепроизведения. Граждане стран — членов Союза пользуются на условиях взаимностикак в своей стране, так и в других странах — членах правами охраны своих опубликованныхв стране Союза, а также неопубликованных произведений в соответствии снациональным законодательством стран-членов, обеспечивающим охрану длясобственных граждан, плюс защитой в соответствии с дополнительными правами,предоставляемыми авторам в силу Бернской конвенции. Охрана предоставляется игражданам стран — нечленов Союза в отношении произведений, опубликованныхвпервые в одной из стран Союза или одновременно в стране Союза и в стране–нечлене Союза. Таким образом, на пространстве Союза применяется территориальныйпринцип в сочетании с национальным правовым режимом.

Материально-правовыенормы защиты авторских прав по Бернской конвенции включают: 50-летнийминимальный срок охраны авторского права после смерти автора, если в той илииной стране не установлен более длительный срок, исключительное право автора наперевод своих произведений, тиражирование их, публичное исполнение и т. п.Бернская конвенция обладает обратной правовой силой.

ВсемирнаяКонвенция об авторском праве 1952 г. разработана под эгидой ЮНЕСКО. В нейучаствует 97 государств. Всемирная Конвенция, как и Бернская, исходит из принципанационального режима.

ОтличиямиВсемирнойКонвенции от Бернской являются следующие:

c. 25-летнийминимальный срок охраны авторского права после смерти автора;

d. размещениена охраняемом произведении знака авторского права ©, с указанием фамилии автораи года первого выпуска в свет;

e. особоспецифицированная охрана исключительного права автора на перевод и переизданиесвоего произведения;

f. запретна издание в другой стороне произведения без разрешения того издательства,которое его впервые издало, и без уплаты соответствующего вознаграждения;

g. охранаправ граждан — стран–нечленов Всемирной Конвенции предоставляется для опубликованныхпроизведений, независимо от того, где они впервые опубликованы.

ВсемирнаяКонвенция в отличие от Бернской не имеет обратной силы.

14.3 Международно-правовая охрана смежных прав

Международно-правовоерегулирование интеллектуальной собственности не ограничено вопросами авторскогоправа и объектами промышленной собственности.

Понятие«смежные права» известно не всем правовым системам (например, в странахангло-саксонской системы оно не используется).

Субъектамисмежных прав являются артисты-исполнители, производители фонограмм, вещательныеорганизации. Основные формы охраны смежных прав – право их субъектов разрешатьили запрещать вторичное воспроизведение результатов их творческой деятельности.

Основными международными договорами вобласти охраны смежных прав являются:

h. Международная(Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителейфонограмм и вещательных организаций, 1961 г.;

i. Женевскаяконвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконноговоспроизводства их фонограмм, 1971 г.;

j. Брюссельскаяконвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограмм, передаваемых черезспутники, 1974 г.;

k. ДоговорВОИС по исполнениям и фонограммам, 1996 г.

14.4 Авторские и смежные права иностранцев в Республике Беларусь

Всоответствии с международными договорами РеспубликиБеларусь и Законом Республики Беларусь от 16.05.1996 г. (ред. от 04.01.2003 г.)«Об авторском праве и смежных правах» в отношении произведений иностранныхавторов, впервые выпущенных в свет за границей, в Республике Беларусьсуществуют два различных режима. Соответственно, можно говорить о двух группахпроизведений.

К первой группеотносятся охраняемые произведения. Сюда входят произведения, опубликованныевпервые в странах-участницах Всемирной конвенции об авторскомправе 1952 г.

Ко второй группеотносятся произведения, на которые не распространяется Всемирнаяконвенция об авторском праве 1952 г. В отношении этой группы действует режим неохраняемых произведений. Это значит, что в данномслучае в Республике Беларусь фактически соблюдаются только личныенеимущественные права иностранных авторов (право на имя и на неприкосновенностьпроизведения).

Иностранцыпользуются авторским правом на произведения, впервые появившиеся в РеспубликеБеларусь или находящиеся на территории нашей страны в какой-либо объективнойформе, на одинаковых условиях с нашими гражданами. Иностранным гражданампредоставляется национальный режим в области охраны авторских прав.

14.5 Особенности правового регулирования авторских прав в киберпространстве

Какизвестно, основными предпосылками возникновения, становления и развитиямеждународного частного права стали различия в национально-правовых системах,действующих в пределах соответствующих государственных территорий.

Глобальнымисточником и распределителем информации предстает сегодня Интернет. Цифроваяприрода данных позволяет распространить результаты творческой деятельностимгновенно и широчайшим образом. Вследствие этого существенно умножаютсяситуации, когда необходимо решить, какой правопорядок применяется и как ондолжен действовать для целей охраны произведения при пересечении ими границ,которые являются виртуальными. В цифровой сети передачи данных произведениеинтенсивно и практически бесконтрольно перемещается в пространстве, вследствиечего суд не может определить физическое место, в котором произошло конкретноенарушение.

Проблемаприменения законодательства, которому должна подчиняться трансграничнаяпередача информации в цифровой форме, не урегулирована ни в одном измеждународных соглашений в области охраны авторских прав, что ставит вопрос обавтономии воли в договорных отношениях, характерной для определения применимогоправа, а, следовательно, для установления конкретных объема и характераответственности при нарушениях авторских прав, согласно положениямнационального права определенного государства.

Лекция 15. Право промышленной собственности в международном частном праве 15.1 Понятие и особенности прав на промышленную собственность

Согласност. 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, объектамиохраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезныемодели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменныенаименования и указания происхождения или наименования места происхождения, атакже пресечение недобросовестной конкуренции.

Охранаизобретений осуществляется на основе норм патентного права. Техническиедостижения признаются в качестве изобретений только в результате принятиярешения государственным органом (патентным ведомством), и права на изобретениявозникают у какого-либо лица лишь в случае выдачи ему охранного документа(патента). Такой документ действует только на территории государства, в которомон был выдан. Поэтому для приобретения права на это изобретение в другомгосударстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача патента или иногоохранного документа в этом иностранном государстве.

15.2 Международно-правовая охрана промышленной собственности

Основныммеждународным соглашением, регулирующим вопросы охраны прав на изобретения итоварные знаки, является Парижская конвенция по охране промышленнойсобственности 1883 г. Участники Конвенции (около 160 государств) образуютМеждународный союз по охране промышленной собственности. Одним из основныхпринципов Конвенции является принцип национального режима. Она предусматриваетпредоставление гражданам и фирмам любой страны–ее участницы такой же охраныпромышленной собственности, какая предоставляется или будет предоставляться вбудущем своим гражданам законодательством данного государства (ст. 2).

Наиболее важным правилом Парижскойконвенции является правило о конвенционном приоритете: патент получает тот, ктопервым подал заявку на изобретение. Первенство в подаче заявки обеспечиваетновизну изобретения, которая является необходимым условием выдачи патента. Припатентовании изобретения за границей вопрос о новизне осложняется тем, чтоизобретение, уже запатентованное в одном государстве, не является «новым» и,следовательно, непатентоспособно в другой стране. Запатентовать же изобретениеодновременно в ряде государств – задача сложная. Положение облегчается длязаявителей из стран–участниц Конвенции. Лицо, подавшее заявку на изобретение водном из государств-участников, в течение 12 месяцев с даты подачи первойзаявки пользуется для подачи заявки в других государствах-участниках правомприоритета (ст. 4).

19 июня 1970 г. в Вашингтоне был заключен Договор о патентной кооперации. В 1973 г. Договор вступил в силу. В нем участвуют 106 государств, в том числе с 1977 года в силуправопреемства Республика Беларусь. Договор о патентной кооперациипредусматривает возможность составления и подачи так называемой международнойзаявки. По такой заявке проводится поиск по выявлению предшествующего уровнятехники, что имеет существенное значение для получения патентов.


15.3 Права иностранцев на промышленную собственность в Республике Беларусь

Согласно ст. 43 Закона РеспубликиБеларусь от 16.12.2002 г. (ред. от 29.10.2004 г.) «О патентах на изобретения,полезные модели, промышленные образцы», иностранные граждане, лица безгражданства и иностранные юридические лица пользуются правами, предусмотреннымибелорусским законом и иными актами законодательства Республики Беларусь опатентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, и несутответственность наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь,если иное не определено законами Республики Беларусь и международнымидоговорами.

Выдача охранных документов иностранцампроизводится таким же образом, как и белорусским гражданам.

Аналогичные права установлены вРеспублике Беларусь в отношении географических указаний (наименований местпроисхождения) (ст. 21 Закона от 17.07.2002 г. «О географических указаниях»),товарных знаков и знаков обслуживания (ст. 30 Закона от 05.02.1993 г. (ред. от5.01.2004 г.) «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

Иностранные граждане и юридические лицаведут дела по получению патентов на изобретения в Республике Беларусь черезпатентных поверенных, зарегистрированных в Национальном центре интеллектуальнойсобственности, обеспечивающем охрану прав на объекты интеллектуальнойсобственности, осуществляющем определенные законодательством функции патентногооргана. Национальный центр интеллектуальной собственности подчиняетсяГосударственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь.

На Центр возлагаются следующие основныезадачи: разработка совместно с заинтересованными республиканскими органамигосударственного управления и другими государственными органами предложений поформированию и реализации государственной политики в области охраны прав наобъекты интеллектуальной собственности; участие в реализации единойгосударственной политики в области охраны прав на объекты интеллектуальнойсобственности; осуществление контроля за соблюдением законодательства в областиохраны прав на объекты интеллектуальной собственности; обеспечение охраны правна объекты интеллектуальной собственности; обеспечение реализациизаконодательства в области коллективного управления имущественными правами;осуществление информационной и издательской деятельности в области охраны правна объекты интеллектуальной собственности; организация подготовки(переподготовки) и повышения квалификации специалистов в сфере интеллектуальнойсобственности; осуществление международного сотрудничества, обеспечениевыполнения международных обязательств Республики Беларусь в области охраны правна объекты интеллектуальной собственности; оказание содействия в пределах своейкомпетенции деятельности творческих союзов и иных общественных организаций.

15.4 Товарные знаки в международном частном праве

Международноенаучно-техническое сотрудничество немыслимо без осуществления прав на товарныезнаки, знаки обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Ониявляются средствами индивидуализации участников гражданского оборота ипроизводимой ими продукции, работ и услуг.

Рядстран-участниц Парижской конвенции подписали в 1891 г. Мадридскую конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных знаков (дополненаПротоколом 1989 года). Ее участниками является 31 государство, в том числе с 1976 г. в силу правопреемства Республика Беларусь. В соответствии с этой конвенцией в Международноебюро в Женеве подается заявка на товарный знак, который потом получает охрануво всех странах-участницах конвенции. Таким образом обеспечивается охранатоварного знака во всех странах-участницах без регистрации его в каждой из этихстран. Единственное материальное правило, которое единообразно действует вовсех странах, касается срока действия регистрации. Ст. 6 Мадридской конвенциипредусматривает, что регистрация знака в Международном бюро производится срокомна двадцать лет с предоставлением возможности возобновления охраны.

12июня 1973 г. в Вене в целях совершенствования международных отношений в областиохраны знаков было подписано новое международное соглашение по вопросамтоварных знаков – Венский договор о регистрации товарных знаков.

В 1999 г. ВОИС создал Центр по арбитражу и посредничеству в области доменныхимен. Этот центр был образован специально для разрешения споров, возникающих всвязи со злонамеренной регистрацией доменных имен, идентичных или схожих достепени смешения с зарегистрированными или общеизвестными товарными знаками.Несмотря на то, что центр существует совсем недавно, им уже было рассмотреннесколько тысяч дел.

15.5 Сотрудничество в рамках СНГ по использованию и охране промышленнойсобственности

Примеромрегиональной унификации в рамках СНГ по использованию и охране промышленнойсобственности может служить Евразийская патентная конвенция 1994 г., участниками которой являются 10 государств-участников СНГ, включая Республику Беларусь. Всоответствии со ст. 6 Конвенции, Евразийское ведомство выдает евразийскийпатент на изобретение. Конвенция содержит материальные нормы о праве приоритетапатентообладателя, содержании и объеме охраны его прав, принудительныхлицензиях, действительности евразийского патента и сроке его действия (20 летсо дня подачи евразийской заявки.

Сгосударствами СНГ на основе многосторонних и двусторонних соглашений может бытьустановлен иной, чем с другими государствами, порядок патентования изобретений(в частности, без применения требования о подаче заявок через патентныхповеренных). В этих государствах может быть подтверждено действие ранеевыданных охранных документов СССР на изобретения.

Сцелью принятия неотложных мер по созданию межгосударственной системы правовой промышленнойсобственности 12 марта 1993 г. было заключено Соглашение о мерах по охранепромышленной собственности и созданию Межгосударственного совета по вопросам промышленнойсобственности.

Лекция 16. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 16.1 Коллизионные вопросы в области семейного права

Для семейного права, как ни для какой другой областиправового регулирования, характерны весьма существенные различия междуправовыми системами различных государств. Это объясняется тем, что нарегулирование семейных отношений большое влияние оказывают национальныеособенности и традиции. Регулирование этих отношений имеет вековую историю. Наразработку правовых норм, особенно в области семейного права, оказывают влияниецерковь, религиозные догматы. Этим объясняется и фактическое отсутствие вданных областях международной унификации материально-правовых норм, хотяпопытки такого рода делались. Здесь безраздельно господствуют коллизионныенормы, но они лишь отсылают к праву отдельных государств. В последние годывозросло значение многосторонних и двусторонних договоров, содержащихколлизионные нормы в этих областях.

Основные коллизионно-правовые проблемы брака и семьизаключаются в следующем:

1. форма и условиязаключения брака;

2. расовые ирелигиозные ограничения;

3. запреты на бракис иностранцами;

4. полигамия имоногамия;

5. однополые браки;

6. заключение бракапо доверенности и через представителя и др.

Именно в сфере брачно-семейных отношений с иностраннымэлементом часто возникает необходимость решения предварительного коллизионноговопроса (например, вопроса о действительности брака для решения вопроса осудьбе ребенка в случае прекращения брака), применения оговорки о публичномпорядке, множественности коллизионных привязок.

Выделяют следующие наиболее распространенные коллизионныепривязки для установления применимого права:

7. закон местазаключения брака;

8. личный законобоих супругов;

9. закон страныпостоянного проживания ребенка;

10.  личный закон усыновителя;

11.  закон суда;

12.  закон страны совместного проживаниясупругов;

13.  личный закон ребенка;

14.  закон места нахождения семейнойсобственности.

16.2 Заключение брака

Соответственнотребованиям, предъявляемым к формам брака, государства мира можно разделить наследующие группы:

1. страны,где официально признается только брак, зарегистрированный в государственныхорганах (Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Республика Беларусь, Россия,Латвия, Литва, Эстония и др.);

2. страны,где признаются и гражданские, и церковные браки: право выбора между нимипринадлежит вступающим в брак (Италия, Испания, Бразилия, Аргентина, некоторыедругие латиноамериканские страны): в случае заключения церковного брака обязательнымявляется последующее уведомление государственных органов о состоявшейсяцеремонии бракосочетания);

3. страны,где заключение брака возможно лишь в церковной форме (Израиль, Греция, Кипр,отдельные штаты США и др.).

Внекоторых странах имеются ограничения для женщин, вступающих в брак: они могутвступать в брак только по истечении определенного периода времени после разводаили смерти мужа («траурный срок»), в других странах такие ограничения не установлены.

Так,в соответствии со ст.733 японского ГК женщина не вправе вступить вторично вбрак до истечения 6 месяцев с даты расторжения или признания недействительнымпредшествующего брака.

Имеются страны, в которых установлены ограничения или особыеусловия вступления в брак их граждан с иностранцами.

Так, в Дании браки с иностранцами разрешены только в томслучае, если лицо, вступающее в брак, старше 24 лет; иностранка может выйтизамуж за датского гражданина при условии, что он имеет достаточную жилплощадь вДании, постоянные доходы и способен предоставить банковскую гарантию на 7000евро.

ВТуркмении установлены следующие правила: наличие собственности на недвижимостьили квартиру; требование о взносе иностранцем определенной страховой суммы,которая должна быть выплачена туркменской гражданке или на содержание детей вслучае расторжения брака.

Имеютсяи такие государства, которые вообще не допускают заключения браков синостранцами.[3]

Длясемейного права ряда государств характерно главенство мужа: во многих странахдо сих пор сохраняется неравноправное положение мужа и жены в семье.Гражданские кодексы этих государств установили так называемый брачный договор,который заключается до брака и закрепляет права (прежде всего мужа) наимущество жены.

Законодательствобольшинства государств исходит из принципа моногамии, однако в странах,относящихся к мусульманскому миру, характерной особенностью в области семейныхотношений является полигамия (многоженство).

Вотдельных странах Азии и Африки признается многоженство, сохраняются обычаиуплаты выкупа за невесту, установлен крайне низкий возраст для вступленияженщины в брак.

Изприведенных примеров видно, что при различиях в семейном законодательстве в техслучаях, когда в брак вступают граждане различных государств, решениеколлизионного вопроса приобретает большое значение. Коллизионные нормысемейного права стран отличаются большим разнообразием. Брачнаяправоспособность, т. е. само право вступать в брак, отсутствие препятствий длявступления в брак, определяется в ряде государств личным законом каждого изсупругов.

Брак,заключенный в одном государстве в соответствии с законом места его заключения,может быть не признан в другом государстве, что порождает «хромающие браки».Эта проблема порождена тем, что многие страны не признают форму и порядокзаключения брака отличающиеся от их национальных установлений. Например, вИзраиле «смешанные браки», заключенные за границей, признаются только в томслучае, если имело место венчание в синагоге. В 1995 г. была принята Гаагская конвенция об урегулировании коллизий законов в области заключениябрака. Однако этот документ в силу пока не вступил, и государства, не признающиезаключенные за границей браки, к нему не присоединились.

Вряде государств признается институт обручения (помолвки), причем в отдельныхстранах определяется, какое право подлежит применению к помолвке и кпоследствиям нарушения помолвки (например, в Законе о международном частномправе Турции 1992 г. или в Законе о реформе международного частного праваИталии 1995 г.).

Чтоже касается регулирования коллизионных вопросов, то в одних странах такие нормывключены в новые законы о международном частном праве, в других – в семейныеили гражданские кодексы.

Всовременных условиях резкого увеличения миграции населения, расширенияконтактов между гражданами различных государств, число так называемых смешанныхбраков, под которыми понимают браки белорусских граждан с иностранцами, резковозросло. Увеличилось не только число таких браков, но и расширилась географияпроисхождения лиц, желающих вступить в брак в Республике Беларусь сбелорусскими гражданами.

Внашей стране и за рубежом увеличилось число споров о расторжении браков,заключенных белорусскими гражданами с гражданами других стран, споров осодержании и судьбе детей, других споров в области брака и семьи, при решениикоторых необходимо прибегать к коллизионным нормам.

ВРеспублике Беларусь с 1 сентября 1999 г. действует Кодекс о браке и семье(КоБС), включающий раздел 6 «Применение законодательства о браке и семьеРеспублики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применениезаконодательства о браке и семье иностранных государств и международныхдоговоров».

Нарядус КоБС Республики Беларусь правила, имеющие значение для регулирования семейныхотношений, содержатся в Законе Республики Беларусь «О гражданстве», другихнормативных актах.

Существенноезначение в области семейного права имеют международные договоры. Применительнок семейным отношениям между гражданами СНГ особую роль призвана играть Минскаяконвенция 1993 г. (новая редакция Конвенции была принята в Кишиневе 7.10.2002г.).

Вч. 3 «Семейные дела» Конвенции содержатся правила о праве, подлежащемприменению к заключению брака, правоотношениям супругов, расторжению брака,признанию брака недействительным, установлению и оспариванию отцовства,правоотношениям родителей и детей, усыновлению, а также опеке и попечительству.Эти правила широко применяются в странах СНГ. Заключение этой Конвенции сталожизненной необходимостью, т. к. в ряде случаев члены семей после распада СССРоказались на территории различных государств.

Коллизионныенормы семейного права содержатся и в договорах Республики Беларусь о правовойпомощи.

Из многосторонних универсальныхконвенций в области семейного права следует упомянуть ряд конвенций,разработанных Гаагской конференцией по международному частному праву: озаключении брака и признании его недействительным 1978 г.; о праве, применимом к режимам собственности супругов, 1978 г.; о признании развода и судебного разлучения супругов, 1970 г.; о праве, применимом к алиментным обязательствам, 1973 г.; о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей, 1956 г.; о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г.; о компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних, 1961 г.; о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) 1993 г., которая была утверждена Указом Президента Республики Беларусь 2 мая 2003 г. Конвенция вступила в силу для 47 государств, среди ее участников Австрия, Франция, Италия,Канада, Израиль, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша. Имеется и ряд другихконвенций о правовом положении детей, например, Гаагская конвенция о юрисдикции,применимом праве, признании и исполнении решений иностранных судов в областиусыновления 1965 г., Конвенция о подсудности, применимом праве, признании,исполнении и сотрудничестве в области ответственности родителей и мероприятияхпо защите детей, 1996 г., Гаагская конвенция о международной защитесовершеннолетних, 2000 г.[4]

Основнойнедостаток Гаагских конвенций – ограниченный круг их участников. Многие из нихтак и не вступили в силу, т. к. не набрали необходимого количества ратификаций.

ВРеспублике Беларусь регистрируются браки как между белорусскими гражданами ииностранцами, так и между гражданами различных государств. Согласно ст. 229КоБС браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами безгражданства заключаются в Республике Беларусь в соответствии сзаконодательством нашей страны.

Приэтом браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами, лицами безгражданства заключаются государственными органами, регистрирующими актыгражданского состояния, при условии обязательного представления последнимидокумента компетентного органа страны проживания иностранных граждан, лиц безгражданства об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом.

Браки между иностранными гражданамизаключаются в Республике Беларусь в дипломатических представительствах и консульскихучреждениях иностранных государств, признаются на условиях взаимностидействительными в Республике Беларусь, если эти лица в момент вступления в бракявлялись гражданами государства, назначившего посла или консула в Республике Беларусь.

Браки между гражданами РеспубликиБеларусь, проживающими вне пределов нашей страны, заключаются в дипломатическихпредставительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь.

В случаях, когда браки между гражданамиРеспублики Беларусь и браки граждан Республики Беларусь с иностраннымигражданами или лицами без гражданства заключаются вне пределов РеспубликиБеларусь с соблюдением формы брака, установленной законом места его совершения,эти браки признаются действительными в Республике Беларусь при условии, что онине противоречат требованиям ст. 17–19 Кодекса о браке и семье.

Браки между иностранными гражданами илилицами без гражданства, заключенные вне пределов Республики Беларусь ссоблюдением законодательства соответствующих государств, признаютсядействительными в Республике Беларусь.

16.3 Расторжение брака

Вопросо возможности расторжения брака в разных странах решается по-разному. При этомвыделяются три основных подхода. В одних государствах (Испания, Ирландия,Аргентина, Колумбия) развод запрещен, в других – допускается при наличии строгоопределенных оснований, при этом взаимное согласие супругов в число такихоснований не включается (Италия), в третьих – допускается при наличии законныхоснований, в том числе и по взаимному согласию супругов (Англия, Бельгия,Дания, Германия, Норвегия, Республика Беларусь, Российская Федерация).

Ст. 231 КоБС Республики Беларусьзакрепляет, что расторжение браков граждан Республики Беларусь с иностраннымигражданами или лицами без гражданства в Республике Беларусь производится всоответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расторжение браков иностранных гражданмежду собой в Республике Беларусь производится в дипломатическихпредставительствах и консульских учреждениях иностранных государств ипризнается на условиях взаимности действительным в Республике Беларусь, еслиэти лица в момент вступления в брак являлись гражданами государства,назначившего посла или консула в Республике Беларусь.

Расторжение браков между гражданамиРеспублики Беларусь и иностранными гражданами или лицами без гражданства,совершенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательствасоответствующих государств, признается действительным в Республике Беларусь,если в момент расторжения брака один из супругов проживал за пределамиРеспублики Беларусь.

Расторжение браков между гражданамиРеспублики Беларусь, совершенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдениемзаконодательства соответствующих государств, признается действительным вРеспублике Беларусь, если оба супруга в момент расторжения брака проживали внепределов Республики Беларусь.

Расторжение браков между иностраннымигражданами, совершенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдениемзаконодательства соответствующих государств, признается действительным вРеспублике Беларусь.

Дела о расторжении брака постояннопроживающих за границей граждан Республики Беларусь с постоянно проживающими запределами Республики Беларусь супругами независимо от гражданства последнихмогут рассматриваться судами Республики Беларусь по поручению Верховного СудаРеспублики Беларусь.

Минская конвенция 1993 г. (ст. 28, 29), Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 31, 32) исходят при решении вопросов орасторжении брака из следующих положений:

• по делам о расторжении брака применяетсязаконодательство страны, гражданами которой супруги являются в момент подачизаявления;

• при разном гражданстве применяетсязаконодательство страны, учреждение которой рассматривает дело о расторжениибрака;

• рассматривать дела о расторжениибраков компетентны учреждения стран, гражданами которых являются супруги вмомент подачи заявления;

• если в момент подачи заявления обасупруга проживают на территории другого государства, то рассматривать дело орасторжении брака компетентны также и учреждения этой страны, т. е. супругимогут обращаться и в суд этой страны;

• если супруги являются гражданамиразличных государств, дело о разводе компетентны рассматривать учреждениястраны, на территории которой проживают оба супруга;

• если супруги проживают на территорииразных государств, рассматривать дела о расторжении брака компетентныучреждения обеих государств, на территории которых они проживают.

16.4 Правоотношения между супругами

В каждом государстве определяется режим неимущественных иимущественных прав и обязанностей супругов. Для белорусского законодательстваисходным является закрепленный в ст. 32 Конституции Республики Беларусь принципполного равноправия мужчины и женщины: «Брак, семья, материнство, отцовство идетство находятся под защитой государства.

Женщинаи мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основевступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях. Родителиили лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться обих здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокомуобращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред егофизическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться ородителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь.

Детимогут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, ихзаменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие лица, ихзаменяющие, не выполняют своих обязанностей.

Женщинамобеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в полученииобразования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе(работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности,а также создание условий для охраны их труда и здоровья.

Молодежигарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Государствосоздает необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи вполитическом, социальном, экономическом и культурном развитии.

КоБСРеспублики Беларусь 1999 г. ввел новую возможность определения режимаимущественных отношений супругов путем заключения брачного договора. В разныхстранах этот институт обладает своей спецификой, но суть его всюду одна:предоставление вступающим в брак возможностей отступления от того режимасупружеского имущества, который предусмотрен в праве данной страны и начинаетдействовать автоматически с момента заключения брака при отсутствии брачногодоговора. В большинстве случаев супруги достаточно свободны в выборе варианта,которому будут подчиняться их имущественные отношения.

Следующиеправила по вопросу о применении права к личным и имущественным правоотношениямсупругов предусмотрены в ст. 30 Кишиневской конвенции (ст. 27 Минскойконвенции): личные и имущественные правоотношения супругов определяются позаконодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеютсовместное местожительство.

Еслиодин из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, авторой – на территории другой Договаривающейся Стороны, и при этом оба супругаимеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные правоотношенияопределяются по законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданамикоторой они являются.

Еслиодин из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй– другой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на территории одной,а второй – на территории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественныеправоотношения определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, натерритории которой они имели свое последнее совместное местожительство.

Еслилица, указанные выше, не имели совместного жительства на территорияхДоговаривающихся Сторон, то применяется законодательство ДоговаривающейсяСтороны, учреждение юстиции которой рассматривает дело. Правоотношениясупругов, касающиеся недвижимого имущества, определяются по законодательствуДоговаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

16.5 Правоотношения между родителями и детьми

Коллизионныенормы, регулирующие правоотношения между родителями и детьми, содержатся в ст.35 Кишиневской конвенции (ст.32 Минской конвенции), предусматривающей, чтоправа и обязанности родителей и детей, в том числе обязательства родителей посодержанию детей, определяются законодательством Договаривающейся Стороны, натерритории которой они имеют постоянное совместное место жительства, а при отсутствиитакового – законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которойявляется ребенок.

Коллизионныенормы, регулирующие правоотношения между родителями и детьми, содержатся такжев других договорах о правовой помощи, заключенных Республикой Беларусь. РеспубликаБеларусь присоединилась к Конвенции о взыскании за границей алиментов, принятойв рамках ООН 20 июля 1956 г. Функция передаточной инстанции возложена наМинистерство юстиции Республики Беларусь, функция промежуточной инстанции – нарайонные (городские) суды.

Усыновление или удочерение (далее –«усыновление») – это юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенкоми лицом или лицами, принявшими его на воспитание, устанавливаются личные иимущественные отношения, существующие между родителями и детьми. Такиесемейно-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, регулируютсянормами международного частного права, которое устанавливает юридические связиданного отношения с правопорядками нескольких государств. Если усыновитель иусыновляемый являются гражданами разных государств либо если факт усыновлениядолжен иметь место за границей и осуществляться в соответствии сзаконодательством иностранного государства, применяется понятие«международного», или «иностранного», усыновления.

ВРеспублике Беларусь процедура усыновления детей-граждан Республики Беларусьиностранными гражданами регламентируется Конвенцией ООН 1980 г. о правах ребенка, Конвенцией по защите детей и сотрудничеству в отношении международного усыновления 1993 г., ГПК (параграф 10 главы 30), КоБС (ст. 233, глава 13), постановлениемСовета Министров Республики Беларусь от 31.01.2007 г. № 122 «О некоторыхвопросах усыновления (удочерения), установления опеки, попечительства наддетьми», постановлением Совета Министров от 21.09.2004 г. № 1173 (ред. от31.01.2007) «Об утверждении Положения о порядке согласования процедурымеждународного усыновления и взаимодействия с компетентными организациямииностранных государств в рамках данной процедуры», постановлением ПленумаВерховного Суда от 20.12.2000 г. № 9 «О судебной практике по делам обусыновлении (удочерении)» и др. документами.

16.6 Опека и попечительство в международном частном праве

Согласно ст. 1109 ГК Республики Беларусьопека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными илиограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается иотменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается илиотменяется опека или попечительство.

Обязанность опекуна (попечителя) принятьопекунство (попечительство) определяется по личному закону лица, назначаемогоопекуном (попечителем).

Правоотношения между опекуном(попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), определяютсяпо праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако еслилицо, находящееся под опекой (попечительством), проживает в РеспубликеБеларусь, применяется право Республики Беларусь, если оно более благоприятнодля этого лица.

Опека (попечительство), установленнаянад гражданами Республики Беларусь, проживающими вне пределов РеспубликиБеларусь, признается действительной в Республике Беларусь, если противустановления опеки (попечительства) или против ее признания нет основанных назаконодательстве возражений соответствующего консульского учреждения РеспубликиБеларусь.


Лекция 17. Наследственные правоотношения в международном частном праве 17.1 Коллизионные вопросы в области наследования

Вмеждународном частном праве едва ли можно найти еще такую же область, котораяобладала бы столь устойчивым «международным» характером и длительной историей,как право наследования.

Всилу того обстоятельства, что данный вид отношений как никакой другойиспытывает на себе влияние исторических, этнических, религиозных и другихфакторов, нормы, регламентирующие право наследования в различных государствах,принципиально разнятся. Подобные различия касаются основополагающих факторов:круга лиц, могущих претендовать на наследование по закону; формы завещательногораспоряжения, прав и обязанностей наследников и т. д.

Разнообразиев правовом упорядочении наследственных отношений заложено, прежде всего, всуществовании двух ветвей правового регулирования – англо-саксонской иромано-германской.

СогласноМинской конвенции 1993 г. (ст. 45) и Кишиневской конвенции 2002 г. (ст. 48), право наследования недвижимого имущества определяется по законодательствугосударства, на территории которого находится это имущество, а правонаследования иного имущества – по закону государства, на территории которогонаследодатель имел последнее постоянное место жительства.

17.2 Наследственные права иностранцев в Республике Беларусь

Вотношении наследования иностранцами в Республике Беларусь никаких ограниченийне установлено. Им предоставляется национальный режим независимо от того,проживают они в Республики Беларусь или нет. Предоставляя иностранцамнациональный режим в области наследования, наше право не ставит условия о взаимности.

Отношения по наследованию определяютсяпо праву страны, где наследодатель имеет последнее постоянное место жительства,если наследодателем не избрано в завещании право страны, гражданином которой онявляется (ст. 1133 ГК Республики Беларусь). Этим законодательством будутопределяться круг наследников, порядок, в котором они призываются кнаследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросовнаследования.

Наследование недвижимого имуществаопределяется по праву страны, где находится это имущество, а имущества, котороезарегистрировано в Республике Беларусь, – по праву Республики Беларусь.

Способность лица к составлению и отменезавещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются по правустраны, где наследодатель имел постоянное место жительства в момент составленияакта, если наследодателем не избрано в завещании право страны, гражданиномкоторой он является. Однако завещание или его отмена не могут быть признанынедействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяеттребованиям права места составления акта или требованиям права РеспубликиБеларусь.

17.3 Наследственные права граждан Республики Беларусь за границей

Заграницей могут возникать отношения по наследованию после смерти гражданинаРеспублики Беларусь в иностранном государстве, когда наследодателем былбелорусский гражданин. Во всех случаях наследование с иностранным элементомбудет определяться правом, подлежащим применению либо в силу коллизионных нормвнутреннего законодательства того или иного государства, либо в силу правилмеждународного соглашения.

Консульский устав Республики Беларусь,утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.1996 г. (ред. от12.06.2006 г.) в числе основных задач консульских учреждений предусматриваетосуществление в пределах своей компетенции функций в отношении наследства(наследственных прав белорусских граждан) с соблюдением законодательства страныпребывания.

Консул принимает меры по охраненаследственного имущества, оставшегося после смерти гражданина РеспубликиБеларусь за границей. Если такое имущество полностью или частично состоит изскоропортящихся предметов, а также при чрезмерной стоимости их хранения консулимеет право продать это имущество и направить полученные деньги по принадлежности.

Консул незамедлительно сообщаетМинистерству иностранных дел Республики Беларусь все известные ему сведения онаследстве, открывшемся в пользу граждан Республики Беларусь, и о возможныхнаследниках.

Консул имеет право приниматьнаследственное имущество для передачи наследникам, находящимся в РеспубликеБеларусь, может принимать на хранение деньги, ценности, ценные бумаги идокументы, принадлежащие гражданам Республики Беларусь.

Консулимеет право представлять граждан своей страны без особой доверенности, в томчисле и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуюти не поручали ведения своего дела какому-нибудь лицу.

Консулвыполняет другие функции, касающихся наследования: он принимает меры к охраненаследственного имущества, выдает свидетельства о праве наследования, принимаетмеры по охране наследственного имущества, находящегося на территории егоконсульского округа или в целом государства пребывания.

Имуществобелорусского гражданина, умершего за границей, при отсутствии наследников,называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нетнаследников по закону, и по каким-то причинам не было составлено завещание, илизавещание составлено, но было признано недействительным. По белорусским законамв этих случаях имущество переходит к государству как наследнику.

Вопросо судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи,заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам, чаще всего выморочноедвижимое имущество передается государству, гражданином которого к моментусмерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит всобственность государства, на территории которого оно находится.

Минскаяконвенция 1993 г. (ст. 46) и Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 49) предусматривают следующее правило: если по законодательству страны, подлежащемуприменению при наследовании, наследником является государство, то движимоенаследственное имущество переходит государству, гражданином которого являетсянаследодатель в момент смерти, а недвижимое – государству, на территориикоторого оно находится.

17.4 Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международногохарактера

Налоги,взимаемые с наследства, распространены повсеместно. Законодательная практикаразличных стран демонстрирует общность взглядов, утверждая, что налоги нанаследство необходимы для покрытия затрат, понесенных государством привступлении наследника в права владения. Общим критерием для различных странявляется установление взаимозависимости между режимом налогообложениянаследуемого имущества и налоговым статусом владельца этого имущества.Исчисление налога для иностранцев и его уплата, как правило, производятся натех же основаниях, что и для отечественных граждан. Таким образом, речь идет опредоставлении иностранцам национального режима.

Лекция 18. Международный гражданский процесс

18.1 Понятие международного гражданского процесса

Под международным гражданским процессом в науке международногочастного права понимается совокупность вопросов процессуального характера,связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде иарбитраже. Обычно к международному

гражданскому процессу относят следующие вопросы: 1) определениеподсудности в отношении дел с иностранным элементом; 2) определение применимогоправа; 3) процессуальная право- и дееспособность иностранных граждан ииностранных юридических лиц в белорусском суде, и белорусских граждан июридических лиц в иностранных судах; 4) обращение к иностранным судам споручениями о вручении документов и выполнении отдельных процессуальныхдействий и исполнение поручений иностранных судов; 5) признание ипринудительное исполнение иностранных судебных решений.

Действие судебного решения, вынесенногосудом одного государства, в целом ограничено пределами территории этогогосударства. Допустимость признания и исполнения иностранного судебного решенияопределяется законодательством конкретного государства и международнымидоговорами, в которых оно участвует.

ВМЧП под международной подсудностью понимается компетенция судов данногогосударства по разрешению гражданских дел с иностранным элементом. Эти вопросырешаются с помощью норм законодательства данного государства и международныхсоглашений.

СтраныСНГ заключили 20 марта 1992 г. Соглашение о порядке разрешения споров,связанных с осуществлением хозяйственной деятельности1. Это соглашение исходит изследующих основных принципов.

1.Хозяйствующие субъекты каждого государства пользуются на тер-ритории любогогосударства такой же правовой и судебной защитой своих имущественных прав изаконных интересов, как и субъекты этого государства.

2.По общему правилу истец должен обращаться с иском в суд по месту нахождения илиместу жительства ответчика. Установлены определенные изъятия из этого правила,в частности споры о заключении, изменении или расторжении договорарассматриваются по месту нахождения поставщика.

3.Предусмотрено взаимное признание и исполнение вступивших в законную силурешений компетентных судов другого государства.

Основнымизаконами в области международного гражданского процесса в Беларуси являютсяГражданский процессуальный кодекс (ГПК), Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК).

ВГПК (ст. 545) устанавливается, что судам Республики Беларусь подсудны дела поискам иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц кответчикам, имеющим место жительства или место пребывания, или место нахожденияв Республике Беларусь. Судам Республики Беларусь подсудны также дела по искам киностранным гражданам и лицам без гражданства, если они имеют место жительствана территории Республики Беларусь, и к иностранным юридическим лицам, если вРеспублике Беларусь находится орган управления, представительство или филиалтакого юридического лица. Если спор подсуден только суду Республики Беларусь,он рассматривает дело и выносит решение даже в случаях, когда тождественноедело находится в производстве иностранного суда или уже рассмотрено этим судом.При двойной подсудности спора дело в суде Республики Беларусь подлежитпрекращению, если тождественное дело в суде иностранного государства быловозбуждено ранее.

Процессуальная право- и дееспособность иностранныхлиц в гражданском процессе определяется по их личному закону. Иностранец,являясь стороной в процессе, пользуется в нашем суде всеми процессуальнымиправами наравне с белорусскими гражданами. Если иностранец не владеет языком,на котором ведется процесс, то он имеет право знакомиться с материалами делачерез переводчика, а также выступать в суде на родном языке.

18.2 Признание и исполнение иностранных судебных решенийПризнание решения иностранного судаозначает, что оно служит подтверждением гражданских и иных прав и обязанностейв такой же степени, что и решение отечественного суда. В некоторых случаяхдостаточно лишь, чтобы решение было только признано (например, о расторжениибрака). В других же случаях решение должно быть еще и исполнено, т. е.подвергнуто специальной процедуре по разрешению исполнения. Законодательствугосударств известны различные системы исполнения решений иностранных судов.Предварительным условием для исполнения решения иностранного суда обычно являетсятребование наличия взаимности в отношении решений отечественных судов.

В одних странах (например, в Италии) дляисполнения судебного решения требуется проверка его правильности лишь сформальной точки зрения, а также установление непротиворечия его публичномупорядку страны суда и выполнение ряда других условий.

В других странах (например, во Франции,Бельгии, ФРГ и ряде других европейских государств) необходима выдачаэкзекватуры, т. е. вынесение судом после рассмотрения соответствующегоходатайства специального постановления о разрешении исполнения.

В третьих странах для судебных решений,вынесенных в странах, которые предоставляют взаимность в отношении исполнениярешений, требуется регистрация решения в особом реестре (например, вВеликобритании – в суде по гражданским делам Высокого суда). Регистрация, всвою очередь, возможна при соблюдении ряда условий.

Признание и исполнение решенийиностранных судов на территории нашей страны определяется ГПК и ХПК РеспубликиБеларусь.

Согласност. 561 ГПК порядок исполнения в Республике Беларусь решений иностранных судовопределяется соответствующими международными договорами Республики Беларусь.Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению втечение трех лет с момента вступления решения в законную силу, если иное неустановлено международным договором Республики Беларусь.

В соответствии с положениями,установленными ст. 245 ХПК, в Республике Беларусь признается и приводится висполнение две категории решений:

решения иностранных судов;

иностранные арбитражные решения.

Решения иностранных судов и иностранныеарбитражные решения признаются и приводятся в исполнение хозяйственными судамив Республике Беларусь, если их признание и приведение в исполнениепредусмотрено законодательством или международным договором Республики Беларусьлибо на основе взаимности.

Вопросы о признании и приведении висполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решениярешаются хозяйственным судом по заявлению стороны спора, рассмотренногоиностранным судом, или стороны третейского разбирательства.

В Минской конвенции 1993 г. и Кишиневской конвенции 2002 г. большое внимание уделено вопросам признания и исполнениярешении. К числу объектов признания и исполнения отнесены вынесенные натерритории других участников Конвенции решения учреждений юстиции погражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения потаким делам, нотариальные акты в отношении денежных обязательств, а такжерешения судов по уголовным делам о возмещении ущерба. Имеются в конвенцияхправила, посвященные признанию не нуждающихся в исполнении решений, в том числео расторжении брака и по ряду других вопросов.

Ходатайство о разрешении принудительногоисполнения решений подается в компетентный суд страны, где решение подлежитисполнению. Оно может быть подано и в суд, который вынес решение по делу впервой инстанции. Суд не пересматривает дело по существу, а ограничиваетсяустановлением того, что условия, предусмотренные соответствующей конвенцией,соблюдены. Порядок принудительного исполнения определяется по законодательствустраны, на территории которой должно быть осуществлено принудительноеисполнение.

В исполнении может быть отказано вследующих случаях:

• если оно не вступило в законную силуили не подлежит исполнению в соответствии с законодательством страны, на территориикоторой вынесено решение, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнениюдо вступления в законную силу;

• ответчик не принял участия в процессевследствие того, что ему или его уполномоченному не был своевременно и надлежащевручен вызов в суд;

• по делу между теми же сторонами, о томже предмете и по тому же основанию на территории страны, где должно бытьпризнано и исполнено решение, если ранее уже было вынесено вступившее взаконную силу решение или имеется признанное решение суда третьего государства,либо если учреждением этой договаривающейся стороны ранее было возбужденопроизводство по данному делу;

• согласно положениям соответствующейконвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, согласно законодательствустраны, на территории которой решение должно быть признано и исполнено, делоотносится к исключительной компетенции учреждения этой страны;

• отсутствует документ, подтверждающийсоглашение сторон по делу договорной подсудности:

• истек срок давности принудительногоисполнения, предусмотренный законодательством страны, суд которой исполняетрешение.

18.3 Исполнение поручений иностранных судов

Под судебным поручением понимается обращение судаодного государства к суду другого государства с просьбой о производствепроцессуальных действий на территории этого другого государства.

Встречаются два случая, когда суду одногогосударства приходится обращаться за содействием к судебным органам другогогосударства. Первый случай – вручение документов по просьбе суда лицам,находящимся за границей. Второй случай – выполнение отдельных процессуальныхдействий, в частности, допрос свидетелей, находящихся за границей. Если судсчитает, что для выяснения обстоятельств по данному делу необходимо допроситьсвидетеля, проживающего за границей, он заранее составляет список вопросов,которые должны быть поставлены свидетелю. Допрос производится через судебныеорганы той страны, в которой проживает свидетель.

При обращении суда одного государства к суду другогогосударства могут применяться четыре исторически сложившихся порядка.

Первый порядок – непосредственное обращение судаодного государства к суду другого.

Второй порядок – дипломатический. Он заключается втом, что суд одного государства обращается к своему Министерству иностранныхдел, которое через свое посольство или консульство обращается в МИД другогогосударства с нотой. МИД этого государства направляет поручение всоответствующий суд с просьбой о его исполнении.

Третий порядок – выполнение судебных поручений водном государстве специальным уполномоченным, назначенным судом другогогосударства. Состоит он в следующем: если, например, суду США надо допроситьсвидетеля, проживающего во Франции, то американский суд назначает кого-либо изфранцузских граждан, предварительно с ним договорившись, своим уполномоченным,который и вызывает свидетеля, допрашивает его и направляет материалы допроса вамериканский суд. Но этот уполномоченный не имеет права принимать какие бы тони было принудительные меры, обеспечивающие явку свидетеля.

Четвертый порядок – выполнение судебных порученийпутем передачи их центральным органам юстиции (министерствам юстиции, прокуратуреи т. п.). Суд одной страны направляет поручение центральному органу своейстраны, который, в свою очередь, передает его центральному органу другойстраны.

Порядок выполнения судебных порученийустанавливается в каждой стране ее внутренним законодательством и международнымисоглашениями. Основной многосторонней конвенцией, регулирующей порядок исполнениясудебных поручений, является Гаагская конвенция по вопросам гражданскогопроцесса (1954). Конвенция допускает возможность направления поручений изодного государства в другое как дипломатическим путем, так и путемнепосредственной передачи их компетентным властям государства пребывания. Приприсоединении к Гаагской конвенции 1954 г. СССР сделал заявление о том, что судебные поручения должны направляться в СССР в дипломатическом порядке черезМИД СССР (соответственно в Республику Беларусь через МИД Республики Беларусь).

Согласно Гаагской конвенции о вручении за границейсудебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам (1965),документы передаются через центральные органы (как правило, ими являютсяминистерства юстиции стран-участниц).

Конвенция о международном доступе к правосудию(1980) в основном воспроизводит положения Гаагской конвенции (1954). Изменениекасается порядка сношений при оказании правовой помощи (конвенция 1980 г. ввела порядок сношений судов через центральные органы, а не по дипломатическим и консульскимканалам).

Поручения иностранных судов о производстве вРеспублике Беларусь процессуальных действий должны направляться посольствами иностранныхгосударств в МИД Республики Беларусь. Он направляет поручение в Министерствоюстиции, которое, в свою очередь, направляет его соответствующему суду.Документы об исполнении поручения направляются белорусским судом через Министерствоюстиции в МИД.

Кишиневской конвенцией от 7 октября 2002 г. установлено, что при оказании правовой помощи компетентные учреждения юстиции стран СНГсносятся друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы,если конвенцией не установлен иной порядок сношений.

18.4 Нотариальные действия и легализация документов

Дляобеспечения прав и защиты интересов белорусских граждан и организаций зарубежом, также как и для реализации прав иностранных граждан и юридических лицв Республике Беларусь, существенное значение имеет деятельность нотариата.Развитие отношений, регулируемых нормами международного частного права, привелов последние годы к значительному расширению объема нотариальных действий.

Основным нормативным актом, регулирующимдеятельность нотариальных органов в Республике Беларусь, является Закон от18.07.2004 г. «О нотариате и нотариальной деятельности». Он предусматриваетвозможность применения нотариусами норм иностранного права. Нотариусы принимаютдокументы, составленные в соответствии с нормами иностранного права, а такжесовершают удостоверительные надписи по форме, предусмотренной иностраннымправом, если это не противоречит суверенитету Республики Беларусь и не угрожаетее национальной безопасности, а также в иных случаях, предусмотренныхзаконодательными актами Республики Беларусь (ст. 102 Закона).

На территории иностранных государствнотариальные действия от имени Республики Беларусь осуществляют уполномоченныедолжностные лица консульских учреждений Республики Беларусь. Перечень этих лиц,установлен Консульским уставом Республики Беларусь, утвержденным УказомПрезидента Республики Беларусь от 19.02.1996 г. (ред. от 12.06.2006 г.).

Согласно ст. 103 Закона «О нотариате инотариальной деятельности» в соответствии с нормами международного праванотариус принимает составленные за пределами Республики Беларусь документы приусловии их легализации, если иное не предусмотрено законодательством РеспубликиБеларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

Легализация – это последовательный рядудостоверений подписей должностных лиц и качества, в котором они выступают;удостоверение подлинностей печатей и штампов, которыми скреплены документы, т.е. легализация – это цепочка удостоверений.

Упрощенный порядок легализации – этоконсульская легализация, которая представляет собой специальную надпись консулана документе и удостоверяет подлинность подписи должностных лиц иностранногогосударства. Консульская легализация является не только установлением изасвидетельствованием подлинности подписей, но и удостоверением соответствиядокументов и актов законам государства пребывания.

Наряду с консульской легализацией поГаагской конвенции об отмене требования легализации иностранных официальныхдокументов 1961 г. выделяют легализацию в упрощенном порядке, т. е.проставление органами, выдавшими документ, апостиля – единственнойудостоверительной надписи на документе, одинаковой для всехгосударств-участников. Апостиль проставляется на самом документе или отдельномлисте, скрепленном с самим документом. Образец апостиля приложен к Конвенции.

Оказание правовой помощи

Подправовой помощью в современных международных отношениях понимают совершениеотдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательствомзапрашивающей стороны, для целей осуществления гражданского процесса погражданским, семейным и торговым делам.

Просьбыоб оказании правовой помощи обычно составляются на языке запрашивающей стороны.

Подробноерегулирование в части оказания взаимной правовой помощи содержат двусторонниемеждународные договоры.

Министерство юстиции Республики Беларусьутвердило своим Постановлением от 1.07.2003 г. №17 Инструкцию по оказаниюпомощи гражданам Республики Беларусь в вопросах исполнения международныхдоговоров Республики Беларусь о правовой помощи.

Лекция 19. Международный коммерческий арбитраж 19.1 Понятие арбитража и виды арбитражных судов

Подрассмотрением споров в порядке арбитража в международном частном правепонимается рассмотрение споров в третейском суде (т. е. негосударственноморгане, избираемом или создаваемом самими сторонами по их усмотрению) междусторонами внешнеэкономических контрактов.

Делаявыбор в пользу рассмотрения споров в порядке арбитража, стороны учитывают егоследующие преимущества:

15. рассмотрениеспоров в порядке арбитража, как правило, короче, чем в обычном суде;

16. наличиевозможности выбора сторонами конкретных арбитров, которые не обязательно должныбыть юристами, а могут обладать специальными знаниями и опытом ведения операцийв области международной торговли, валютного регулирования и т.д.;

17. соблюдениеконфиденциальности рассмотрения споров;

18. окончательностьрешения арбитража (т. е. решение арбитража, как правило, не подлежитобжалованию);

19. наличиенормативного механизма, предусматривающего принудительное исполнение решенияарбитража через систему государственных органов.

Вмеждународной практике известны два вида арбитражных судов:

— изолированные (временные, разовые, третейские суды adhoc), т.е. специально создаваемыесторонами для рассмотрения конкретного спора. Стороны сами определяют порядоксоздания третейского суда и правила рассмотрения в нем дела. После вынесениярешения по делу такой суд прекращает свое существование.

— постоянно действующие (институционные), существующие как учреждения, специальносозданные для рассмотрения споров. Характерным для постоянно действующихарбитражей является то, что каждый из них имеет свой регламент или правилапроизводства дел, список арбитров, из которых стороны выбирают арбитров дляконкретного разбирательства.

Существуетболее 100 постоянно действующих арбитражей. В Европе наибольшим авторитетомпользуются Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже,Арбитражный институт Торговой палаты в Стокгольме, арбитражные суды в Лондоне иЦюрихе.[5]


19.2 Арбитражные соглашения: природа и содержание

Арбитражным соглашением являетсясоглашение сторон о передаче на рассмотрение международного арбитражного судавсех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть изсвязывающего стороны правоотношения. Арбитражное соглашение может быть заключенов виде арбитражной оговорки (отдельного положения гражданско-правовогодоговора) или самостоятельного договора.

Арбитражное соглашение заключается вписьменной форме. Оно считается заключенным, если содержится в документе,подписанном сторонами, или заключено путем обмена сообщениями с использованиемпочты или любых иных средств связи, обеспечивающих письменное фиксированиеволеизъявления сторон, включая направление искового заявления и ответ на него,в которых соответственно одна сторона предлагает рассмотреть дело вмеждународном арбитражном суде, а другая не возражает против этого. Ссылка вдоговоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражнымсоглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, а содержаниессылки делает упомянутую оговорку частью договора.

Автономность арбитражного соглашенияозначает юридическую самостоятельность положений, включенных в него (в каком бывиде оно ни было заключено): недействительность контракта не влечет за собойнедействительность арбитражного соглашения.

На практике значение автономностиарбитражного соглашения проявляется тогда, когда, например, надо выяснить,является ли контракт международной купли-продажи действительным. Для признанияконтракта международной купли-продажи недействительным необходимо решение суда.Выбор суда, в котором будет рассматриваться данный иск, предусматривается арбитражнымсоглашением.


19.3 Компетенция арбитражных судов и применимое право

Варбитражное соглашение может быть включена оговорка о применимом праве,которому подчиняется контракт. В большинстве случаев такая оговоркапредставляет собой самостоятельное условие контракта, но не существует никакихограничений для закрепления ее непосредственно в арбитражном соглашении. Выборправа указан не столько для арбитров, сколько для самих сторон, т. к. этоявляется указанием, по закону какого государства будут определяться права иобязанности сторон, независимо от того, возникнет ли вообще необходимость варбитражном разбирательстве дела.

Внекоторых случаях оговорка о применимом праве подчиняет контракт не законамконкретного государства, а, например, международному коммерческому праву (lexmercatoria) или международнымторговым и деловым обычаям (ИНКОТЕРМС и т. п.).

Принципавтономии воли является одним из основных начал арбитражного разбирательства.

Состав международного арбитражного сударазрешает спор в соответствии с правом, которое стороны избрали в качествеприменимого к существу спора. Любое указание на право или систему правакакого-либо государства должно толковаться как непосредственная отсылка кматериальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам.

Если стороны не договорились об ином,состав международного арбитражного суда применяет право, определенное всоответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

При рассмотрении спора составмеждународного арбитражного суда исходит из содержания договора, связывающегостороны, а также учитывает обычаи международного делового оборота и судебнуюпрактику.


19.4 Решения арбитражных судов. Исполнение арбитражных решений

Сторона,в пользу которой вынесено арбитражное решение, заинтересована в возможностиобратить взыскание на имущество ответчика, иногда находящееся за пределами тогогосударства, на территории которого это решение вынесено.

Данный вопрос регулируется какмеждународными соглашениями, так и национальным законодательством.

В отношении иностранных арбитражныхрешений действует Ныо-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, участниками которой, включая РеспубликуБеларусь, являются более 150 государств.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Конвенцииона применяется к арбитражным решениям, вынесенным «на территории государстваиного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение висполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть какфизические, так и юридические лица». Она применяется также к арбитражнымрешениям, «которые не считаются внутренними решениями в том государстве, гдеиспрашивается их признание и приведение в исполнение». Под арбитражнымирешениями понимаются решения как изолированных, так и постоянных арбитражныхорганов (институционных арбитражей).

Каждое государство-участник Конвенциипризнает арбитражные решения как обязательные и исполняет их в соответствии спроцессуальными нормами той территории, где испрашивается признание иприведение в исполнение арбитражных решений.

Нью-Йоркская конвенция устанавливаетограниченный перечень оснований для отказа в признании и исполнении иностранныхарбитражных решений. Он является исчерпывающим и не подлежит расширительномутолкованию. Перечень включает две группы оснований для отказа: 1) применяемыесудом только по просьбе стороны в споре, против которой вынесено решение; 2)применяемые судом ех officio,т.е. по собственной инициативе.

Применительно к первой группе основанийв признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения можетбыть отказано, если заинтересованная сторона представит компетентным органамсоответствующего государства доказательства того, что:

• стороны арбитражного соглашения были вкакой-либо мере недееспособны по применимому к ним закону;

• арбитражное соглашение недействительнопо закону, которому стороны это соглашение подчинили, и при отсутствии такогоуказания – по закону страны, где это решение было вынесено;

• сторона, против которой вынесенорешение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или обарбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла представить своиобъяснения;

• решение вынесено по спору, непредусмотренному арбитражным соглашением;

• состав арбитражного органа илиарбитражный процесс не соответствовали соглашению сторон либо закону тойстраны, где состоялся арбитраж;

• решение еще не стало окончательным длясторон либо было отменено или приостановлено исполнением компетентным органомстраны, где оно было вынесено, или страны, закон которой применяется (вотношении России и других стран – участниц Европейской конвенции о внешнеторговомарбитраже 1961 г. это может иметь место в ограниченном числе случаев, предусмотренныхп. 1 ст. IX Европейскойконвенции).

Ко второй группе оснований для отказа впризнании и исполнении арбитражного решения относятся случаи, если компетентныйорган государства, в котором испрашивается такое признание и исполнение,найдет, что:

• объект спора не может быть предметомарбитражного разбирательства по законам этой страны;

• признание и приведение в исполнениеиностранного арбитражного решения противоречат публичному порядку этой страны(ст. V Нью-Йоркскойконвенции).

Нормыо признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений есть и вдругих международных договорах: Европейской конвенции о внешнеторговомарбитраже 1961 г., Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовыхспоров, вытекающих из отношений экономического и научно-техническогосотрудничества 1972 г.

19.5 Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленнойпалате

ВРеспублике Беларусь Международный арбитражный суд при Белорусскойторгово-промышленной палате создан в 1994 г.

Правовоерегулирование его деятельности определено Законом «О международном арбитражном(третейском суде) от 09.07.1999 г. (ред. от 27.12.1999 г.), РегламентомМеждународного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате,утвержденным Постановлением Президиума Белорусской торгово-промышленной палатыот 06.06.2000 г. (ред. от 02.03.2004 г.).

Всоответствии со ст. 4 Закона «О международном арбитражном (третейском суде),ст. 2 указанного выше Регламента Международный арбитражный суд при Белорусскойторгово-промышленной палате (далее – МАС) рассматривает:

— споры между любыми субъектами права, возникающие из осуществлениявнешнеторговых и иных международных экономических связей, если местонахождениеили место жительства хотя бы одного из этих субъектов находится за границейРеспублики Беларусь;

— споры между предприятиями синостранными инвестициями, международными объединениями и организациями,созданными на территории Республики Беларусь; споры между участникамиупомянутых юридических лиц, споры этих юридических лиц с другими юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь;

— споры между иностранными юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями, расположенными за пределамиБеларуси;

— иные споры экономического характера,если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разрешениемеждународного арбитражного суда и если это не запрещено законодательствомРеспублики Беларусь.

МАС рассматривает также споры,относящиеся к его компетенции в силу закона или международного договораРеспублики Беларусь.

Международный арбитражный судруководствуется в своей деятельности следующими принципами:

20. равенстваправ сторон;

21. свободывыбора сторонами состава суда, применимого права, процедуры и языкасудопроизводства;

22. договорнойподсудности всех рассматриваемых дел;

23. приоритетаобщепризнанных принципов международного права;

24. независимостимеждународного арбитражного суда и арбитров;

25. конфиденциальностирассмотрения дел;

26. содействияокончанию спора посредством заключения сторонами мирового соглашения;

27. окончательностивыносимых судом решений.

Международный арбитражный судруководствуется также теми принципами хозяйственного процессуальногозаконодательства Республики Беларусь, которые не противоречат принципам,изложенным выше.


Список условных сокращений

АО    – акционерное общество.

ГК – Гражданский кодекс Республики Беларусь.

ГПК  – Гражданско-процессуальный кодексРеспублики Беларусь.

ИНКОТЕРМС – от англ. INCOTERMS (International Commercial Terms) – Международныеправила по унифицированному толкованию торговых терминов.

КоБС – Кодекс Республики Беларусь о браке исемье.

ОДО – Общество с дополнительнойответственностью.

ООО – Общество с ограниченной ответственностью.

СНГ – Содружество Независимых Государств.

ТНК – Транснациональные корпорации.

УНИДРУА – от фр. UNIDROIT (Institute International Pour L`Unification Du Droit Prive) – Международныйинститут по унификации частного права.

ФПГ – Финансово-промышленные группы.

ХПК – Хозяйственно-процессуальный кодексРеспублики Беларусь.

ЮНСИТРАЛ – от англ. UNCITRAL(United Nations Commission on International Trade Law) – Комиссия ООН по праву международной торговли.


Литература

 

1) Ануфриева Л.П.Международное частное право. [В 3-х т.]: Учеб. – М.: БЕК, 2001.

2) Богуславский М.М.Международное частное право: Учеб. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРИСТЪ,2004.

3) Вельяминов Г.М.Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учеб. – М.:Волтерс Клувер, 2004.

4) Гетьман-ПавловаИ.В. Международное частное право: Учеб. –М.: ЭКСМО, 2005.

5) Ерпылева Н.Ю.Международное частное право. – М., 1999.

6) Звеков В.П.Международное частное право: Курс лекций. – М.: Изд-во «НОРМА» (Издат. группа«НОРМА – ИНФРА М»), 2000.

7) Кох Х., МагнусУ., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительноеправоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар.отношения, 2001.

8) Кудашкин В.В.Актуальные вопросы международного частного права. М.: Волтерс Клувер, 2004.

9) Ламинцев А.А.Международное частное право в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: ТКВелби, 2004.

10) Лунц Л.А. Курсмеждународного частного права: В 3-х т. [В 1 кн.]:/ Л.А. Лунц, Н.И. Марышева. –М.: Спарк, 2002.

11) Международноечастное право: Сборник междунар. актов / Авт.-сост. В.Г. Тихиня – Мн.: Право иэкономика, 2000.

12) Международноечастное право. Учеб. / Под. ред. Г.К.Дмитриевой.-ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2002.

13) Международноечастное право: Учебник для вузов /Под ред. Н.И. Марышевой. – М.: Юрид. фирма«КОНТРАКТ», «ИНФРА М», 2000.

14) Международноечастное право: Краткий курс / Под ред. Н.И. Марышевой. – М.: Юридическая фирма«КОНТРАКТ», «ИНФРА М», 2001.

15) Международноечастное прав:. Сб. документов. / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков – М.: БЕК,1997.

16) Сборникмеждународных договоров. Международная торговля. Международный гражданскийпроцесс / Сост. И.В.Фисенко – Мн.: Амалфея, 1999.

17) Скаридов А.С.Международное частное право. – Учеб. пособие для вузов по экон. и юрид. спец. –3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.

18) Тихиня В.Г.Международное частное право: Учеб. – Мн.: Книжный Дом, 2007.

19) Тихиня В.Г.Международное частное право в вопросах и ответах. – Мн.: Молодежное. 2004.

20) Тихиня В.Г.,Павлова Л.В. Основы международного права: Учеб. пособие – Мн.: Книжный Дом,2006.

21) Федосеева Г.Ю.Международное частное право: Учеб. – М.: Профобразование, 2003.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву