Реферат: Интеллектуальная собственность

МОСКОВСКАЯ  ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ

РЕФЕРАТ

Интеллектуальная

собственность

 

ПО ПРЕДМЕТУ

«ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО»

 

                                                                                             

2002-2003

Содержание.Введение…………………………………………………………………………3

1. Основные институты права интеллектуальнойсобственности….….….…5

2. Коммерческая тайна………………………………………………………….6

         2.1. Понятие охраны коммерческой тайны……………….………….…….……7

         2.2. Судебный порядок защитыкоммерческой тайны………..…….…..…..……9

3. Патенты………………………………………………………………………12

         3.1. Объекты патентования………………….………..…..…....….….………13

         3.2. Патентная охрана…………………………….……………..……………14

4. Авторское право……………………………………………….….….……...16

         4.1. Объекты авторскогоправа………………….…….………….…………...17

         4.2. Срок охраны прававторов…………………….………….………………19

         4.3. Защита авторских прав………………….…………….…….……………20

5. Товарные знаки……………………………….…….…….…………………21

         5.1. Что может быть признано товарным знаком……….….….……………….22

         5.2. Средства охранытоварных знаков……………….…….……….………...23

Заключение……………………………………………………………………..25Библиография…………………………………………………………………..26

Введение.

 

         Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим поотношению к целому ряду правовых институтов, из которых наиболее значимыми являются институткоммерческой тайны,патентное право, авторские права и товарные знаки. Законодательство окоммерческой тайне и патентное право способствуют исследованиям и развитию новых идей.Авторское право способствует созданию литературных, художественных и музыкальныхпроизведений, а также  программного обеспечения для компьютеров. Законодательство о товарныхзнаках «увязывает» продукт с его производителем.

         Коммерческая тайна в форме производственных секретовсуществовала с незапамятных времен. Древние мастера, несомненно, охранялиприемы, с помощью которых они превращали камни в орудия. Эти мастера задолго довозникновения какой бы то ни было правовой защиты знали, какое преимущество ониполучали от знания этих секретов. Однако обладание секретами, в сущности, даетлишь ограниченную защиту. Только тысячелетия спустя возникло право, охраняющеесекреты производства. Охрана секретов развилась в отрасль небывалого значения,а технические знания и коммерческая тайна превратились в наиболее существенныеценности многих отраслей бизнеса.

         Патентное право сталоразвиваться относительно недавно. Можно сказать, что патентное право служитопределенным признанием несовершенства системы рыночной экономики, ибо рыночнаяэкономика, хорошо приспособленная для обеспечения производства и распределениятоваров, малопригодна для того, чтобы побуждать к созданию новых и лучших товаров.Это связано с тем, что при изобретении нового продукта в чисто рыночной системеконкуренты тотчас его копируют и сводят его цену до стоимости производственныхзатрат, тем самым снижая прибыль до уровня, на котором невозможно возместитьрасходы на исследования и разработки, приведшие к появлению изобретения.Патентное право как раз и возникло для разрешения этой проблемы. Обеспечиваяохрану изобретения от конкурентов на долгие годы вперед, патент увеличиваетшансы получения прибыли и, тем самым, стимулирует изобретательство.

         Точно так же, какинститут патентования способствует развитию и исследованиям нового, авторскоеправо содействует созданию литературных произведений. На написание книги могутуйти годы. В рыночной системе в чистом виде, если книга успешно продается,другие издатели сразу же издадут ту же самую книгу. Такая конкуренция приведетк снижению цены, что, соответственно, породит нежелание авторов и издателейзатрачивать много времени и денег, требующихся для написания и издания книги.Обеспечивая охрану прав автора и издателя, авторское право создаетэкономический стимул к созданию новых произведений.

         Товарный знак имеетсовсем иную функцию. Когда еще торговля велась на уровне деревенского рынка,простыми товарами, покупатели лично знали продавцов и легко могли оцениватькачество товаров (например, ощупывать фрукты). Со временем рынки развились доуровня национальных и международных, возникло массовое производство товаров,зачастую дорогих и сложных, и определение производителя конкретного продуктастало чрезвычайно важным вопросом. Товарный знак с пользой служил какпроизводителю, так и покупателю. Производители высококачественных товаровначали ставить свой товарный знак, и поскольку они уже имели завоеваннуюрепутацию, то могли назначать более высокую цену. Покупатель же мог относитьсяк товару с доверием, ибо знал репутацию конкретного производителя.

1. Основные институты права интеллектуальнойсобственности.

        

         Нормы Гражданского кодекса РФ (в дальнейшем — ГК),содержащиеся в специальных законах, посвященных охране исключительных прав наотдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к нимобъекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского гражданскогоправа. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности исложившейся в рассматриваемой области системы источников права указаннаяподотрасль российского гражданского права обычно подразделяется на четыреотносительно самостоятельных института, Несмотря на тесную взаимосвязь иналичие целого ряда общих моментов, каждый из этих институтов имеет присущиелишь ему черты, которые находят отражение в закрепленных ими нормах.

         Прежде всего выделяется институтавторского права и смежных прав. Имрегулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованиемпроизведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм,исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания(смежные права). Объединение в едином институте, который в дальнейшем длякраткости будет именоваться авторским правом, двух указанных групп нормобъясняется теснейшей зависимостью возникновения и осуществления смежных правот прав авторов творческих произведений, а также регулирование соответствующихотношений единым законом.

         Другим правовым институтом, входящим в систему подотрасли «правоинтеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулируетимущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения,возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделейи промышленных образцов.

         С развитием товарно-денежных отношений в России всеболее важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленнойсобственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания инаименования мест происхождения товаров. Создание равных условий хозяйствованиядля всех товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность иповышение ответственности за ее результаты, необходимость насыщения рынкатоварами и услугами для удовлетворения потребностей населения обусловливаютобъективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должнуюиндивидуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товаров иуслуг. Такой правовой механизм представлен особым институтом рассматриваемойподотрасли гражданского права, а именно институтом средств индивидуализацииучастников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Данныйправовой институт, как и патентное право, имеет дело с так называемойпромышленной собственностью, то есть с исключительными правами, реализуемыми всфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п. Основнойфункцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности являетсяобеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ иуслуг.

        Творения, признаваемые произведениями науки, литературы или искусства, а такжеизобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, не исчерпываютвсего многообразия результатов творческой деятельности. Наряду с ними имеетсянемало объектов, которые создаются творческими усилиями людей, представляютценность для общества и также нуждаются в общественном признании и правовойохране. Помимо традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным правом,а также институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота,российское гражданское право предоставляет охрану селекционным достижениям,топологиям интегральных микросхем, информации, составляющей служебную икоммерческую тайну, и некоторым другим результатам интеллектуальнойдеятельности. Опираясь на отличия указанных результатов интеллектуальнойдеятельности от традиционных объектов интеллектуальной собственности, все ихможно условно отнести к сфере единого правового института, а именно институтаохраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

         Итак,подотрасль гражданского права — право интеллектуальной собственности — представленачетырьмя названными выше институтами, образующими, соответственно, авторскоеправо, патентное право, институт средств индивидуализации участниковгражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и институтохраны нетрадиционных объектов интеллектуальнойсобственности.

2. Коммерческая тайна.

        Сохранение в тайне секретов производства как средство обеспечения фактическогопреимущества перед другими участниками оборота является самой древней формойохраны творческих результатов прикладного характера. Однако правовоерегулирование отношений, связанных с объектами промышленной собственности,появилось лишь в последнее столетие в рамках законодательства о борьбе снедобросовестной конкуренцией. В России, где на протяжении 70 лет господствовалапланово-административная экономика, данный вид регулирования практическиотсутствовал. Впервые право участников оборота на сохранение коммерческой тайныбыло провозглашено Законом СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». Вст. 33 указанного Закона раскрывалось понятие коммерческой тайны как неявляющихся государственными секретами сведений, связанных с производством,технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностьюпредприятий, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб ихинтересам. Статья 2 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности вРСФСР» упоминала о секретах производства (ноу-хау, торговые секреты) как одномиз признаваемых законом объектов интеллектуальной собственности. Чуть позжеЗаконом РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничениимонополистической деятельности на товарных рынках» получение, использование,разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в томчисле коммерческой тайны, без согласия ее владельца было квалифицировано вкачестве одной из форм недобросовестной конкуренции (ст. 10). Однако условия,при которых обладатель технической, организационной или коммерческойинформации, составляющей секрет производства (ноу-хау), приобретал право назащиту от незаконного использования этой информации третьими лицами, быливпервые закреплены ст. 151 Основ гражданского законодательства 1991 г. Спринятием части первой Гражданского кодекса РФ в законодательстве появилосьболее развернутое определение служебной и коммерческой тайны (ст. 139).

         Внастоящее время российское законодательство об охране служебной и коммерческойтайны представляет собой совокупность статей, которые содержатся в различныхправовых актах, посвященных в целом регулированию иных общественных отношений.Центральной из них является ст. 139 ГК, содержащая определение служебной икоммерческой тайны, раскрывающая условия признания ее самостоятельным объектомправовой охраны и указывающая на основные юридические средства защиты прав ееобладателя. КЗоТ РФ допускает включение в трудовой договор условийнеразглашения работником сведений, составляющих служебную или коммерческуютайну, ставших известными ему в связи с исполнением своих должностныхобязанностей.

        

2.1. Понятие охраны коммерческой тайны.

        Гражданский кодекс РФ определяет коммерческую тайну как информацию, имеющуюдействительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестноститретьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и поотношению к которой обладатель информации принимает меры к охране ееконфиденциальности (п. 1 ст. 139). Отвечая всем признакам, свойственныминтеллектуальной собственности, и будучи одним из ее объектов, коммерческаятайна обладает рядом специфических особенностей.

         Преждевсего следует отметить, что в ее основе лежит фактическая монополияопределенноголица на некоторую совокупность знаний. Правовые средства, которыми располагаетобладатель коммерческой тайны, хотя и предоставляют ему известные возможностидля ограждения его интересов, являются менее эффективными, чем те, которыеимеются в распоряжении владельцев иных объектов интеллектуальной собственности.Поэтому прежде всего от самого правообладателя, от полноты и результативностипринимаемых им мер по сохранению его фактической монополии на знание зависитжизненность его права на коммерческую тайну.

         Важной особенностьюкоммерческой тайны является, ее наибольшая универсальность среди другихобъектов интеллектуальной собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами,товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собственности закон понимает вполне определенныерезультаты интеллектуальной деятельности, то под понятие коммерческой тайнымогут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством,технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностьюпредпринимателя. При этом коммерческой тайной могут быть объявлены вполнепотенциально патентоспособные решения, которые правообладатель по каким-либопричинам не желает обнародовать и патентовать в установленном порядке.

         Вместе с темвозможности предпринимателей по отнесению сведений, связанных с их деятельностью, ккоммерческой тайне не безграничны. Любое государство вправе осуществлять контроль за деятельностьюпредпринимателей, следить за своевременностью и полнотой уплаты налогов,оценивать воздействие их деятельности на окружающую среду и т.д. Поэтомуповсеместно законом, иными правовыми актами или судебной практикой определяютсясведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. В РФ круг такихсведений установлен постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. №35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну», атакже некоторыми другими актами. В частности, не могут составлять коммерческуютайну учредительные документы; документы, дающие право заниматьсяпредпринимательской деятельностью; сведения по установленным формам отчетностио финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые дляпроверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательныхплатежей; документы о платежеспособности; сведения о численности, составеработающих, их заработной плате и условиях труда и др.

        Российское законодательство, как и законодательство большинства европейскихстран, предъявляет к коммерческой тайне следующие три требования. Во-первых,информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценностьв силу ее неизвестности третьим лицам.

        Во-вторых, к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно бытьсвободного доступана законном основании. Если соответствующаяинформация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом,например путем изучения открытых данных, анализа образцов выпускаемойпродукции, знакомства с публикациями и т.п., она коммерческой тайной непризнается.

        В-третьих, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобыобладатель информации принимал меры к охране ее конфиденциальности. К ним могутбыть отнесены разнообразные меры технического, организационного и юридическогохарактера, которые направлены на то, чтобы оградить информацию отнесанкционированного доступа третьих лиц. При этом, конечно, не требуется, чтобыобладатель информации принимал все мыслимые средства для ее охраны. Важно,чтобы из его конкретных действий явно следовало желание сохранить определенныесведения в тайне от окружающих.

        Наряду с термином «коммерческая тайна» в законодательстве и на практике широкоиспользуются такие термины, как «секреты производства», «ноу-хау», «торговыесекреты», «конфиденциальная информация» и т.п. Хотя каждый из названныхтерминов имеет присущий лишь ему оттенок и применяется обычно в достаточноопределенной ситуации, все они обозначают, в сущности, одно и то же понятие,которое в новом ГК получило наименование «служебная и коммерческая тайна».

         Специфической чертой коммерческой тайны, выделяющей ее средидругих объектов интеллектуальной собственности, является неограниченность срока ее охраны Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока сохраняетсяфактическая монополия лица на информацию, которое ее образует, а также имеютсяпредусмотренные законом условия ее охраны. Это обстоятельство делает избраниеданной формы охраны привлекательным для предпринимателей в тех случаях, когдаих не удовлетворяет принцип срочности патентной охраны.

         ХотяГражданский кодекс РФ не указывает на то, какие методы получения информацииявляются незаконными, данный вопрос не представляет особой сложности. Во всеммире к числу таких методов относят промышленныйшпионаж, подкуп служащих обладателя коммерческой тайны,проникновение в помещение, прослушивание средств связи, вскрытиекорреспонденции и т.д. Большинство из названных и подобных им действийзапрещены законодательством и образуют составы административных или уголовныхправонарушений.

2.2. Судебный порядок защиты коммерческой тайны.

 

         Всудебных делах о коммерческой тайне ответчик, как правило, отстаивает дваположения: 1) оспариваемая информация не может быть расценена как коммерческаятайна и 2) эта информация была получена законным путем. Если истцу удаетсяразбить эти доводы, он может рассчитывать как на то, что использование егокоммерческой тайны будет запрещено, так и на то, что ему будет выплаченаматериальная компенсация.

         Основной формой защитыправа на коммерческую тайну является юрисдикционная процедура, которая, в свою очередь,подразделяется на судебный и административный порядки. Значение общего правила имеет судебный порядокзащиты, предполагающий обращение с иском о защите нарушенных прав в суд.Поскольку вопрос о коммерческой тайне непосредственно связан спредпринимательской деятельностью, данные иски в основном относятся кподведомственности арбитражных судов. В тех случаях, когда в качестве ответчикавыступает работник, разгласивший коммерческую тайну вопреки трудовому договору(контракту), дело рассматривается в суде общей инстанции.

        Административный порядок защиты права на коммерческую тайну применяется лишь вслучаях, указанных в законе. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд(п. 2 ст. 11 ГК).

        Защита права на коммерческую тайну осуществляется с помощью определенныхспособов. Статья 139 ГК содержит прямое указание лишь на один из них, аименно возмещение причиненных убытков, но допускает возможность применения идругих способов защиты, предусмотренных ГК РФ и иными правовыми актами. Общий,хотя и не исчерпывающий, перечень этих способов содержится в ст. 12 ГК.

         Так,иск о признании права на коммерческую тайну может быть использован тогда, когдаданное право кем-либо оспаривается. Например, если, несмотря на принятиеработодателем в установленный законом срок возможность сохранить в тайнетехническое или художественно-конструкторское решение задачи, созданноеработником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного отработодателя конкретного задания, работник предпримет попытку подачи заявки навыдачу патента либо иным образом будет готов раскрыть сущность достигнутогорезультата, работодатель может защитить свои интересы с помощью иска опризнании права на коммерческую тайну. Этот же иск используется тогда, когда отпредпринимателя без установленных законом оснований кто-либо требует раскрытьинформацию, составляющую коммерческую тайну.

         Такойспособ защиты права на коммерческую тайну, как восстановление положения,существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право илисоздающих угрозу его нарушения, может быть использован в тех случаях, когдасовершенное правонарушение еще не привело к полному прекращению самогонарушенного права и имеется фактическая возможность ликвидации последствийнарушения. Например, на лицо, завладевшее информацией с помощью незаконныхметодов, может быть возложена обязанность по возврату технической документацииили уничтожению материальных носителей информации, ему может быть запрещеноиспользовать данную информацию в его собственной сфере, а также распространятьинформацию среди третьих лиц и т.д.

        Обладатель конфиденциальной информации может потребовать признаниянедействительным акта государственного органа или органа местногосамоуправления, которым ему предписано раскрыть секретность информации, если онсчитает, что действия соответствующего органа выходят за пределы компетенциипоследнего, не вызваны необходимостью или иным образом противоречат закону.

         Еслинарушением права на коммерческую тайну ее обладателю причинены убытки, лицо,незаконным методом получившее информацию, должно эти убытки возместить. Такаяже обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайнувопреки трудовому договору. Убытки должны быть возмещены в полном объеме, т.е.компенсации подлежит как реальный ущерб в имуществе потерпевшего, так иупущенная им выгода. Обязанность обосновать размер убытков возлагается, однако,на самого потерпевшего, что во многом усложняет применение данного способазащиты права на коммерческую тайну на практике. Задача обладателя нарушенногоправа в этом плане несколько облегчается тогда, когда нарушителем извлеченыдоходы за счет использования незаконно полученной информации. В этом случаепотерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущеннойвыгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК).

        Помимо этих и некоторых других гражданско-правовых способов защиты законпредусматривает уголовно-правовые санкции за незаконное посягательство накоммерческую тайну. Среди уголовно наказуемых деяний в сфере экономическойдеятельности новый УК РФ предусматривает два состава преступления, связанных снезаконным получением и незаконным разглашением сведений, составляющихкоммерческую или банковскую тайну. Согласно ч. 1 ст. 183 УК РФ уголовнымпреступлением является собирание сведений, составляющих коммерческую илибанковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно инымнезаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этихсведений. Данное преступление считается оконченным в момент совершенияуказанных выше действий, независимо от наступившего результата.

        Преступлением является и незаконное разглашение или использование сведений,составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца,совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившиекрупный ущерб (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Данное преступление может быть совершенолицами, которым эти сведения стали известны благодаря их служебному положениюили выполняемым служебным обязанностям.

        Поскольку рассмотрение в судах гражданско-правовых споров и уголовных дел,связанных с нарушением прав на коммерческую тайну, заключает в себе опасностьраскрытия конфиденциальной информации, правообладателю следует принятьсоответствующие меры для предотвращения подобных последствий. Сохранениеконфиденциальности в этом плане обеспечивается проведением закрытого судебногоразбирательства.  Согласно ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судможет по ходатайству участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимостьсохранения коммерческой или иной тайны, принять определение о разбирательстведела в закрытом заседании. В связи с тем, что споры о праве на коммерческуютайну в основном возникают между предпринимателями и, следовательно,разрешаются арбитражными судами, для большинства споров этот вопросзаконодательно решен.

3. Патенты.

         Патентование — этоспособ обеспечить себе право на сделанное изобретение, с помощью которогоисключается возможность его использования другими лицами. Патентная охранаявляется серьезным стимулом к изобретательству и прогрессу именно в техслучаях, когда использование института коммерческой тайны не дает адекватнойохраны. При появлении нового продукта на рынке сразу же возникает множество его производителей, и онисводят его цену до производственных затрат, не оставляя места для прибыли, которой можно было быкомпенсировать расходы, связанные с исследованиями и новыми разработками.Поскольку далеко не все исследовательские проекты приводят к успеху,патентование успешных разработок должно быть потенциально настолько прибыльным,чтобы можно было компенсировать затраты, в том числе и на не давшиерезультата исследовательские усилия.

         Патент— это дорогостоящий для общества институт правовой охраны. В течение того периодавремени, когда патентообладатель имеет исключительное право на производствокакого-то продукта, он будетустанавливать на него такую цену, которая превышает все его производственныезатраты. Объем производства при такоймонополии будет меньше, чем если бы этот продукт производился на конкурентной основе, с неизбежным в этом случае снижениемего цены. И именно потому, что патент — это монополия, дорого стоящая обществу,очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, чтодействительно служит вкладом в уровень развития техники.  Определение того, чтозаявленное к патентованию изобретение является действительно изобретением, а неочевидным решением, процедура не простая и не дешевая. Она требует проведениясравнительного анализа изобретения со всеми иными, на которые когда-либо быливыданы патенты, и со всей существующей технической литературой. Выдачаподобного заключения в каждой стране всегда являлась делом национальной патентнойслужбы.

        Российская доктрина интеллектуальной собственности, опираясь, главным образом,на структуру российского законодательства о промышленной собственности, неограничивает патентное право рамками правовой охраны изобретений, а распространяетего также на охрану промышленных образцов и полезных моделей.

3.1. Объекты патентования.

         Всоответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ объектами изобретениямогутявляться устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клетокрастений и животных, а также применение известного устройства, способа,вещества, штамма по новому назначению. Любое решение задачи, заявляемое вкачестве изобретения, должно подпадать под один из названных объектов. Четкоеразграничение объектов изобретения имеет важное правовое значение, посколькувид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержаниеописания изобретения, специфику контрафактных действий и т.п.

         К устройствамкак объектам изобретения относятся всевозможные конструкции и изделия —машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование,сооружения и т.д. Для характеристики устройств используются конструктивныесредства — наличие конструктивных элементов, наличие связи между элементами, ихвзаимное расположение, форма выполнения элементов или устройства в

целом,параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого выполненыэлементы или устройство в целом, и т.п.

         К способамкак объектам изобретения относятся процессы выполнения действий надматериальным объектом с помощью материальных же объектов. Как объектизобретения способ характеризуется технологическими средствами — наличиемопределенного действия или совокупности действий, порядком выполнения такихдействий (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.),условиями осуществления действий, режимом использования, устройств(приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов ит.д.

         Наряду с объектамиизобретений в Патентном законе РФ содержится перечень творческих результатов, которые непризнаются патентоспособными изобретениями (п. 3 ст. 4). К ним относятся:

-     научные теории и математические методы;

-     методы организации и управления хозяйством;

-     условные обозначения, расписания, правила;

-     методы выполнения хозяйственных операций;

-     алгоритмы и программы для вычислительных машин;

-     проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

-     решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные наудовлетворение эстетических потребностей;

-     топологии интегральных микросхем;

-     сорта растений и породы животных;

-     решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности иморали.

         Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферыправовой охраны. Напротив,большинство из них при соответствии их установленным в законе критериямохраняется правом, однако не вкачестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности.Так, проекты планировки сооружений, зданий,территорий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложения, определяющие внешний вид изделий, могут бытьпризнаны промышленными образцами;новые сорта растений и породы животных охраняются законодательством о селекционных достижениях ит.д. Законодатель лишь подчеркивает, что названные объекты не признаютсяизобретениями.

        Что касается изобретений, признаваемых в установленном порядке секретными, тоони пользуются правовой охраной. Однако условия предоставления этой охраны, ееобъем и порядок обращения с секретными изобретениями в соответствии с п. 5 ст.3 Патентного закона РФ должны быть определены специальным законодательством.

3.2. Патентная охрана.

         В соответствии с п. 1ст. 4 Патентного закона РФ изобретению предоставляется правовая охрана, еслионо является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

         По российскому патентному законодательству, патент наизобретение действует в течение 20 лет. Указанный срок начинается с датыпоступления заявки в Патентное ведомство РФ. Поскольку определенное времяуходит на проведение экспертизы заявки, реальный срок действия патентной охранынесколько меньше. Патентный закон РФ не предусматривает возможности продлениясрока патентной охраны каких-либо видов изобретений.

        Вопрос о правовом режиме так называемых служебных изобретений и правах ихсоздателей решен в ст. 8 Патентного закона РФ. Сущность данного решениязаключается в том, что право на патентование служебного изобретения признано заработодателем, а автору разработки гарантировано право на получение особоговознаграждения.

        Самымраспространенным способом защиты патентных прав является требованиепатентообладателяо прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписанопрекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продуктазапатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и относятся кнаиболее грубым нарушениям патентных прав. Их совершение без санкции патентообладателяво всех случаях, кроме прямо указанных в законе, образует нарушение патентных прав,даже если произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателядолжны быть немедленно прекращены и любые другие действия, представляющиесобой несанкционированное вторжение в сферу патентообладателя, в частности рекламаи продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию России и т.д.

         Другойспособ защиты нарушенных патентных прав — требование о возмещении убытков. Всоответствии с гражданским законодательством под убытками подразумеваютсярасходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждениеего имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицополучило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено(упущенная выгода). Закрепленный законом принцип полного возмещения вредадействует и в отношении нарушенных прав патентообладателя. В рассматриваемойобласти убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды,что может быть связано с сокращением объемов производства и реализациизапатентованной продукции, с вынужденным понижением цен и т.п. В задачупатентообладателя входят обоснование размера неполученных доходов идоказательство причинной связи между упущенной выгодой и действиями нарушителя.

         Весьмаважным для потерпевшего является указание п. 2 ст. 15 ГК на то, что, если лицо,нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправепотребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере неменьшем, чем такие доходы. Опираясь на это правило, патентообладатель можетобратить в свою пользу тот доход, который получен нарушителем за весь периоднезаконного использования объекта промышленной собственности.

         Права на компенсациюпричиненного ему морального вреда патентообладатель не имеет, ввиду того, чтоза нарушение принадлежащих ему имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако еслиодновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего —гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегосяодновременно и патентообладателем), он может, опираясь на ст. 151 ГК,потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размеркомпенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины нарушителяи иных заслуживающих внимания обстоятельств.

        Патентный закон РФ, к сожалению, прямо не предусматривает возможности ареста,конфискации, уничтожения или передачи потерпевшему контрафактных товаров потребованию патентообладателя или суда.

         Нарядус гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-правовуюответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии со ст.147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели илипромышленного образца, разглашениебез согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели илипромышленного образца до официальнойпубликации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действияпричинили крупный ущерб.

        Незаконное использование объектов патентного права охватывает собой любое несанкционированное патентообладателем введение в хозяйственный оборот продукта,созданного с применением изобретения, полезной модели или промышленногообразца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение.Конкретными видами введения продукта в хозяйственный оборот являются такиедействия, как его изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение кпродаже, продажа и т.п.

 

4.Авторское право.

         Российское авторскоеправо, как и российское гражданское право в целом, принадлежит к семье европейскогоконтинентального права и оно всегда, даже в советский период, развивалось в целом в рамках традицийпоследнего. В частности, несмотря на то, что уровень охраны авторских прав вРоссии был всегда ниже европейского, в российском авторском праве одно изцентральных мест занимала категория субъективных авторских прав; в составе этихправ выделялись личные неимущественные права; авторские права считалисьнеотчуждаемыми от личности создателя творческого произведения и т.д. Спринятием Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. положение дел несколькоизменилось.

        Оценивая современное состояние авторского законодательства России, можноотметить следующее. Прежде всего, с его принятиемроссийское авторское право впервые за всю его историю сблизилось с уровнем авторско-правовой охраны,которая обеспечивается в большинстве развитых стран мира. Первый серьезный шаг к этому был сделан Основами гражданскогозаконодательства 1991 г., и еслиОсновы гражданского законодательства определилипринципиальный подход законодателя к регулированию авторско-правовых отношений,то Закон РФ «Об авторском праве и смежныхправах» впервые подробно регламентировал все основные их аспекты с учетом гарантий, которые обеспечиваются Бернскойконвенцией об охране литературных ихудожественных произведений. Что касается отношений, связанных со смежнымиправами, то их развернутое правовоерегулирование вообще дано впервые в истории российского законодательства.

        Далее, характерной чертой Закона является его рыночная направленность. Законзначительно расширяет возможности участников авторских и смежных с нимиотношений по свободному распоряжению принадлежащими им правами. Имущественныеправа авторов стали своеобразным товаром, который может свободно отчуждаться ипередаваться на основании гражданско-правовых сделок. Одновременно отмененымногие из существовавших ранее в законе гарантий и ограничений, которые былипризваны ограждать права создателей творческих произведений. Такой подход,конечно, является достаточно жестким, но он характерен для рыночных отношений.

         Наряду с указанным Законом, который имеет общеезначение и распространяется на любые произведения науки, литературы иискусства, а также объекты смежных прав, к числу источников авторского праваотносятся Законы РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМи баз данных», от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», от 17ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» инекоторые другие законы, а также принятые в их развитие подзаконные правовыеакты.

         Вместес тем создание отвечающей современным требованиям нормативно-правовой базы длярегулирования авторских отношений само по себе еще не означает, что авторскиеправа пользуются реальной охраной.Последняя обеспечивается лишь тогда, когда имеются все необходимые предпосылки для реализации правовыхнорм в практической жизни.  К сожалению, для современной ситуации в Россиихарактерен огромный разрыв между законодательством и реальным правоприменением.

4.1. Объекты авторского права.

         Объектом авторского права является нетолько произведение в целом, но и часть произведения, которая являетсярезультатом творческой деятельности и может быть использована самостоятельно. Вэтой связи большое значение для понимания сущности правовой охраны произведенийимеет выделение у произведения «юридически безразличных» и «юридическизначимых» элементов.

         К «юридически безразличным», т.е. неохраняемым элементампроизведения принято относить его тему, фактический материал, положенный воснову произведения, а также сюжетное ядро и идейное содержание произведения. К «юридически значимым» (охраняемым)элементам произведения относятся образы и язык произведения.

         К числу объектов, неохраняемых авторским правом, относятся прежде всего те из них, которые необладают хотя бы одним из признаков произведения науки, литературы и искусства.Так, если лицом в ходе проделанной работы достигнут не творческий, а чистотехнический результат, он авторским правом не охраняется. К такого родарезультатам относятся, в частности, телефонные справочники, расписаниядвижения, адресные книги и т.п. при условии, что составителем не примененаоригинальная схема изложения справочных данных.

         В соответствии со своей доктриной авторское право охраняет лишьформу, а не содержание произведения. Ныне данное положение нашло прямоезакрепление в п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве, где говорится о том, чтоавторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы,концепции, открытия, факты. Некоторые из перечисленных результатовинтеллектуальной деятельности охраняются иными институтами права, в частностипатентным правом.

         Наряду с подобными объектами существуют произведения, обладающиевсеми необходимыми для охраны признаками, но не охраняемые авторским правом всилу прямого указания закона. К их числу относятся следующие четыре категориипроизведений.

         Во-первых, не пользуются правовой охраной произведения, срокохраны которых истек.

         Во-вторых, из сферы правовой охраны исключены официальныедокументы, их официальные переводы, а также государственные символы и знаки.

         В-третьих, не охраняются авторским правом произведения народноготворчества. К ним относятся произведения фольклора — частушки, поговорки,анекдоты, танцы и т.п., произведения народных художественных промыслов,народные костюмы, традиционная архитектура и т.д.

         В-четвертых, не признаются объектами авторского права сообщенияо событиях и фактах, имеющие информационный характер. Таковы, в частности,краткие сообщения телеграфных информационных агентств, официальная хроника,сообщение о криминальных происшествиях и т.п.  Единственное, на что вправепретендовать автор сообщения или впервые опубликовавший его орган массовойинформации, — это требовать указания другими органами печати, сообщающимиданную информацию, на источник ее первоначального обнародования.

         В тех же случаях, когда сообщение о том или ином событиисопровождается авторским комментарием, оценкой значимости происшедшего,прогнозом дальнейшего развития событий, анализом или иной интерпретацией, оноприобретает режим объекта авторского права.

4.2. Срок охраны прав авторов.

         ВРоссии авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после егосмерти.  Из этого общего правила устанавливается, однако,ряд исключений. Первое из них касается произведений, обнародованных анонимноили под псевдонимом. По понятным причинам срок их охраны не может быть основанна дате смерти их авторов. Поэтому авторское право на такие произведениядействует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ихправомерного обнародования. Если, однако, автор произведения, выпущенногоанонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение указанного срокаили его личность не будет далее оставлять сомнений, то срок действия авторскогоправа на это произведение будет исчисляться по общим правилам. Второеисключение связано с произведениями, созданными в соавторстве. Авторское правона такое произведение действует в течение всей жизни и 50 лет после смертиавтора, пережившего других авторов.

         ЗаконРФ «Об авторском праве и смежных правах» отказался от конструкции авторства юридическихлиц на произведение. Согласно ранее действовавшему законодательству (ст. 498 ГКРСФСР 1964 г.) авторское право, принадлежавшее юридическому лицу, действовалобессрочно и не прекращалось даже в случае реорганизации или ликвидацииюридического лица, так как переходило к правопреемнику или государству. Впостановлении Верховного Совета РФ, посвященном введению в действие авторскогоЗакона, отмечается, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа1993 г., прекращается по истечении 50 лет с момента правомерного обнародованияпроизведения или создания произведения, если оно не было обнародовано. Что жекасается радио- и телепередач (передачи в эфир), в отношении которых не истек50-летний срок с момента их правомерного обнародования или создания, если онине были обнародованы, то с момента введения в действие Закона они охраняются втечение оставшегося срока как объекты смежных прав.

         Поистечении срока действия авторского права произведение считается перешедшим вобщественное достояние.Такого рода произведения, равно как ипроизведения, которым на территории России никогда не предоставлялась охрана,могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторскоговознаграждения. При этом, однако, должны соблюдаться право авторства, право наимя и право на защиту репутации автора. Правительством РФ могут устанавливатьсяслучаи выплаты специальных отчислений за использование на территории Россиипроизведений, перешедших в общественное достояние. Такие отчисления должнывыплачиваться в профессиональные фонды авторов, а также организациям,управляющим имущественными правами авторов на коллективной основе, и не могутпревышать одного процента от прибыли, полученной за использование такихпроизведений.

4.3.Защита авторских прав.

 

         Вгражданском процессе истец должен доказать что: он обладает исключительнымиимущественными правами и что это право нарушено. Далее он должен обосноватьсвое требование судебного запрета на неправомерное использование его прав и/илитребование возмещения причиненного ему ущерба.

         Под способами защиты авторских прав понимаютсязакрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера,посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Российское авторскоезаконодательство предоставляет потерпевшим достаточно широкий выбор способовзащиты, ряд из которых предусмотрен законодательством впервые. В соответствиисо ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» обладателиисключительных авторских прав вправе

требовать отнарушителя:1) признания прав; 2) восстановления положения, существовавшего донарушения права; 3) прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозуего нарушения; 4) возмещения убытков; 5) взыскания дохода, полученного нарушителемвследствие нарушения авторских и смежных прав; 6) выплаты компенсации вопределенных законом пределах. Авторские права по своей природе являютсясубъективными гражданскими правами, и поэтому их защита может осуществляться спомощью всех тех способов, которые применяются для защиты субъективныхгражданских прав.

         Условия и порядокприменения мер административной ответственности за нарушение авторских прав вРоссийской Федерации устанавливаются ст. 48—49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

        Прежде всего, согласно п. 2 ст. 49 Закона суд или арбитражный суд помимовозмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме занарушение авторских прав взыскивает штраф в размере 10% от суммы, присужденнойсудом в пользу истца. Сумма штрафов направляется в установленномзаконодательством порядке в соответствующие бюджеты.

         Другойадминистративной санкцией является предусмотренная п. 4 ст. 49 Закона РФ «Обавторском праве и смежных правах» конфискация контрафактных экземпляровпроизведения, а также материалов и оборудования, используемых дляих воспроизведения. Однако данная санкция носит административно-правовой характер лишь тогда, когда по решению судауказанные предметы подлежатуничтожению. Если же по требованию потерпевшего контрафактные экземплярыпроизведения передаются ему, это следуетрассматривать как одну из форм полного или частичного возмещения причиненныхему убытков.

         Состав уголовногопреступления по действующему российскому законодательству образуют незаконноеиспользование объектов авторского права или смежных прав, а равно присвоениеавторства, если эти деяния причинили крупный ущерб. Нарушение иных прававторов, в частности правана имя, права на обнародование, права на защиту репутации автора и т. д.,уголовно наказуемого деянияне образует.

5.Товарные знаки.

        Патентное и авторское право охраняют права потребителя лишь в косвенной форме,тогда как товарные знаки и знаки обслуживания служат интересам потребителясамым непосредственным образом. Патентное и авторскоеправо стимулируют изобретательство и созданиехудожественных произведений. И каждый потребитель вносит свою лепту в этостимулирование, платя более высокую цену,которую устанавливает на продукт обладатель исключительного права на него. Заэту цену потребитель получает немедленныйдоступ к новой интеллектуальной собственности более высокого качественного уровня. В отличие от этого товарный знакслужит потребителю сразу и непосредственно. Важным аспектом цены товараявляется возможность для потребителя определить те качества и свойства, которыеему нужны. Производители товара, имеющего товарный знак, сильно заинтересованыв том, чтобы поддерживать высокий стандарт качества. Поэтому, когда потребительнаходит товарный знак с нужными ему характеристиками, ему уже не нужно тратитьусилия ни на какие дополнительные поиски.

         Донедавнего времени проблемам охраны товарных знаков в России уделялось мало вниманияв российском законодательстве и в юридической науке. В условиях гигантскогомонополизма и господства государственной собственности, с одной стороны, иотсутствия конкуренции и скудости товарного рынка — с другой, забота обиндивидуализации производителей и выпускаемых ими товаров была практическиненужной.

         Спереходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало кореннымобразом меняться. Рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителей напроизводимый товар. Выявленный неудовлетворенный спрос потребителей на тот илииной продукт служит стимулом для развития производства. Имеющийся вакуум быстрозаполняется товарами, нужными потребителям. В этих условиях очень важнообеспечить возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем вравной степени заинтересованы и производители, и потребители.

        Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемыеуслуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем,выступая в роли безмолвною продавца. Нарядус отличительной функцией популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качествепродукции. Одной из важных функций товарного знака является также рекламавыпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знакспособствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. Наконец,товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется вборьбе с недобросовестной конкуренцией.

5.1. Что может быть признано товарным знаком.

         Вроссийском праве товарный знак (знак обслуживания) определяется как обозначение,способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц отоднородных товаров и услуг других юридических или физических лиц (ст. 1Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях местпроисхождения товаров»). Чтобы быть признанным товарным знаком, обозначениедолжно отвечать ряду условий. Прежде всего товарным знаком признается условноеобозначение, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции,ее упаковке или сопроводительной документации, и заменяет собой подчас длинноеи сложное название (наименование) изготовителя товара. Далее, обозначение можетсчитаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном законом порядкезарегистрировано. Российское законодательство не охраняет не зарегистрированныев Патентном ведомстве РФ обозначения, за исключением так называемыхобщеизвестных товарных знаков, которые охраняются в силу международныхобязательств РФ.

         Действующеезаконодательство различает несколько видов товарных знаков. По форме своеговыражения товарные знаки могут быть, изобразительными,объемными и комбинированными (сочетающими в себе элементы названных вышезнаков).

        В зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком,различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальныйтоварный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельногопредпринимателя. Коллективным товарным знаком является товарный знак союза,хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий,предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров,обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

        По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные иобщеизвестные. В качестве обычных товарных знаков выступают любые новыеоригинальные обозначения товаров, отвечающие всем критериям охраноспособности.Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомоширокому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначенияопределенных товаров. Основной смысл выделения общеизвестных товарных знаковзаключается в том, что в соответствии со ст. 6bis Парижской конвенции по охранепромышленной собственности таким знакам обеспечивается правовая охрана еще доих регистрации.

         Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имятоварный знак, приобретают право на его использование на всей территории РФ втечение десяти лет. При этом указанный срок рассматривается законом лишь вкачестве начального периода охраны, который связывается с первичнойрегистрацией обозначения. В принципе же срок охраны может быть сколь угоднодлительным, поскольку действие свидетельства на товарный знак можетнеоднократно продлеваться в порядке, установленном ст. 16 Закона РФ «О товарныхзнаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

         Право на товарный знакявляется абсолютным и исключительным субъективным правом. Это означает, чтотолько его владелец обладает монопольной возможностью использовать товарный знак ираспоряжаться им, а также запрещать использование товарного знака другими лицами. Использование товарногознака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность еговладельца. Если товарный знак не используется без уважительных причин в течениепяти лет, его регистрация может быть прекращена досрочно по требованию любогозаинтересованного лица.

5.2.Средства охраны товарных знаков.

         Согласноп. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках нарушением прав владельца товарногознака признается несанкционированное изготовление, применение, предложение кпродаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот илихранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком. Объединяющим признаком нарушенийправ на товарный знак является введение товарного знака или товара,обозначенного этим знаком, в хозяйственный оборот. Если такой цели лицо,использующее товарный знак или товар, маркированный знаком, не преследует, егодействия нарушения не образуют. Так, например, само по себе хранение товара,маркированного чужим товарным знаком, когда хранитель лишь предоставилскладские помещения для хранения товара, нарушением прав владельца товарногознака со стороны хранителя не является. Напротив, если хранение продукции стоварным знаком, используемым без разрешения его владельца, осуществляется сцелью введения такой продукции в хозяйственный оборот, оно признаетсянарушением прав на товарный знак.

         Нарушением прав владельца товарного знакаявляется как несанкционированноеиспользование третьими лицами тождественного обозначения товаров, так ииспользование обозначений,сходных с зарегистрированным товарным знаком. Тождественным признаетсяобозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарнымзнаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо отразличия в их перечне. Обычно установление тождественности обозначений невызывает больших затруднений.

         Гораздо сложнеерешается данный вопрос тогда, когда речь идет о сходных обозначениях. В самомЗаконе РФ о товарных знаках лишь указывается на недопустимый уровень близостизаявляемого обозначения к уже известному — наличие между ними сходства достепени смешения(ст. 7). Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки нарегистрацию товарного знакаи знака обслуживания обозначение считается сходным до степени смешения с другимобозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельныеотличия.

        Требование о прекращении дальнейшего незаконного использования товарного знакаявляется наиболее распространенным способом защиты, вытекающим из нарушенияправа на товарный знак. По смыслу российского законаданное требование может быть заявлено и в целях предотвращения готовящегося правонарушения, когда, например, незаконномаркированный чужим товарным знакомтовар лишь готовится к реализации или ввозу на территорию охраны. К указанномуспособу защиты близко примыкает требование об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знакаили обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожении изготовленных изображений товарного знака илиобозначения, сходного с ним до степенисмешения.

         Российскоезаконодательство рассматривает незаконное использование чужого товарного знака,знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с нимиобозначений для однородных товаров не только в качестве гражданскогоправонарушения, но и как уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Нодля квалификации данного деяния как преступления необходимы такие признаки, какнеоднократность или причинение крупного ущерба.


Заключение.

         Право интеллектуальной собственностиявляется одной из наиболее быстро развивающихся и укрепляющихся намеждународном уровне подотраслей гражданского права. Теоретически считается,что присоединение к международным договорам отношения по охранеинтеллектуальной собственности — дело добровольное, страны, не вступившие вдоговорные отношения, не могут стать членами Всемирной торговой организации иподвергаются такому давлению со стороны ведущих торговых держав, чтоприсоединение к договору в действительности становится делом обязательным.

         Международный аспект права интеллектуальной собственности имеети другое проявление. В мировом сообществе одни страны являются основнымиэкспортерами интеллектуальной собственности, другие — основными импортерами.Значительная доля интеллектуальной собственности производится гигантскимимногонациональными корпорациями. Они заинтересованы в мировой охране своихправ. Например, хороший фильм может иметь одинаково большой прокат в Европе,Восточной Азии и в Северной Америке. Изобретатель нового сотового телефона вмаленькой стране, скажем в Финляндии, будет гораздо более заинтересован врегистрации своих прав в США или в Японии, поскольку уровень возможных доходовот продаж в этих странах выше.

         Несмотря на то, что огромный вклад российской науки, литературыи искусства в мировую цивилизацию общепризнан, в настоящее время Россия,бесспорно, относится к числу импортеров интеллектуальной собственности. Данноеобстоятельство служит одной из главных причин того, что реальный уровень охраныправ на многие объекты интеллектуальной собственности продолжает оставатьсякрайне низким. Желание России влиться в мировое сообщество и на равныхучаствовать в торговых отношениях может быть реализовано лишь при условииобеспечения ею реальной охраны интеллектуальной собственности. К сожалению,надлежит признать, что пока для решения данной задачи в стране нет необходимыхпредпосылок. Политическая и экономическая нестабильность, беззаконие ичиновничий произвол, разгул преступности и проникновение последней практическиво все сферы общественной жизни, низкий уровень правовой культуры и апатияпростых граждан, большинство из которых находится за чертой бедности, — все этии некоторые другие факторы вряд ли благоприятствуют охране прав на такую вомногом эфемерную вещь, каковой является интеллектуальная собственность. Инымисловами, ни о какой реальной охране интеллектуальной собственности невозможноговорить до тех пор, пока в стране не будет наведен элементарный порядок.

Библиография.


Нормативные акты.

1.    Гражданский кодексРоссийской Федерации (с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая 2001 г.)

2.   Закон РФ от23.09.92   № 3520-1  «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

      наименованиях местпроисхождения товаров» (с изменениями от 11.12.2002 N166-ФЗ).

3.    Закон РФ от9.07.93  № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»
(в ред. Федерального закона от 19.07.95  № 110-ФЗ).

4.   «Патентный ЗаконРФ»  от 23.09.92  № 3517-1.


Список литературы.

1.    Мэггс П.Б., Сергеев А.П.  Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000.

2.    ГавриловЭ.П. Комментарий к закону «Об авторском праве и смежных правах». –М.:                    

      Фонд «Правовая культура», 1996.

3.    Гордон М.В. Советское авторскоеправо. — М.: Изд. юрид.литература, 1995.

4.  Гражданское право. Учебник. ЧастьIII / Под ред. А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого. 

—   М.: Проспект, 1998.

5.  Гражданское право: Учебник. в 2т./ под ред. Е.А.Суханова, 1993.

 

6.  Бабенко В. Воровство какполитика, Книжное обозрение, №7, 1995

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу