Реферат: Гражданское и семейное право

Ответственность по гражданскому

праву


Тема№ 10 «Ответственность по гражданскому                    

                        праву».  

        Учебные и воспитательные цели:

 

1. Изучить с курсантами основные положениязаконодательства о гражданско-правовой ответственности.

 

2. Воспитывать у курсантов чувствоответственно-     сти за надлежащее исполнение обязанностей, научить защищать взаконном порядке гражданские права.

   Время — 2 часа (90 минут).

                          План.

 

Введение..............................................................5мин.

 

Основнаячасть..................................................90 мин.

      Учебные вопросы.

1. Понятие особенности и виды

    гражданско-правовой

   ответственности..............................40мин.

 

2. Условия и размер гражданско-

    правовой ответственности...............40 мин.

 

Заключение...........................................................5мин.

 

                                  Литература.

 

1. Конституция Р.Ф.

2. Основы гражданского законодательства Союза ССР

     и республик от 31 мая 1993 г.

3. Учебник «Гражданское право» изд. 1993 г.

   Под редакцией профессора Суханова Е. А.

       Учебно-материальноеобеспечение.

1. Кодосхемы.

2. Диапозитивы.

3. Комплект-подборка юридической литературы

   и нормативных актов.

        

        Введение

Продолжая изучение этой сложнойтемы, мы переходим к рассмотрению учебных вопросов ее 2- части. Таким образом,наша сегодняшняя лекция будет целиком посвящена проблеме ответственности погражданскому праву — одного из важнейших институтов отрасли.

          

1.  Понятие, особенности и виды гражданско-правовойответственности.

Гржданско-правоваяответственность — один из видов юридической ответственности, свойственный такойотрасли права, как гражданское. Поэтому гражданско-правовая ответственностьобладает рядом общих черт, характерных для юридической ответственности, в целомкак общеправовой категории, так и рядом черт, специфических, дающихпредставление о ее особенностях в гражданском праве.

 

     С общефилософской точкизрения ответственность предполагает какую-либо обязанность лица совершитьчто-то, либо не совершать ничего. Таким образом, это политическая, моральная,позитивная, но не юридическая ответственность.

     Для юридическойответственности характерны четыре основных признака:

  а) юридическая ответственность есть лишь одна из формгосударственного принуждения к соблюдению норм права;

  б) она применяется к лицам,совершившим правонарушение;

  в) она может быть, применена к правонарушителю только уполноченнымина то государственными или общественными органами в пределах установленной дляних законом компетенции;

  г) она состоит в применении к правонарушителю предусмотренныхзаконом санкций.

    Всеотмеченные выше признаки юридической ответственности характерны дляответственности по гражданскому праву. Наряду с этим граждаско-правоваяответственность имеет специфические особенности, которые состоят в следующем.

   Так как основную массурегулируемых гражданским правом отношений составляют отношению имущественные,то основной особенностью гражданско-правовой ответственности является ееимущественный характер, в т.ч. при возмещении физических и нравственныхстраданий, причиненных им неправомерными действиями (п.6 ст. 7, ст.131 Основ).

   Гражданские правоотношениястроятся как отношения между равноправными партнерами, где нарушениеобязанностей одним всегда влечет за собой нарушение прав другого. Поэтомувторой особенностью гражданско-правовой ответственности является то, что это — ответственность одного контрагента перед другим, ответственностьправонарушителя перед потерпевшим.

    Эквивалентно-возмездный характертоварно-денежных отношений определяет третью особенность гражданско-правовойответственности: соответствие размера ответственности размеру причиненноговреда или убытков.

   

   А из этого следует, чтогражданско-правовая ответственность, по общему правилу, носит компенсационный,восстановительный, воспитательный и стимулирующий характер.

 

   Наконец, 4-й особенностьюявляется юридическое равноправие сторон и, следовательно, равнойответственности, независимо от форм собственности, на которой она основана.

   

   Из сказанного вытекает, чтогражданско-правовая ответственность  есть одна из форм государственногопринуждения, связанного с применением компетентным государственным органом(судом и т.п.) к нарушителю гражданских прав и обязанностей санкцийимущественного характера, влекущих для него неблагоприятные имущественныепоследствия.

 

    Как следует из определения,гражданско-правовая ответственность связана с применением санкцийимущественного характера, которые подразделяются на 3 основных вида:

  а) конфискационные санкции — связаны с безвозмездным изъятием в фондгосударства имущества правонарушителя (ст.169 ГК РФ). Следует подчеркнуть, чтоподобные санкции применяются в гражданском праве очень редко, специальнооговоренных законодательством случаях;

  б) стимулирующие (штрафные) санкции применяются к правонарушителюнезависимо от тех убытков, от того имущественного ущерба, которые понеспотерпевший вследствие правонарушения, допущенного другой стороной. Отконфискационных эти санкции отличаются тем, что первые взыскиваются справонарушителя в доход государства, тогда как стимулирующие взыскиваются впользу потерпевшей стороны Стимулирующими санкциями в гражданском правеявляются неустойка, штраф и пеня;

  в) компенсационные санкции имеют своим назначением возмещениепотерпевшей стороне вреда или убытков, причиненных правонарушителем.Характерным примером компенсацион6ных санкций является возмещение моральноговреда гражданину причинителем при наличии его вины (ст.151 ГК РФ) и в другихпредусмотренных законодательством случаях.

 

    Гражданско-правоваяответственность может быть различной в зависимости от обстоятельств. Так, взависимости от характера нарушенного правоотношения говорят об ответственностидоговорной и внедоговорной. При множественности лиц в обязательстве, причастныхк его нарушению, возникает ответственность долевая, солидарная и субсидиарная.В тех случаях, когда правонарушение является результатом виновного поведениякак обязанного, так и управомоченного субъекта, говорят о так называемойсмешанной ответственности. И, наконец, в жизни встречаются случаи, когда однолицо отвечает за действия других лиц (например, ответственность организации задействия своих работников, совершенных в рамках трудовых (служебныхобязанностей)). При определенных обстоятельствах закон допускает переложениеэтой ответственности на правонарушителя путем предъявления т.н. регрессногоиска. В этом случае говорят об ответственности в порядке регресса.

 

    Рассмотрим подробно каждый изперечисленных нами видов ответственности.

 

    Договорная ответственностьнаступает в случаях нарушения обязательства, возникшего из договора.

 

    Внедоговорная ответственностьимеет место, когда вред, убытки или иные последствия причинены потерпевшейстороне лицом, не состоящим с ней в договорных отношениях, например, вследствиепричинения вреда одним лицом другому и т.п.

 

    Долевая ответственностьозначает, что каждый из должников несет ответственность в определенной,установленной законом или договоре доле. Например, наследники, принявшиенаследство, несут ответственность по долгам наследодателя только в размередействительной стоимости перешедшего к ним имущества (ст. 553 ГК). Долеваяответственность применяется во всех случаях, когда это прямо установлено законом,а также когда закон не предусматривает иного вида ответственности примножественности ответственных лиц. Если размер долей ответственных лиц неопределен законом или договором, предполагается, что они несут ответственностьв равных долях (ст.321 ГК РФ).

  

   Солидарная ответственностьприменяется только в тех

случаях, когда на этой прямоуказано в законе или договоре.[1]

 

   Сущность солидарнойответственности состоит в том, что кредитор вправе предъявить требование как ковсем должникам, так и к каждому в отдельности, причем как в полной сумме долга,так и в части. Он может, например, взыскать возмещение причиненного вредаполностью с любого из должников. В свою очередь, остальные должники будут нестиответственность перед лицом, возместившим вред, в равных долях. В силу законасолидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред, при неделимостипредмета обязательства и в других случаях (ст.322 ГК РФ).

 

    Субсидиарная — ответственность дополнительная. Она применяется, в частности, когда речь идетоб ответственности родителей (попечителей) за вред, причиненныйнесовершеннолетними детьми в возрасте от 15 до 18 лет.

    В тех случаях, когдаправонарушение явилось результатом виновного поведения всех участниковправоотношения, говорят о т.н. смешанной ответственности (п.3 ст. 71 Основ).При смешанной ответственности ее размер определяется соответственно степенивины каждой  из сторон. Типичным случаем такой ответственности в гражданскомправе является ответственность, связанная с возмещением убытков, возникших отстолкновения судов. Кодекс торгового мореплавания СССР (КТМ) предусматривает наэтот счет следующие правила. Если столкновение судов произошло случайно иливследствие непреодолимой силы, то никакой ответственности не наступает. Убыткинесет тот, кто их потерпел. Если же столкновение судов вызвано неправильнымидействиями или упущениями одно из них, то и ответственность в форме возмещенияубытков возлагается на виновную в столкновении сторону. В тех же случаях, когдастолкновение вызвано неправильными действиями всех столкнувшихся судов, то«ответственность каждой из сторон определяется соразмерно степени вины» (ст.255 КТМ).

    И, наконец, ответственность впорядке регресса имеет место в тех случаях, когда лицо, понесшееответственность перед потерпевшим по вине третьего лица, вправе требовать отпоследнего возмещения понесенных убытков полностью или в определенной части.Так, страховая организация, возместившая собственнику автомобиля причиненныйтретьим лицом вред, вправе потребовать возмещения убытков с виновногопричинителя вреда.

   

    Таковы понятия, особенности ивиды гражданско-правовой ответственности.

2.  Условия и размер гражданско-правовой ответственности.

    Основанием для применения кнарушителю гражданских прав и обязанностей мер гражданско-правовойответственности является совершение им правонарушения.

   

    Несмотря на различные видыгражданских правонарушений, встречающихся в жизни, и на различия в условиях имерах ответственности, существуют общие и специальные условия наступлениягражданско-правовой ответственности.

  

    Совокупность общих условий,наличие которых необходимо для возложения ответственности на нарушителягражданских прав и обязанностей и которые в различных сочетаниях встречаютсяпри любом гражданском правонарушении, называют составом гражданскогоправонарушения.

  

     Эти условия следующие:

  а) противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей исубъективных прав других лиц;

  б) наличие вреда или убытков;

  в) наличие причинной связи между противоправным поведениемправонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;

  г) наличие виныправонарушителя.

  

    Рассмотрим кратко каждое изперечисленных условий.

Противоправным по гражданскомуправу признается поведение, которое нарушает права и обязанности,предусмотренные или санкционированные нормами гражданского права, нопротиворечащие общим началам и смысл гражданского законодательства.

  

    Противоправным погражданскому праву может быть как действие, так и бездействие. Бездействиеможет быть, признано противоправным, когда лицо было обязано выполнить определенноедействие, но действие исполнено не было. Если же такого рода обязанность прямоне была предусмотрена, то говорить о противоправности бездействия нетоснований.

 

     Не являются противоправнымидействия лиц, которые совершены в состоянии необходимой обороны. Гражданскоезаконодательство устанавливает, что не подлежит возмещению вред, причиненный всостоянии необходимой обороны, если не были превышены ее пределы. Лицо,оборонявшееся против преступного посягательства и причинившее нападавшему вред,не несет ответственности за его причинение в момент, когда он отбивалнападение.

 

    Не может быть признанопротивоправным и такое поведение лица, когда вред или убытки причинены им приосуществлении своего права, если это происходило в рамках, установленныхзаконом. И, наконец, правомерные действия участников гражданских правоотношенийне влекут за собой ответственности, за исключением случаев, когда возмещениевреда правомерными действиями предусмотрено законом.

 

    При рассмотрении вопрос опротивоправности поведения часто возникают вопросы, связанные с моральнойоценкой поведения правонарушителя. Это обусловлено тем, что субъектыгражданских правоотношений должны не только соблюдать законы, но и уважатьморальные принципы общества (п.2 ст.5 Основ). Значит ли сказанное, чтонарушение названных моральных правил следует рассматривать как противоправноеповедение? Нет. Оно может быть, признано противоправным только когда законпридает конкретным моральным правилам правовой характер (например, ст.98 ЖК).

 

    В том случае, когдарезультатом противоправного поведения является причинение потерпевшему вредаили убытков, наличие их — необходимое условие возложения гражданско-правовойответственности.

 

    Под вредом в гражданскомправе понимают всякое умаление личного или имущественного блага. Различают вредматериальный и моральный. Материальный вред всегда связан с имущественнымипотерями для потерпевшего (в виде уменьшения стоимости поврежденной вещи,утраты полностью или частично заработка и т.п.). Моральный же вред может, какповлечь за собой материальные утраты, так и не повлечь таковых. Например,неизгладимое обезображение лица военнослужащего вследствие аварии сматериальными потерями не связано, хотя и причиняет значительные страдания исоздав житейские трудности. Как уже отмечалось ранее, моральный вред, как иматериальный, может быть возмещен в денежной форме, хотя в ряде случаев такое«возмещение» может носить лишь приблизительный или даже символический характер(ст.131 Основ).

 

       Практически мыслимы дваспособа возмещения вреда:

1.  В натуре(предоставление вещи такого же рода, ее ремонт и т.п.).

2.  Путем возмещенияпричиненных убытков (возмещение денежной стоимости вещи, выплаты утраченногозаработка и т.д.).

    Под убытками понимаютсяимущественные потери, выраженные в денежной форме. Необходимо различать убыткив экономическом и юридическом их значении. Под убытками в экономическом смыслепонимаются любые потери в имуществе независимо от породивших их причин. Подубытками в юридическом смысле понимаются те невыгодные имущественныепоследствия, которые наступают для потерпевшего вследствие противоправногонарушения обязательства либо причинения вреда его личности или имуществу,выраженные в денежной форме.

    Согласно п. 2 ст.6 Основ всостав убытков входят: расходы, понесенные потерпевшим; утрата или повреждениеего имущества, а также недополучение доходов, которые он мог бы получить приотсутствии правонарушения. При этом расходы, утрата или повреждение имуществаотносятся к реальному или «положительному» ущербу.

    Недополученные доходы илиупущенная выгода (под ними обычно понимаются доходы, которые могли бы бытьполучены потерпевшим при обычных условиях гражданского оборота) относятся к«отрицательному» ущербу. Однако такие доходы не могут определяться произвольно.К ним могут относиться лишь те, которые могли бы быть получены на законномосновании и в пределах нормального гражданского оборота.

   Едва ли, например, можнопризнать нормальным определение указанных доходов по ценам, складывающимся вусловиях дефицитной экономики, использования монопольного положения на рынкетоваров и услуг и т.п.

   В тех случаях, когданеисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства кредитору вред илиубытки, для возложения гражданско-правовой ответственности на должниканеобходимо установить причинную связь между противоправным поведениемнарушителя и возникшим вредом или убытками. Ведь вред или убытки возмещаютсятеми, кто их причинил.

    Причинная связь — категорияфилософская. Для юридической науки и практики она имеет значение только приприменении мер юридической ответственности к правонарушителю, поведениекоторого привело к наступлению неблагоприятного результата. Поэтому в основе ееустановления при рассмотрении конкретного гражданского дела лежит учениедиалектического материализма. Думается, что именно по этой причине нашасудебная и арбитражная практика не восприняла теории, объясняющие зависимостьчерез иные философские категории, т.к. необходимость и случайность, возможностьи действительность.

    Юридическая наука и практикаимеют дело с причинными связями в сфере общественной деятельности людей,  и этопридает им ряд особенностей в сравнении с причинами связями, существующими вестественной природе.

   Во-первых, причинные связи вобщественной жизни не исчерпываются естественной связью между вещами и не могутбыть сведены к ним.

   Вторая особенность причинныхсвязей в обществе состоит в том, что в качестве причины здесь всегда выступаетопределенная деятельность, поведение людей.

  

   Третья особенность состоит втом, что исследование их приходится вести не от причины к следствию, анаоборот, от следствия к причине.

 

    Вместе с тем, причинные связив обществе обладают и некоторыми общими свойствами. Так, например, причинавсегда предшествует следствию, а следствие всегда результат действия причины.

 

   Таким образом, причинная связь- такая связь между явлениями, при которой, одно явление (причина),предшествует другому (следствию) и порождает его.

 

    Но как установить, порожденли результат именно данной причиной? Явились ли убытки результатомпротивоправного поведения нарушителя или они — результат иных причин? Ответ напоставленный вопрос может дать только практика, эксперименты, показаниясвидетелей, собранные по делу материалы и т.д.

  

   Статьи 6, 71, 126 и другиеОснов указывают на вину как условие гражданско-правовой ответственности. Законне дает определения вины, а лишь предусматривает ее наличие, если иное неустановлено законом или договором. Из сказанного следует, что вина являетсясубъективным условием ответственность и выражает отношение правонарушителя ксобственному противоправному поведению и его последствиям.

 

   Таким образом, вина — естьпсихическое отношение лиц к своему противоправному поведению и его результату,основанное на возможность предвидения и предотвращения последствий поведения,признаваемое с точки зрения закона недопустимым.

Различают вину умышленную инеосторожную. При этом определение умышленного или неосторожного гражданскогоправонарушения фактически совпадает с определением умысла и неосторожности вуголовном праве. Однако различие в гражданском праве вины умышленной инеосторожной, в отличие от уголовного права, имеет сравнительно небольшоезначение, т.к. по общему правилу на наступление и размер ответственности невлияет. Лишь в отдельных, определенных законом случаях, наступлениеустановленных последствий связывается с той или иной формой вины.

   Так, применениеконфискационной санкции в виде взыскания исполненного или того, что должнобыть, исполнено, в доход государства связывается законом лишь с умышленнымсовершением сделки с целью, заведомо противной интересам государства иобщества. Или, например, ст. 128 Основ предусматривает, что владелец источникаповышенной опасности освобождается от ответственности за причиненный вред лишьпри умысле потерпевшего, простая (легкая) неосторожность потерпевшего неосвобождает его от ответственности, однако грубая неосторожность может статьоснованием для снижения ответственности причинителя вреда (п.1 ст.132 Основ).

   Понятие вины юридического лицаимеет две основные особенности.

   Во-первых, правонарушение,допускаемое юридическим лицом, всегда — результат неисполнения илиненадлежащего исполнения его работниками или даже всем коллективом служебныхобязанностей. Иногда вообще невозможно определить конкретную вину того илииного лица в неисполнении обязательств юридическим лицом. В этом случае законисходит из презумпции (предположения) вины нарушителя и устанавливает, чтоотсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.4 ст.6, п.1ст.71 Основ).

   Во-вторых, принять действенныемеры к предотвращению различного рода нарушений обязательств у юридическоголица значительно больше. Поэтому подходить к вопросу о вине гражданина июридического лица с одной меркой было бы неправильно.

   В соответствии с п.1 ст.71Основ должник освобождается от ответственности, если докажет, что принял всезависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств. В зависимостиот этого его поведение и должно оцениваться как виновное или невиновное.

   Важной особенностью применениякатегории вины в гражданском праве является установление законом презумпции,возлагающих бремя показывания данного условия ответственности на одного изучастников гражданского правоотношения. Все участники гражданскихправоотношений считаются добросовестными, однако при нарушении кем-либо из нихгражданско-правовых обязанностей предполагается его виновность (кроме случаев,когда законодательными актами предусмотрено иное).

   Презумпция вины нарушителягражданских прав и обязанностей (п.4 ст.6 Основ) означает, что потерпевший необязан доказывать его вину как условие ответственности. Поскольку он и такпредполагается законом, сам нарушитель для освобождения от ответственностидолжен доказать отсутствие своей вины, сославшись на соответствующиеобстоятельства дела. В противном случае наступает его ответственность передпотерпевшим (кредитором).

   Действующее гражданскоезаконодательство предусматривает случаи ответственности независимо от виныправонарушителя. Так, ответственность может наступить при причинении вреда илиубытков в результате стечения случайных обстоятельств, а в некоторых случаяхдаже в результате т.н. непреодолимой силы.

   Случайным называется такоесобытие, которое могло быть, но не было предотвращено должником исключительнопотому, что он не мог его предвидеть и предотвратить в виду внезапностинаступления.

   Непреодолимая сила (форсмажор) — такое событие, которое должник не смог бы предотвратить имеющимися унего в данный момент средствами, если бы даже и смог его предвидеть. Пункт 2ст. 71 Основ определяет непреодолимую силу как чрезвычайное и непредотвратимоепри данных условиях обстоятельство.

    Закон предусматривает несколькослучаев ответственности независимо от вины (причинение вреда источникомповышенной опасности п.1 ст.128 Основ, ответственность воздушно-транспортнойорганизации в соответствии со ст.101 ВК СССР и др.).

    Важной законодательнойновеллой является правило п.2 ст.71 Основ, предусматривающее ответственностьпрофессионального предпринимателя (коммерсанта) за всякое неисполнениекоммерческих обязанностей, если они не был вызваны действиями непреодолимойсилы.

   От ответственности независимоот вины следует отличать

ответственность за третьих лиц,которая может вытекать непосредственно из закона (например, ответственностьорганизации за неправомерное поведение его работников). Кроме того,ответственность за деятельность третьих лиц может наступать и в силу договора,заключенного ответчиком с третьим лицам (ст.92 Основ).

   И еще один вопрос, требующийособого внимания. Речь идет о размере гражданско-правовой ответственности. Так,гражданское законодательство исходит из принципа полноты гражданско-правовойответственности. Это значит, что лицо, причинившее вред или убытки, обязановозместить их в полном объеме. В определенных случаях законом или договоромможет быть предусмотрено повышение или уменьшение размера ответственности.

   Товарно-денежный характеррегулируемых гражданским правом отношений определяет и объективные границыразмера гражданско-правовой ответственности: сумма причиненных убытков. Именнопоэтому п.3 ст.68 Основ устанавливает, что если за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательства законом или договором взимаетсянеустойка, то убытки взыскиваются в части, не покрытые неустойкой. Названоеправило носит общий характер и применяется, если иное не предусмотрено закономили договором.

   Из данного правила могут бытьпредусмотрены исключения. Когда за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательства взыскивается только неустойка, но не убытки; когда неустойкаможет взыскиваться сверх возмещения убытков (например, штраф за поставкунедоброкачественной или некомплектной продукции). Наконец, законом илидоговором может быть закреплен такой порядок, когда с нарушителя обязательствавзыскиваются либо неустойка, либо убытки.

   И еще один момент, которыйследует подчеркнуть особо. Речь идет о разнице в подходах к ответственности коммерческихорганизаций и граждан. Так, риск самостоятельной хозяйственной деятельноститоваропроизводителя теперь прямо связан с возможностью его банкротства и,следовательно, взыскание может быть, обращено на любое принадлежащее емуимущество (здания, сооружения, оборудование и т.п.).

   Несколько иначе решаетсявопрос об ответственности граждан, которые, как и юридические лица, отвечают подолгам имуществом, являющимся их собственностью. При этом, однако,законодательными актами определен перечень имущества граждан, на которое позакону взыскание по претензиям кредитором не может быть обращено (Приложение 1ГПК РСФСР).

                               


Заключение.

    Подытоживая сказанное,необходимо отметить, что изучаемая нами тема  имеет большое практическое,прикладное значение. Поэтому уяснение понятий и видов гражданско-правовойответственности, условий ее наступления и размера является главным условиемвашего дальнейшего движения вперед в изучении всего курса «Гражданского права».


Гражданско-правовой договор



Тема №23 «Гражданско-правовойдоговор».


       Учебные ивоспитательные цели.

 

1. Изучитьс курсантами основные положения действующего законодательства огражданско-правовом договоре.

 

2. Воспитывать чувство ответственности за строгоевыполнение норм гражданского права.


                 Время — 2часа (90 минут).


                        План.

 

1. Введение...............................................5мин.

 

2. Основнаячасть..................................80 мин.

       Учебные вопросы:

1. Понятиеи содержание гражданско-правового договора...................40 мин.

2. Заключение,изменение и расторжение

   договора..................................40 мин.

3. Заключение........................................5мин.

 

                   Литература.

 

1. КонституцияР.Ф.

2. Основыгражданского законодательства

    Раздел 3, глава 8.

3. Гражданскийкодекс РСФСР главы 15-20.

4. Гражданскоеправо. Учебник под редакцией  

    Е. А. Суханова 1993 г.Часть 2,         

    страницы 40- 62.

5. Практикум погражданскому праву, часть 1

     страницы 11-16.

 

      Учебно-материальноеобеспечение.

 

1. Кодосхемы.

2. Слайды.

3. Телевизионнаясистема лекториев.

4. Выставканормативно-правовой и учебной

     литературы.

 

                        Введение.

   Среди оснований возникновения обязательств главное местозанимают договоры. Будучи важнейшим средством правового регулированияимущественных и соответствующих неимущественных отношений, договорыустанавливают юридическую связь между его участниками, определяют требования кпорядку и последовательности совершения ими необходимых действий, реализуют рядобщих начал и принципов гражданского права.

  Особую роль договор призван сыграть в формировании иразвитии рыночной экономики, поскольку в ее условиях производство и обменприводятся в движение не распорядительными актами органов управления, а личнойзаинтересованностью и инициативой людей.

  Таким образом, вся совокупность заключаемых договоров пообмену результатов производственной и иной деятельности образует ядро рыночногомеханизма, составляет его основное содержание. Вот почему так важно разобратьсяи усвоить понятие и классификацию гражданско-правовых договоров, их содержание,порядок заключения, изменения и расторжения, другие связанные с ним вопросы.

 

 

1.  Понятиеи содержание гражданско-правового договора.

 

Изложение нашего вопросацелесообразно начать с определения гражданско-правового договора.

.

  Итак, договор представляет собой соглашение двух ибольшего числа лиц об осуществлении определенных действий и установлениирегулирующих такие действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которыхобеспечивается мерами государственно-организованного принуждения. Усвоив данноеопределение и проанализировав его, важно определить соотношение договора стакими правовыми категориями, как сделка и обязательство. Твердое знание этихпонятий позволяет сделать вывод о том, что:

  а) роль ифункции договора значительно шире, чем у традиционно понимаемой сделки;

  б) договорявляется одним из оснований возникновения прав и обязанностей, т.е.гражданско-правовых обязательств.

  По характеру влияния законодательства на определениесодержания обязательств можно выделить следующие условия:

юридико-фактические и правообразующие.

  Под юридико-фактическими следует понимать условиядоговора, воспринимаемые сторонами из законодательных актов.

  Правообразующие условия вырабатываются субъектамисамостоятельно. В отдельных случаях закон может указывать на возможность илицелесообразность включения в договор таких условий. Однако не определяя ихсодержания.

  Вышеназванные условия, принятые участниками договора,представляют собой юридическую программу их будущей деятельности.

  Особое внимание следует уделить такому вопросу, какклассификация договоров. Это важно потому, что применяемые в гражданскомобороте договоры характеризуются большим разнообразием. При этом разграничениедоговоров может проводиться по различным основаниям.

  Так, наиболее значимо разделение договоров по содержаниюрегулируемой ими деятельности. По данному критерию может быть выделено дваосновных типа договоров: имущественные и организационные.

  К числу имущественных относятся договоры, направленные нарегулирование деятельности лиц по поводу определенного блага.

  Спецификой организационных договоров является то, что онипредназначены создать предпосылки, предусмотреть возможности для последующейпредпринимательской или иной деятельности.

  Внутри каждого типа могут быть выделены виды договоров,характеризуемые устойчивыми существенными признаками.

  Так, среди имущественных договоров выделяют три основныхвида:

  а) на передачу имущества;

  б) выполнение работ;

  в) оказание услуг.

  При этом указанные виды, в свою очередь, подразделяются наподвиды (например, купля-продажа, подряд, комиссия и др.).

  Среди организационных договоров также можно выделить триосновных вида:

  а)учредительные договоры (например, об образовании юридических лиц);

  б)договоры-соглашения (например, между юридическими лицами и органами местногосамоуправления);

  в)генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей деятельности,которые затем детализируются или дополняются в имущественных договорах).

  Кроме того, договоры могут подразделяться на возмездные ибезвозмездные, консенсуальные и реальные. Примером безвозмездного договорамогут служить договоры дарения, страхования в пользу третьего лица и др. Говоряо различиях между консенсуальными и реальными договорами, следует подчеркнуть,что если по первому достаточно достижения между сторонами соглашенияотносительно условий (например, купля-продажа и др.), то в реальных договорахпомимо соглашения требуется передача вещи в натуре (например, договор займа идр.).

  По мере перехода к рыночной экономике весьма важноезначение приобретает различение договоров на предварительные и окончательные.

  Предварительным признается договор, по которому стороныпринимают на себя обязательство к определенному сроку осуществитьподготовительные действия и заключить договор на поставку товаров, выполнениеработ и т.п. (п.1 ст.60 Основ).

  Окончательный договор обычно носит имущественный характери заключается в порядке, предусмотренном для данного вида договора.

  В зависимости от распределения между сторонами прав иобязанностей договоры подразделяются на односторонние и взаимные. В отличие отодносторонних договоров, где одна сторона обладает только правами, а другая — обязанностями, во взаимных договорах у каждой из сторон имеются не толькоправа, но и обязанности.

  И, наконец, договоры разграничиваются в зависимости оттого, в чьих интересах должны совершаться предусматриваемые ими действия.

  По данному критерию различаются договоры в пользу его участникови договоры в пользу третьего лица. Говоря о договорах в пользу третьих лиц,необходимо подчеркнуть, что, во-первых, исполнение обязательств можетпроизводиться не самому кредитору, а указанному им третьему лицу, и, во-вторых,исполнение обязанностей может быть, поручено должником (по самостоятельномудоговору) третьим лицам. В реальной жизни мы встречаемся с этим, например, привыполнении субподрядчиком специализированных работ в строительстве, при выплатезастрахованному родителями ребенку страховой суммы и т.д.

   Центральное место в изложении первого вопроса темыотводится, безусловно, уяснению содержания договора.

  Под содержанием договора понимается совокупность егоусловий, определяющих состав подлежащих совершению сторонами действий, требованияк порядку и срокам их выполнения.

  Условия договора обычно излагаются в виде отдельныхпунктов, которые могут объединяться в разделы или части, подразделяясь наотдельные подпункты. В качестве частей к договору могут прилагатьсяспецификации, проектно-сметная, техническая и иная документация.

  В договорах следует различать группу существенных условий,которые признаны таковыми законодательством или необходимы для договора данноговида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторондолжно быть достигнуто соглашение (п.1 ст.58 Основ).

  Так, к числу существенных относятся, прежде всего,условия, определяющие предмет договора, размер платы, сроки выполнения работ, атакже любое другое условие, на достижении соглашения по которому настаиваетодна из сторон.

  В содержании договоров принято различать предписываемые иинициативные условия.

  Предписываемыми признаются условия, необходимостьвключения которых в текст предусмотрена законодательством. Например, согласност.260 ГК в договорах поставки продукция должна быть поставлена в определенномдоговором ассортименте (т.е. количество видов). Кроме того, договор долженпредусмотреть качество, сроки, порядок и условия доставки, места сдачипродукции и ряд других данных.

  Инициативными считаются условия, не упоминаемые взаконодательстве о договорах данного вида. Включение их в соглашениеопределяется условием контрагентов. Таким образом, граждане и организацииобладают свободой в деле согласования любых вопросов, касающихся ихвзаимоотношений, лишь бы принимаемые ими решения не противоречили закону.

  Отсылочными называются условия, регламентируемыезаконодательством и многочисленными подзаконными актами: правилами перевозкигрузов, расчетов, возврата и повторного использования тары и т.д. При ихсоставлении важно соблюдать ряд правил, а именно:

  а)ссылаться можно лишь на действующие нормативные акты;

  б) следуетпо мере необходимости конкретизировать общие правила, не ограничиваясьформальной ссылкой на них и др.

  И еще один момент, на котором необходимо остановиться,хотя бы кратко. Речь идет о толковании закона. Так, нередко из-за недостатков,допущенных при заключении договора, затруднительно установить смысл отдельныхпунктов и даже определить вид договора. В этом случае между сторонами возникаетспор о праве, и суду (арбитражному суду) приходится давать толкование договора(ст.59 Основ). При этом основным правило толкования является приданиебуквального значения содержащимся в договоре выражениям, употребленным формулировками т.п.  При неясности буквального смысла какого-либо условия он устанавливаетсяпутем сопоставления этого условия с другими условиями и смыслом договора вцелом. Существуют и иные способы толкования

.

  Таковы понятие и содержание гражданско-правового договора.

       2. Заключение,изменение и расторжение договора.

   Договоры между гражданами, большинство договоров междуюридическими лицами заключаются по усмотрению самих субъектов, желающихвступить в обязательственные отношения. Основаниями заключения договора в такихслучаях являются согласованные намерения и инициатива сторон.

  Вместе с тем, имеется ряд случаев, когда законпредусматривает обязанность должника заключить договор с кредитором. Такаяобязанность возникает при наличии у сторон соответствующих оснований дляустановления договорных отношений1.Имя являются наличие сложившихся хозяйственных связей спредприятием-поставщиком, оформлявшихся договором не менее двух лет. В случаеуклонения поставщика от заключения договора покупатель вправе предъявить иск варбитражный суд об обязании заключить договор. Кроме того, существуют и другиеоснования для обязания каких-либо предприятий заключить договор с соответствующимконтрагентом (например, обязательное открытие счета  банком по требованиюпредприятия и др.). Общими основаниями для заключения договора в указанныхслучаях являются монопольное положение субъектов в соответствующей сфередеятельности и правило ст.5 ГК о недопустимости осуществления лицом своих правв противоречии с их назначением, ущемления прав и законных интересов другихлиц.

  Действующим законодательством предусмотрено две основныестадии заключения договора.

  Первая состоит в том, что лицо, заинтересованное взаключение договора, направляет другому лицу предложение заключить договор(«оферту»). Оно направляется письменно или делается устно. Предложение можетдаваться одной или нескольким сторонам, т.е. конкретным субъектам. Кроме того,предложение должно быть достаточно определенным, т.е. содержать данные охарактере и условиях будущего договора, а также свидетельствовать о намерениипредлагающего заключить договор.

  Вторая стадия — дача ответа о принятии предложения(«акцента»). Сообщение о согласии заключить договор также должно высказыватьсядостаточно определенно и свидетельствовать о желании отвечающего вступить вдоговорные отношения.

  Конкретный порядок заключения договора зависит от рядаобстоятельств и, прежде всего, от формы, в которой он совершается (устной,письменной, в т.ч. нотариально удостоверяемой форме). Необходимо лишьподчеркнуть, что форма договора предусматривается законодательством, а если онане установлена, то соглашением сторон. Для отдельных видов договоров законодательствотребует их регистрации в соответствующих органах (например, купля-продажажилого дома, договоры, заключенные в ходе биржевых торгов и др.).

Несоблюдение установленных законом и соглашением сторонформы договора влечет признание его в зависимости от конкретных обстоятельствлибо недействительным либо незаключенным.

  Сроки заключения договора зависят от того, был ли впредложении о заключении договора назначен срок для ответа. Если предложениедавалось устно без указания срока для ответа, договор считается заключенным,когда другая сторона немедленно заявила о принятии этого предложения. Ответ написьменное предложение должен быть дан в течение нормально необходимого дляэтого времени (п.5 ст.58 Основ). Законодательство об отдельных видах договоровпредусматривает сроки для ответа на предложение заключить договор (от 10 до 30дней).

  Закон предусматривает несколько способов заключениядоговора.

  Так, если согласно закону или соглашению сторон договордолжен быть заключен в письменной форме, он может быть, оформлен путем:

  а) составления одного документа, подписанного сторонами;

  б) обменаписьмами, телеграммами, телетайп программами, факсами и т.п., подписаннымистороной, которая их посылает.

  Для возникновения из действий субъектов договорногообязательства необходимо соблюдение ряда требований.

1.  Лица, подписывающие текстсоглашения, предложения или ответ на него, должны обладать соответствующимиполномочиями (дееспособность граждан, представительство юридических лиц(поручение или доверенность) и т.д.).

2.    В тексте подписываемогосоглашения или высылаемых сторонами писем, телеграмм и т.п. указываютсядолжность подписывающего их лица, номер и дата документа, уполномочивающего егона заключение договора.

3.  В предложении заключить договор иответе на него должны содержаться все существенные условия, необходимые длядоговора данного вида. При этом достаточно, чтобы соответствующие условия былиуказаны в одном из писем (предложении или ответе), а другая сторона лишьподтверждала свое согласие с ними.

4.  Для возникновения обязательстванужен обязательный обмен договорными документами (письмами, телеграммами ит.п.). Несоблюдение этого требования в установленных законом случаях можетповлечь недействительность договора (например, выдача организацией письменногопоручительства или гарантии в обеспечении исполнения обязательства другоголица, если это письмо не подтверждено ответом кредитор, не порождает договорапоручительства или гарантии) и др.

5.  

  Нередко ввиду сложности выработки условий договоров,заключаемых хозяйствующими субъектами,  требуется совершение подготовительныхдействий. Они называются преддоговорными контактами и служат для решениюследующих задач:

1.  выявлению подлинногонамерения лиц заключить договор;

2.  изучению возможностейсубъектов в части производства товаров и т.д.;

3.  определению вероятногоуровня цели, общей суммы затрат;

4.  обеспечению разработкии заблаговременного получения необходимой документации;

5.  согласованиютехнико-экономических характеристик изделий или объектов;

6.  согласованию другихнаиболее сложных аспектов будущей деятельности и др.

 

При этом следует отметить, что для отдельных видов договоровпорядок преддоговорных контактов прямо предусмотрен нормативными актами(например, для заключения договоров на подач и уборку вагонов). При отсутствииуказанной регламентации содержание надлежащих действий, порядок и сроки ихсовершения определяются самими субъектами.

  В процессе заключения договоров между сторонами нередковозникают разногласия по отдельным условиям.

  Разногласия, возникающие при заключении устных договоров,выявляются и урегулируются непосредственно в процессе оформления соглашения

.

  При заключении письменных договоров разногласия могутоформляться следующим образом:

1.  Если договор заключается путемподписания составленного документа, то сторона, не согласная с предложеннымиусловиями, подписывает его с оговорками о наличии разногласий. Возражения идополнения излагаются в протоколе разногласий, который вместе с подписаннымэкземпляром договора вручается либо отсылается другой стороне.

2.  Когда договор заключается путемобмена письмами, телеграммами и т.п. все содержащиеся в ответе расхождения спервоначально предложенными условиями рассматриваются в качестве разногласий.Вместе с тем внесенные дополнения к предложенным условия (если они не отклоненыпредложенной их стороной) признаются включенными в текст договора.

3.  Спорные вопросы могут бытьурегулированы путем дополнительной переписки, проведения переговоров и т.д.

4.  Юридические лица и индивидуальныепредприниматели могут передавать разногласия, возникшие при заключениидоговора, на разрешение арбитражного (третейского) суда, если такая возможностьпредусмотрена законодательством или соглашением сторон. Закон детальнорегулирует вопросы, связанные с рассмотрением подобного рода споров.

  Особого внимания требуют вопросыизменения и расторжения договора.

  Так, согласно п. 2 ст. 57 Основодносторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменениеусловий договора не допускается, за исключением случаев, указанных в договореили в законе. Это правило способствует реальном исполнению обязательств инаправлено на обеспечение стабильных договорных связей.

  Изменение и расторжение договоравозможны по основаниям, предусмотренным законом, соглашением сторон илирешением суда.

  Наиболее частным основанием дляизменения и расторжения договоров является соглашение, достигнутоеконтрагентами. Например, в договорах оптовой кулли-продажи и поставкиоговаривается возможность изменения согласованного ассортимента товаров наслучай значительного колебания покупательского спроса и др.

  Среди оснований, предусмотренныхзаконодательством, целесообразно назвать следующие:

  а)изменение актов, на которых основано обязательство, распоряжением компетентногооргана;

  б) смертьдолжника (если обязательство не может быть исполнено без его личного участия) икредитора (когда исполнение предназначено лично для него);

  в) ликвидация юридического лица(должника или кредитора);

  г)выявление обстоятельств, предусмотренных законом в качестве оснований дляпризнания сделок полностью или частично недействительными.

  Выносимое решение суда(арбитражного, третейского) в качестве основания для изменения и расторжениядоговора, определяется оценкой ситуации, фактического положения сторонсуществующими деловыми обычаями и принятой практикой. При отсутствии конкретнойнормы закона это может основываться на общих началах и принципах правовогорегулирования отношений.

  Порядок изменения и расторжениядоговора определяется законодательством или соглашением сторон.

  Так, при устном оформлениидоговора его изменение или расторжение также согласовывается устно. Пересмотрписьменных договоров оформляется путем подписания составленного сторонамисоглашения, обмена письмами, телеграммами и т.п. Лицо, получившее такоепредложение, обязано дать ответ на него в указанный заявителем или нормальнонеобходимый срок. В случае получения отказа либо не поступления ответа в срокзаинтересованная сторона обращается в суд (арбитражный, третейский суд) с искомоб изменении или расторжении договора. Договор считается измененным илирасторгнутым со дня вынесения соответствующим судом решения об этом.

  Законодательство предусматриваетслучаи, когда договор может быть изменен или расторгнут действиями одного изучастников. Эти действия представляют собой одностороннюю сделку, направленнуюна изменение или прекращение прав и юридических обязанностей. При этом следуетособо подчеркнуть, что в последний период расширилось число случаев, в которыхдопускается односторонний отказ от договора или одностороннее изменение егоусловий.

  Основным последствием измененияили расторжения договора является, как уже говорилось выше, изменение прав июридических обязанностей участников обязательства, либо прекращение этогообязательства.

   В случае изменения илирасторжения договора по соглашению между сторонами вопрос о распределениипричиненных этим убытков обычно не возникает либо он регулируется соглашением.

   При изменении и расторжениидоговора по решению судебного органа или односторонними действиями одного изучастников порядок возмещения убытков определяется в соответствии сзаконодательством.

  Если изменение или расторжениедоговора, в т.ч. путем односторонней сделки, вызвано нарушениями, допущеннымидругой стороной, понесенные ею убытки не подлежат возмещению. Так, например,при задержке исполнения подрядчиком работы, когда ее окончание к срокустановится явно невозможным, заказчик не только может отказаться от договора иот компенсации убытков, но и сам имеет право на получение возмещения отподрядчика.

  Наконец, когда договор измененили расторгнут по требованию одного из субъектов и не связан с какими-либонарушениями со стороны контрагента, лицо, по инициативе которого изменендоговор покрывает причиненные этим убытки. Например, согласно п.24 Положения опоставках продукции производственно-технического назначения  и п.19 Положения опоставках товаров народного потребления, покупатель вправе отказаться(полностью или частично) от предусмотренных договором товаров при условииполного возмещения поставщику возникших в связи с этим убытков.

                        Заключение.

  Являясь важнейшей составнойчастью обязательственного права, гражданско-правовой договор создает условиядля эквивалентного обмена, обеспечения экономической оправданности ирациональности действий субъектов, сокращения затрат. Производители начинаютнепосредственно ориентироваться на удовлетворение запросов потребителей,оперативно учитывать изменения покупательского спроса. Создаются условия дляконкуренции, соревновательности с целью достижения более высоких результатов.


Основаниявозникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений


                             План.

 

Введение.......................................................10мин.

Основнаячасть...........................................75 мин.

        Учебные вопросы.

1. Понятие,виды и условия действительности сделок в гражданском праве.

2. Общиеположения о недействительности сделок.

Заключение................................................5мин.

 

                         


Литература.

 

1. КонституцияР.Ф.

2. Основыгражданского законодательства СССР и республик. Глава 3.

3. Гражданскийкодекс РСФСР. Глава 3.

4. Учебник«Гражданское право» изд. М-БЭК, 1993 г.   гл.10.

5. Практикумпо гражданскому праву, часть 1, занятия 9, 10, 11.

 

             Учебно-методическое обеспечение.

 

1. Кодоскоп.

2. Телевизионнаясистема лекториев.

3. Примерыиз жизни и судебной практики.         


                      


Введение.

 

Изучениеодной из центральных и сложных тем 1-го раздела нашего курса, к рассмотрениюкоторой мы уже фактически приступили, целесообразно начать с уяснения понятия иклассификации юридических фактов (обстоятельств).

Итак,основания возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений — это юридические факты (обстоятельства), с которыми закон связывает правовыепоследствия. Согласно ст. 3 основ гражданские права и обязанности возникают:

1.   Из договора и иных сделок, предусмотренныхзаконодательством или не противоречащих ему.

2.   Административных актов.

3.   Вследствие создания изобретений, промышленныхобразцов, произведений искусства, науки и литературы, вследствие причинениявреда другому лицу, а равно вследствие неосновательного обогащения, вследствиесобытий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовыхпоследствий, а также иных действий граждан и юридических лиц.

Следуетподчеркнуть, что гражданское законодательство связывает правовые последствия несо всеми фактами (обстоятельствами) жизни, а только с теми из них, которыеявляются реальной действительностью и которым закон придает значениеюридических фактов. При этом возникновение, изменение или прекращениеправоотношений может быть обусловлено одним или совокупностью юридическихфактов (юридическим составом).

Всеюридические факты подразделяются на следующие виды:

а)порождающие права и обязанности — правообразующие;

б) изменяющие существующие права и обязанности — правоизменяющие;

в)прекращающие права и обязанности — правопрекращающие.

Перечисленные вами виды юридических фактов могут бытьклассифицированы по определенным признакам.

Юридическиефакты разнообразны и классифицируются по разным основаниям.

Попризнаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия исобытия. В действиях проявляется воля субъекта, в то время как события, азачастую и сроки, от воли не зависят.

Событияпредставляют собой природные явления: землетрясение, наводнение, смерть,рождение человека, навигация на реке и т.д. Возникновенение события может бытьобусловлено и поведением человека (например, насильственная смерть). Однако и вэтом случае смерть является событием, поскольку после совершения человекомдействия дальнейшее развертывание событий происходит мимо, а иногда и противего воли.

Действияпо признаку дозволенности делятся на правомерные и неправомерные (противоправные).Неправомерные (противоправные) действия совершаются с нарушением предписанийзакона. Правомерные действия — действия, не противоречащие нормам права. Кчислу правомерных действий относятся: административные акты, юридическиепоступки и сделки.

Юридическиеакты, правомерные действия субъектов направленные на возникновение, изменениеили прекращение гражданских правоотношений.

Юридическиепоступки, не будучи направленными на определенный правовой результат, вызываютопределенные правовые последствия (например, обнаружение клада). Однако этиправовые последствия не предопределяются волей совершивших их лиц, аустанавливаются законом. Так, лицо, нашедшее вещь, имеет право на возмещениерасходов, связанных с ее сохранением и возвратом собственнику (ст.54 Основ).

Средиправомерных действий особое место занимает сделка — волевое действие гражданинаили организации, направленное на достижение определенного правового результата.Подробнейшему анализу этого вида действий и посвящена наша сегодняшняя лекция.

                       

1.Понятия,виды и условия действительности сделок в гражданском праве.

 

Изложениепервого вопроса лекции целесообразно начать с определения понятия сделки.

Сделкаминазываются действия граждан и организаций,  направленные на установление,изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.26 Основ).

Будучиволевым действием, сделка влечет за собой правовые последствия. Важноподчеркнуть, что сделка представляет собой только правомерное действие. Лица,вступающие в сделку, желают наступления определенного правового результата,проистекающего из нее по закону. И наоборот, скупка краденого хотя исовершается в форме сделки, но не порождает правового результата в видеперехода вещи в собственность, поскольку неправомерна. Указанное действиевлечет за собой последствия, предусмотренные законом на случай неправомерногоповедения, а не те  правовые последствия, на которые направлена воля сторон.Правовой результат, как следствие сделки, предполагает, например, передачу вещив собственность, в пользование и т.п. В соответствии с этим нельзя считатьсделкой соглашение, не преследующее правовой цели (сходить в кино, театр, налыжную прогулку, пляж и т.д.).

Наконец,предусмотренный в ст.3 Основ перечень сделок не является исчерпывающим.Правовые отношения возникают и из сделок, в законе не обозначенных, но непротиворечащих ему.

Сущностьсделки составляют:

1)   воля;

2)    волеизъявление сторон.

1). Воля представляет собой желание, намерение лицавступить в сделку, т.е. его психическое состояние. Содержание воли формируетсяпод влиянием экономических и иных потребностей. Потребности воплощаются в целисделки, т.е. в правовом результате, на  который направлена  воля ее участников.Цель сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотивыпобуждают стороны к совершению сделки и не являются ее правовыми компонентами.Поэтому ошибочный мотив не может повлиять на действительность сделки.

Покаволя лицом не изъявлена, остается неизвестным его намерение совершить сделку.

2). Изъявленная (выраженная) воля называетсяволеизъявлением. Изъявляя волю, ее носитель доводит до сведения лица, с которымон хочет заключить сделку, свое намерение. Поскольку воля воплощается междуними не должно быть расхождения. Существует т.н. презумпция (предположение)соответствия воли и волеизъявления в сделке. Несоответствие между ними можетвозникнуть в результате ошибки, заблуждения. И, наконец, воля может быть упречной, даже если она соответствует волеизъявлению, но выражена под влияниемобмана, угрозы, насилия. В случаях несовпадения воли и волеизъявления илиупречности воли возникает необходимость признания сделки недействительной.

Воляможет быть:

 

1)   устно,

2)    письменно, с помощью

3)    конклюдентных действий и, наконец, 4) путем молчания(бездействия).

4)   Устное совершение сделки означает непосредственноевосприятие ее участниками взаимных волеизъявлений. Сделка, заключенная потелефону, считается заключенной устно.

5)   Воля выражена письменно, если участники сделки составилидокумент, в котором она отражена, обменялись письмами, телеграммами и т.д.

6)   Конклюдентные действия (от заключать) — поведение,посредством которого обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Например,опускание монеты в телефон-автомат, поднятие транспаранта с указанием цены нааукционе, торгах и т.д.

7)   Молчание имеет значение способа изъявления воли, еслина это указывает закон. Так, если лицо, на имя которого поступило в банкплатежное требование, в течение определенного времени не  возражает против егооплаты, считается, что оно выразило согласие на оплату суммы, обозначенной вплатежном требовании.

Общность для всех сделок такого признака, как единствоволи и волеизъявления, не исключает подразделения их на виды сделок:

а) в зависимости от числа участвующих сторон сделкибывают односторонними, двухсторонними и многосторонними;

б) в зависимости от того, соответствует ли обязанностиодной стороны в сделке совершить определенное действие встречная обязанностьдругой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные;

в) по моменту, к которому приурочивается возникновениесделки, они различаются на реальные и консенсуальные;

г) по степени зависимости действительности сделки отее основания они бывают казуальными и абстрактными;

Охарактеризуемкратко каждый из перечисленных нами видов.

Для совершения одностороннейсделки  достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона. Завещание — односторонняясделка, поскольку для его возникновения достаточно изъявления воли завещателем.В свою очередь выражение наследником согласия на принятие завещанного имущества- тоже самостоятельная односторонняя сделка.

Вдвухсторонней сделке воля изъявляется двумя сторонами, каждая из которых можетбыть предоставлена как одним, так и  несколькими субъектами. Воля сторон вдвухсторонней сделке должна быть встречной, например, сделка может возникнуть,если одна сторона хочет пользоваться вещью, а другая — сдать ее внаем (т.н.встречность воли). Встречность воли предполагает также согласование условий, накоторых заключается сделка. Если одна сторона хочет продавать вещь по однойцене, а другая с ценой не согласна (отсутствует встречность воли), сделка невозникает.

Еслив двухсторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на однойстороне выражают единую волю (например, несколько покупателей в договорекупли-продажи), в многосторонней сделке каждый ее участник являетсясамостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю. Примероммногосторонней сделки служит договор о совместной деятельности.

Возмезднойназывается сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенноедействие соответствует встречная обязанность другой стороны. Например, вдоговоре купли-продажи обязанности продавца передать вещь соответствуетобязанность покупателя уплатить обусловленную в договоре цену. Возмезднымимогут быть только двухсторонние сделки.

Вбезвозмездной сделке совершение сделки составляет обязанность только однойстороны. Односторонние сделки всегда безвозмездны. Безвозмездны сделки дарения,безвозмездного пользования имуществом и др.

Следуетподчеркнуть, что возмездность или безвозмездность других сделок может бытьпредусмотрена соглашением сторон или законом. Например, договор порученияст.115 Основ), договор перевозки (ст.99 Основ) и др. Могут быть в зависимостиот договоренности их участников возмездными и безвозмездными. Возмездность жедоговора займа (ст.113 Основ) может быть предусмотрена только законом и неможет быть установлена соглашением сторон При этом возмездность выражается впередаче денег (купля-продажа), вещей (мена), в предоставлении услуг,выполнении работы и т.д.

Консенсуальныесделки (от латинского слова — соглашение) — сделки, для совершения которыхдостаточно соглашения сторон. Передача вещи, совершение действия  осуществляетсяс целью их исполнения. Консенсуальными являются купля-продажа, наем и др.

Длявозникновения реальной сделки одного соглашения недостаточно. Необходима еще ипередача вещи. Реальные сделки — дарение, заем и др. Обещания подарить или датьвзаймы сами по себе правовых последствий не влекут. Для совершения сделкинеобходима передача предмета займа или дарения.

И,наконец, существует подразделение сделок на 1) казуальные и 2) абстрактные.Каждая сделка имеет правовое основание или правовую цель, к достижению которойстремятся стороны.

 Однаков одних случаях:

 

1)   действительность сделок зависит от их основания(казуальные),

2)    в других — не зависит (абстрактные). Абстрактныесделки как бы оторваны от своего основания (отрывать, отделять). Примером казуальнойсделки является договор имущественного найма, договор займа и др. Примеромабстрактной сделки является вексель. Он может быть выдан при совершении любойсделки (займа, купли-продажи и др.) и подлежит оплате как лицом, выдавшим его(векселедержателем), так и лицами, подписавшими вексель при его передаче. Такимобразом, вексель абстрагирован, отвлечен от своего основания. На этом основанаего оборотоспособность.

Впрактической жизни важное значение имеют условия  действительности сделок. Так,действительной считается сделка, соответствующая предъявленным к нейтребованиям закона. К условиям действительности сделки относятся:

1)   законность содержания;

2)   способности лиц, ее совершающих, к участию в сделке;

3)   соответствие воли и волеизъявления;

4)   соблюдение формы сделки.

Сказанноеозначает, что сделка не должна противоречить закону в самом широком смыслеэтого слова, т.е. должна соответствовать любым нормативным предписаниям.Совершать ее могут только граждане, обладающие дееспособностью, а организации — специальной правоспособностью, т.е. способностью к заключению сделок,соответствующих целям и задачам деятельности юридического лица. И, наконец, длядействительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления. Что жекачается соблюдения формы сделки, под которой принято понимать выражение воливступающими в нее лицами, то это условие требует особого разговора.

Устнаяформа сделок заключается в том, сто стороны выражают волю словами (при встрече,по телефону и т.д.). Устная форма предопределяется субъектами совершениясделки, суммой сделки, моментом исполнения, кратковременностью действия.

Так,в устной форме совершаются сделки граждан на сумму не свыше 100 рублей, еслизаконом не установлено иное. Исключение составляет договор займа на сумму 50рублей, а также соглашение о задатке, которые независимо от суммы должны бытьоформлены письменно.

Вустной форме заключаются  сделки, исполняемые при их совершении, поскольку вэтот же момент они прекращают действие. Из этого правила тоже есть изъятие.Так, договор дарения на сумму свыше 500 рублей не может быть заключен в устнойформе независимо от времени исполнения Договор купли-продажи жилого домасовершается только в нотариальной форме.

Сделкаможет быть совершена путем конклюдентных действий, если закон непредусматривает для нее устной или письменной формы. Например, компостированиебилетов в общественном транспорте, работающем без кондуктора и т.п.

И,наконец, молчание, как было уже сказано, свидетельствует о выражении воли тольков том случае, если закон придает ему такое значение. Например, пользованиенанятым имуществом после истечения срока действия договора найма при отсутствиивозражений со стороны наймодателя (молчание) свидетельствует о возобновлениидоговора на неопределенный срок.

Письменнаяформа сделок бывает простой и нотариальной. Письменная форма выражается либо всоставлении одного документа, подписанного сторонами, либо в обмене письмами,телеграммами и т. п. Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их совершающими,или их представителями. Письменные сделки юридических лиц должны быть подписаныих руководителями и скреплены печатью.

Стороныпо соглашению могут облечь в письменную форму любую сделку, хотя по законутакая форма для нее и не предусмотрена.

Нотариальнаяформа сделки, способствует закреплению подлинной воли вступавших в нее сторон.Оформляя сделку, нотариус удостоверяется в законности ее условий. В частности,облекая в нотариальную форму сделку дарения автомобиля или мотоцикла с коляскойв пользу постороннего лица, нотариус выясняет мотивы дарения, устанавливает, неявляется ли сделка притворной. При этом нотариальная форма сделки должна бытьсоблюдена как в случаях, предусмотренных в законе, так и при наличиедоговорённости сторон о нотариальном оформлении сделки, не нуждающейся в этомпо закону. Что касается закона, то он требует обязательного совершениянотариальной формы договора мены жилого дома, договора дарения на сумму свыше500 рублей, дарения валютных ценностей, нотариальная форма установлена длязавещания и в других случаях.

Действующеезаконодательство предусматривает случаи, когда к нотариальному заключениюсделки приравнивается удостоверение ее определенным должностным лицом(например, доверенность военнослужащего, удостоверенная командиром воинскойчасти и др.).

Вопределнных случаях допускается замена нотариального оформления сделки судебнымприказанием (например, одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от нотариальногооформления сделки).

Наконецдля определенных сделок закон наряду с нотариальным оформлением предусматриваетобязательную их регистрацию или совершение иных действий. Например, договоркупли-продажи жилого дома (части его) в городе или поселке городского типа,если одной из сторон договора является гражданин, должен быть не тольконотариально удостоверен, но и зарегистрирован в соответствующих органах власти.Только после регистрации договор купли-продажи считается заключенным.

Таковыпонятия, виды и условия действительности сделок в гражданском праве, уяснениекоторых позволяет перейти к изложению следующего вопроса нашей лекции.

2.Общиеположения о недействительности сделок.

Нарядус действительной сделкой действующее законодательство предусматривает условия,при которых сделки считаются недействительными. Недействительной считаетсясделка, не соответствующая требованиям законодательства (ст. 30 Основ). Имеетсяв виду не только законодательные, но и любые другие нормативные акты. Признаниесделок не соответствующих требованиям закона недействительными, направлено наохрану правопорядка, поскольку влечет за собой аннулирование прав иобязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона.

Недействительныесделки делятся на:

1)   ничтожные;

2)   оспоримые.

Ничтожныесделки не порождают желаемых сторонами результатов, хотя правовые последствия ввиде возврата сторон в первоначальное положение или взыскания полученногосторонами в доход государства и наступают.

Кничтожным относятся сделки, содержащие наиболее серьезные отступления отзакона, а именно: совершенные с целью, противной интересам государства иобщества; сделки юридического лица, противоречащие его целям; сделки,совершенные недееспособными лицами; мнимые и притворные сделки; сделки,совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такуюформу и др.

Оспоримаясделка, не будучи оспоренной, порождает правовые последствия как действительнаясделка. Она может быть признана недействительной только по искузаинтересованного в этом лица или прокурора.

Оспоримымиявляются такие сделки, как: заключенные частично и ограниченно дееспособнымилицами; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий;с пороками воли, совершенные в результате злонамеренного соглашенияпредставителя одной стороны с другой; совершенные на крайне не выгодных длясебя условиях при стечении тяжелых обстоятельств и др.

Взависимости от характера нарушения закона сделки классифицируются нанедействительные по:

1)   содержанию

2)   субъектам

3)   форме

4)   несоответствия воли и волеизъявления (пороки воли).

Рассмотримданную классификацию более подробно.

Недействительнымивследствие нарушения требований, относящихся к содержанию, признаются сделки:

1)   совершенные с целью, противной интересам государства иобщества;

2)   мнимые и притворные.

Сделки,совершенные с целью, противной интересам государства и общества, — сделки, непросто нарушающие закон, а посягающие на самые существенные государственные иобщественные интересы. К их числу относятся сделки: нарушившие правогосударственной собственности, нарушающие валютное законодательство, и др. Дляпризнания в этом случае недействительности сделки недостаточно факта еепротивозаконности (объективный фактор). Необходимо установить, что сделка быласовершена с целью, заведомо противной интересам государства и общества(субъективный фактор).

Мнимой(фиктивной) считается сделка, совершенная для вида, без намерения повлечьюридические последствия. Мнимая может быть совершена как с противозаконнымицелями (дарение имущества с целью скрыть его от конфискации), так и без такихцелей. В любом случае ничтожная сделка ничтожна, так как стороны, совершающиеее, не имеют в ввиду наступление правовых последствий, порождаемых сделкамитакого рода.

Отмнимой (фиктивной) отличается притворная сделка, — совершенная с целью прикрытьдругую сделку. Прикрытая сделка может быть как и незаконной, так и законной.Притворная сделка всегда недействительна. Прикрытая сделка признается недействительной,если совершена в противоречии с законом. Чаще всего прикрывается незаконнаясделка, например, купля-продажа части дома прикрывается дарением, чтобыизбежать права преимущественной покупки собственником.

Еслиприкрытая сделка не содержит ничего противоречащего закон, к ней применяютсяправила, регулирующие данный вид сделок. Если она незаконна, то, какпритворная, признается незаконной.

Вчисле сделок, совершенных с нарушением требований, касающихся субъектов, можновыделить: внеуставные и совершенные с нарушением требований о дееспособности.

Внеуставные- сделки юридического лица, нарушающие его специальную правоспособность, неотносящиеся к предмету его деятельности. Например, в соответствие с п. 1 ст.161. Основ, гражданская правоспособность иностранных юридических лицопределяется по праву страны, где учреждено это юридическое лицо.

Дляпризнания внеуставной сделки недействительной не имеет значения, виновно или невиновно действовало юридическое лицо. Важен факт совершения сделки, противоречащейего целям. Вина, однако, учитывается при определении признания такой сделкинедействительной.

Средисделок, совершенных с нарушением требований о дееспособности можно выделитьсделки, совершаемые несовершеннолетними до 14 лет, от 14 до 18 лет, совершенныегражданами, признанными в судебном порядке недееспособными вследствие душевнойболезни, слабоумия, а также ограниченными в дееспособности вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами. Болееподробно этот вопрос был рассмотрен при изучении темы  № 3.

Сделки,совершенные с нарушением формы. Общее правило о недействительности сделок,совершенных с нарушением формы, гласит, что несоблюдение требуемой закономформы влечет за собой недействительность сделки лишь в случаях, когда такиепоследствия прямо указаны в законе. Например, последствия в виденедействительности сделки установлены для случаев нарушения формы соглашения онеустойке, поручительства т.д. Несоблюдение формы  внешнеэкономических сделоквлечет за собой недействительность сделки.

Пообщему же правилу несоблюдение письменной формы приводит к еенедействительности, а лишает стороны права ссылаться на свидетельские показанияв подтверждении факта совершения сделки или условий, на которых она быласовершена. Указанные факты могут быть подтверждены только письменнымидоказательствами (письма, расписки, квитанции и т.д.).

Несоблюдениенотариальной формы, предписанной законом,  влечет за собой недействительностьсделки не зависимо от того, содержится ли указание об этом в конкретныхправовых нормах. В данных случаях действует общее правило, суть которогозаключается в следующем: если закон устанавливает нотариальную форму, в случаеспора нельзя ссылаться на письменные доказательства, т.к. они не могут  восполнитьнотариальную форму сделки. Например, расписка в получении части покупной ценыне может удостоверить факт совершения купли-продажи дома, не оформленнойнотариально.

Недействительнысделки с пороками воли: 1) совершенные гражданином, не способным пониматьзначения своих действий; 2) под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угроз,злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечениятяжелых  обстоятельств.

1)   Сделка, совершенная гражданином, не способным пониматьзначения своих действий, — сделка, совершенная дееспособным лицом, но находящимся в этот момент в таком состоянии, что оно не могло осознаватьсовершаемого действия или руководить им (нервное потрясение, физическоевоздействие, вызвавшее контузию, и т.д.) Указанное состояние гражданина вмомент совершения сделки может быть подтверждено не только свидетельскими, но ииными доказательствами (акт экспертизы, справка псих диспансера, на учете вкотором данное лицо состоит, и т.д.) Иск о признании сделки недействительной поданному основанию предъявляется гражданином, совершившим сделку. Он должендоказать невозможность осознания им действий, совершаемых в момент заключениясделки.

2)   Сделка, совершенная по влиянием заблуждения.Заблуждение означает сложившееся у лица неправильное представление осущественных элементах сделки или неведение лица относительно их. В такойситуации достигается не тот правовой результат, которого в действительностижелал заблуждающийся

Заблуждениевлечет за собой признание сделки недействительной, если оно имело существенноезначение. Вопрос о существенном заблуждении решается судом или арбитражем сучетом обстановки, в которой заключалась сделка. Существенными, в частности,признаются заблуждения относительно характера сделки (купля-продажа илидарение) ее предмета, стороны, с которой сделка заключается, и т.д. Заблуждениеотносительно мотивов сделки во внимание не принимается, за  исключениемслучаев, когда мотив включен в сделку в качестве ее условия

Заблуждениеможет возникнуть по причинам, зависящим как от самого заблуждающегося, так и отдругой стороны, при условии, что другая сторона действовала непреднамеренно. Впротивном случае сделка считается совершенной под влиянием обмана.

4)   Сделка, совершенная под влиянием обмана. Лицо, вступающеев сделку под влиянием обмана, также имеет неправильное представление осущественных ее элементах. Однако, неправильное представление создается невследствие его собственной ошибки, как при совершении сделки под влияниемзаблуждения, а в результате преднамеренных действий другой стороны (например,лицо, в пользу которого совершается односторонняя сделка, или  третьего лица, действующего с ведома контрагента в сделке).

        

 Обмен может состоять в сообщении неправильных сведений о существенных элементахсделки, в умолчании об обстоятельствах, осведомленность о которых предотвратилабы заключение сделки, и т.д. Например, наймодатель утверждал, что сдаваемая имв пользование дача сухая, а в действительности она оказалась сырой. Следуеттакже подчеркнуть, что обман в гражданском праве трактуется шире, чем вуголовном. Поэтому сделка, совершенная под влиянием обмана признаетсянедействительной независимо от привлечения обманщика к уголовнойответственности. Не имеет значения и наличие корысти в действиях обманщика.Важно, что обманными действиями лицо было склонено к заключению сделки.

          5) Сделка, совершенная по влиянием насилия.Принуждение к сделке может быть физическим (побои, истязания) и психическим.При этом необходимо отметить, что и в этом и в другом случаях лицо не изъявляетсвободной воли при заключении сделки, а действует под принуждением. Кроме того,насилие может быть осуществлено против стороны в сделке или против близких ейлиц. И, наконец, насилие может исходить как от контрагента, так и от третьеголица. Для признания сделки недействительной по этому основанию имеет значение,что она заключена под воздействием насилия.

6)   Сделка, совершенная по влиянием угрозы. Угроза, как инасилие, является актом принуждения. Угроза представляет собой психическоевоздействие, в результате которого под страхом причинения личного илиимущественного вреда стороне в сделке или ее близким она склоняется кзаключению сделки.

         

         Однако в отличие отнасилия, которое всегда противоправно, угрожать можно совершением как противоправного, так и правомерного действия (предъявлением иска о взысканииалиментов, возмещении вреда и т.д.).

         Угроза имеетзначение, если она реальна и значительна.

 

         Следует особоподчеркнуть, что насилие и угроза по отношению к представителю приведет к темже последствиям, что и угроза по  отношению к представляемому.

7)   Сделка, совершенная вследствие стечения тяжелыхобстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. Для признания сделкинедействительной по этому основанию необходимо: стечение тяжелых обстоятельств(тяжелая болезнь близкого человека), крайне невыгодные условия ее заключения(явная неравноценность получаемых по сделке благ и платы за них); вынужденностьодной стороны совершить сделку в таких условиях и использование другой сторонойэтих условий. Указанные обстоятельства при разрешении вопроса о признаниисделки недействительной должны оцениваться только в совокупности.

           Признание сделкинедействительной по перечисленным выше  основаниям влечет применение некоторыхправил, предусмотренных действующим законодательством. Так, недействительнойможет быть не только сделка в целом, но и ее часть (частичнаянедействительность). Например, завещание признается недействительным только вчасти, если нарушено право на обязательную долю в наследстве, и др.

           И последнее, о чемхотелось бы сказать особо. Речь пойдет о правовых последствиях признания сделокнедействительными.

          Если сделка,совершенная с нарушением требований закона, не исполнялась, она простоаннулируется. Если же признанная недействительной сделка полностью или частичноисполнена, то в соответствии с действующим законодательством каждая из сторонобязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость вденьгах. Такое  последствие называется двухсторонней реституцией.

         Другим правовымпоследствием недействительности сделки является односторонняя реституция,заключающаяся в том, что исполненное обратно получает только одна сторона(добросовестная). Другая же (недобросовестная) сторона  исполненного неполучает. Оно передается в доход государства. Если же недобросовестная сторонане успела исполнить сделку, в доход  государства передается то, что подлежитисполнению.

         Третьим видомправовых последствий является дополнительное возмещение расходов, стоимостиутраченного или поврежденного имущества.

        Четвертым видомпоследствий признания сделки недействительной является недопущение реституции иобращение всего, что было передано по сделке, в доход государства. Такоепоследствие предусмотрено при признании сделки недействительной, каксовершенной с целью, противной интересам государства и общества, а также длявнеуставной сделки, если обе стороны действовали умышленно.

         Таковы основания иправовые последствия признания сделок недействительными.

                       Заключение.

        Таким образом, насегодняшней лекции мы рассмотрели вопросы, связанные с возникновением,изменением и прекращением гражданских правоотношений.

       Изложенное позволяетсделать вывод о том, что в основе возникновения, изменения и прекращениягражданских правоотношений лежат различные виды сделок. В свою очередьпоследние подразделяются на действительные и недействительные иклассифицируются по различным основаниям. Сказанное со всей очевидностьюсвидетельствует о большом практическом значении изложенного материала, болееуглубленное изучение которого мы продолжим на семинарском занятии.

 

    


Обязательства по оказанию юридических

и фактических услуг


                                         



Учебные и воспитательные цели:


1.Изучитьс курсантами основные положения действующего законодательства о договорах пооказанию юридических и фактических услуг.

2.Воспитать чувство ответственности за строгое выполнение законодательства,регулирующего вышеуказанные отношения.


Время- 2 часа ( 90 минут ).


 


ПЛАН

 

 

1.Введение…5 мин.

2.Основнаячасть…80 мин.

 

Учебные вопросы;

 

1.Договор поручения..........................................................................30мин.

2.Договоркомиссии............................................................................20мин.

3.Договор хранения.............................................................................30мин.


3.Заключение...........................................................................................5мин.



ЛИТЕРАТУРА.

 

1. Конституция РФ.

2. ГК РСФСР, ст.ст. 242,356, 396-433, 412.

3. ГК РФ, ст.ст. 37-38,гл.10.

4. Основы, ст.ст.116-121.

5. ГПК РФ, ст.ст. 43-48,374-376, 395-398.

6. Закон РФ от 20 февраля1992 г. “ О товарных биржах и биржевой торговле “.

7. Закон РФ от 19 июня1992 г. “ О потребительской кооперации в РФ “.

8. Типовой уставломбарда.// СП РСФСР №19, ст. 123.

9. Постановление ПленумаВерховного Суда РСФСР от 26 декабря 1989 г. “ О практике рассмотрения судамиРСФСР дел по спорам, связанным с обслуживанием населения “// БюллетеньВерховного Суда РСФСР, 1990, №3.

10. Гражданское право,учебник под редакцией Е.А. Суханова, т.2, 1993 г., с. 348-366.


УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

1. Кодосхемы.

2. Телевизионная системалекториев.

3. Выставканормативно-правовой и учебной литературы.

 

                 



ВВЕДЕНИЕ

 

 

Особоеместо в обязательственном праве занимают договоры об оказании юридических ифактических услуг, среди которых можно выделить договоры поручения и комиссии ( юридические), атакже хранения (фактические). Правовому анализу указанных договоров ипосвящена наша сегодняшняя лекция.


1.ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.

 

 

Подоговору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счётдоверителя определённые юридические действия ( ч.1, ст. 396 ГК РСФСР; ч.1,ст.115 Основ).

Договорпоручения может быть возмездным ибезвозмездным.Это вытекает из действующего законодательства и зависит отдоговора сторон ( например, ст. 396 ГК РСФСР,  Ч.1, ст. 115 Основ и др.).

Сторонамидоговора поручения (поверенный и доверитель) могут быть дееспособные граждане июридические лица.

Договорпоручения является консенсуальным, апри условии его возмездности — двухсторонним.При этом двухстороннимиследует считать также договоры поручения, исполнение которых связано сматериальными издержками, поскольку доверитель обязан их компенсировать.

Предметомдоговора поручения могут быть только юридические действия поверенного —подписание документов, приёмка работ и товаров, совершение сделок и др.Фактические же действия поверенного (поиск контрагентов, осмотр товаров,наведение справок и т.п.) не имеют самостоятельного значения, поскольку невходят в состав предмета договора., а являются лишь условиями его надлежащегоисполнения. Таким образом, договор поручения является не чем иным, какдоговором о представительстве, поскольку действия поверенного по отношению ктретьим лицам создают, изменяют или прекращают права и обязанностинепосредственно для доверителя. Сам поверенный как представитель никаких прав иобязанностей не приобретает.[2]

Формадоговора поручения может быть устной и письменной в соответствии с общимиправилами о форме сделок ( ст. 158 ГК РФ ). На основании договора поручениядоверитель, как правило, выдаёт поверенному доверенность, тем самым легиметируяповеренного в качестве представителя перед третьими лицами. Доверенностьотражает полномочие поверенного, определённое условиями договора поручения.Доверенность может охватывать лишь часть юридических действий, обусловленных вдоговоре поручения. При возникновении спора между доверителем и повереннымследует руководствоваться договором поручения.

Срокв договоре поручения определяется с учётом характера поручения, котороедолжно быть реализовано поверенным. Если природа порученных поверенномуюридических такова, что они могут и должны быть совершены в точно установленныйсрок, его нарушение может рассматриваться как просрочка должника, влекущаявозмещение убытков, уплату неустойки и т.п. Однако чаще точный срок исполненияне указывается, а поверенный и доверитель договариваются о периоде времени, впределах которого поверенному желательно совершить сделку. Предельные границытакого периода не могут выходить за рамки сока действия доверенности.

Сфераприменения договора поручения весьма велика. Граждане совершают договорыпоручения как в порядке товарищеской взаимопомощи (получить зарплату, почтовыйперевод и т.п.), так и с целью защиты своих прав и законных интересовспециальными организациями или физическими лицами (например, ведение дел всуде, распоряжение имуществом и т.д.). Существенно расширяется областьприменения договора в условиях рыночной экономики, т.к. он является удобной ивыгодной формой совершения различного рода посреднических услуг с участиемкоммерческих структур (брокерских контор, торговых домов и т.д.).

Договорпоручения имеет большие черты сходства с договором комиссии, агентскимдоговором, договором подряда и некоторыми другими. Вместе с тем, каждый изперечисленных видов договоров является самостоятельным и отличается поопределенным признакам один от другого.

Особоследует остановиться на обязанностях сторон.

Поверенныйобязан:

— исполнить данное ему поручение лично;

— в случае невозможности личного исполнения по объективным причинам передатьисполнение поручения заместителю;

— исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя;

— возместить допущенные по его вине убытки доверителю;

— сообщать доверителю по его требованию и в сроки, обусловленные договором, всесведения о ходе исполнения поручения;

— по окончании исполнения поручения представить доверителю отчет с приложениемоправдательных документов;

— незамедлительно передать доверителю все полученное в связи с исполнениемпоручения (вещи, документы, деньги и т.п.).

Доверительобязан :

—принять от поверенного всё исполненное по договору;

—обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;

—возместить поверенному понесённые издержки;

—в возмездных договорах уплатить поверенному вознаграждение за надлежащееисполнение поручения.

Договорпоручения прекращается надлежащим исполнением поверенным обязанностей пореализации полномочия, а также по другим основаниям прекращения обязательств.

Данныйдоговор, как и другие договоры личного характера, прекращаются в связи сосмертью гражданина или ликвидацией юридического лица, участвовавших в договорелибо в качестве доверителя, либо в качестве поверенного. Таким образом,правопреемство в данном случае невозможно. По этим же причинам договорпоручения следует считать прекращённым и в случаях реорганизации участвовавшихв нём юридических лиц. Договор поручения прекращается в случае признаниягражданина, участвующего в нём, недееспособным, ограниченно дееспособным илибезвестно отсутствующим. В таких случаях поверенный обязан вести дело доверителя,пока не будут приняты меры по охране его имущества или забота о его интересахне будет в установленном порядке возложена на другое лицо ( например, наопекуна, ликвидационную комиссию и др.).

Всвою очередь, наследники умершего поверенного или ликвидаторы юридическоголица, бывшего поверенным, обязаны известить доверителя о прекращении договора.Кроме того, они должны принять меры для охраны имущества доверителя, котороеоказалось у поверенного в связи с исполнением поручения, с тем, чтобы в последующемпередать имущество доверителю.

Необходимоподчеркнуть, что в силу лично-доверительного характера договора поручения кнему в качестве исключения из общего правила о недопустимости одностороннегорасторжения договора применяют следующие положение — доверитель вправе отменитьпоручение, а поверенный — отказаться от него во всякое время (ч.ч. 2-3, ст. 401ГК; ч. 3 ст. 115 Основ). В этой связи действующим законодательствомпредусмотрен механизм защиты интересов сторон. Так, если поверенный отказываетсяот договора при условиях, когда доверитель лишен возможности заменить его илииначе обеспечить свои интересы, поверенный обязан возместить причиненныепрекращением договора убытки (ч. 4, ст. 401 ГК). В свою очередь, если договорпоручения прекращен до того, как поручение исполнено полностью, доверительобязан возместить поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить емувознаграждение соразмерно выполненной им работе (ст. 402 ГК). Это правилодействует до того момента, когда поверенный узнал или должен был узнать опрекращении поручения.

Таковыосновные положения действующего законодательства, регламентирующие договорпоручения и обязательства сторон, связанные с ним.


2. ДОГОВОР КОМИССИИ

 

 

Подоговору комиссии  одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другойстороны (комитента) за вознаграждение совершить для комитента одну илинесколько сделок от своего имени за его счет (п. 1 ст. 199 Основ).

Договоркомиссии опосредует отношения по представительству, главным образом приторгово-посреднических операциях. Он широко используется в промышленно развитыхстранах не только в сфере внутренней и внешней торговли, но и в транспортныхотношениях, в области обращения ценных бумаг, в деятельности банков пообслуживанию клиентов. Нередко исполнение торгово-посреднических операцийсопряжено с предоставлением дополнительных услуг (например, по хранению,страхованию, перевозке товара и т.п.), которые также могут выполнятьсякомиссионером.

Типичнойразновидностью договора комиссии является консигнация.В таком договоре продавец (консигнат) поставляет товарна склад торгового посредника (консигнатора), а последний обязуется продать егов обусловленный срок от своего имени, но за счет консигната. Непроданный в сроктовар возвращается собственнику-продавцу, если в договор консигнации не быловключено условие о безвозвратности определенной части товара (которую по сутивыкупает сам посредник-консигнатор).

Договоркомиссии— консенсуальный, двухсторонний, возмездный договор. Размеркомиссионного вознаграждения определяется по соглашению сторон, если иное непредусмотрено законом, в виде твердой суммы или процента от стоимости сделки,которую поручается совершить комиссионеру. При этом необходимо подчеркнуть, чтосогласно ст. 415 ГК, запрещается определение размера вознаграждения в видеразницы или части разницы между назначенной комитентом ценой и той болеевыгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку.

Длядоговора комиссии обязательна простая письменная форма, вне зависимости отсуммы сделки.

Предметдоговора комиссии— сделки, совершаемые комиссионером по поручениюкомитента. Здесь важно отметить, что реализуемое имущество становиться объектомсделок, совершаемых комиссионером с третьими лицами, но не предметом договоракомиссии.

Сторонамипо договору комиссии являются комиссионеры и комитенты. В этом качестве могутвыступать как граждане, так и юридические лица. Комиссионером (посредником),как правило, является юридическое лицо (специализированная организация — заготконтора, брокерская контора, банк и т.п.). Гражданин в качествекомиссионера обычно выступает по разовому договору комиссии.

Отмечаясущественную близость договора комиссии и договора поручения, в основе которыхлежат отношения представительства, следует остановиться на существенныхотличиях этих понятий.

.1.По договору поручения поверенный действует от имени доверителя, в то время каккомиссионер выступает в гражданском обороте от своего имени.

2.Договор поручения может быть как возмездным, а договор комиссии всегда являетсявозмездным.

3.Предметом договора поручения являются “ определенные юридические действия”, адля комиссии — только сделки.

Остановимсяна обязанностях и правах сторон.

Комиссионеробязан:

— совершить порученные комитентом сделки с третьими лицами;

— в случае нарушения условий сделки третьим лицом известить об этом комитента,собрав и обеспечив все доказательства;

— в случае принятия на себя ручательства за третье лицо (делькреде) нестиответственность за ненадлежайшее исполнение или неисполнение им сделки в пользукомитента;

— отвечать перед комитентом за утрату, недостачу или повреждения находящегося унего имущества, если не докажет, что это произошло не по его вине;

— при обнаружении на переданном имуществе повреждений, других недостатковнемедленно известить об этом комитента;

— страховать переданное имущество (если это вытекает из закона либо составляетусловие договора);

— принять все необходимые меры к охране имущества;

— по исполнению договора предоставить комитенту отчет, а также все полученное поисполненному поручению, в т.ч. и права в отношении третьих лиц.

Комиссионеримеет право:

— на залог вещей, принадлежащих комитенту, в пределах сумм, которые комитентобя0зан уплатить комиссионеру (ст. 121 Основ);

— удержать причитающуюся ему по договору комиссии сумму из сумм, поступивших кнему за счет комитента.

Комитентобязан:

— принять все исполненное комиссионером по договору и выплатить последнемукомиссионное вознаграждение, в т.ч. за делькредере;

— возместить комиссионеру расходы, которые он понес при исполнении договора (заисключением расходов по хранению имущества, если в законе или договоре неустановлено иное);

— уплатить комиссионное вознаграждение полностью или частично, даже если сделкане была исполнена, Но не по вине комиссионера.

И,наконец, несколько слов о прекращении договора комиссии.

Договоркомиссии может быть расторгнуть как комиссионером, так и комитентом. При этомкомиссионер вправе отказаться от исполнения договора лишь в случае, когда этовызвано невозможностью исполнения поручения при нарушении договора комитентом.Для отказа обязательна письменная форма. Договор сохраняет силу в течении двухнедель после получения комитентом письменного отказа от исполнения поручения.Комитент в течении месяца должен распорядиться находящимся у комиссионераимуществом. В противном случае комиссионер вправе сдать его на хранение за счеткомитента или продать имущество для покрытия своих требований к комитенту.

Комитентможет отменить данное им поручение в любое время полностью или частично. Приэтом отмена поручения не освобождает комитента от уплаты вознаграждениякомиссионеру в пределах реального исполнения, а также от обязанности возместитьпонесенные им расходы. Не влекут автоматического прекращения договора смертькомитента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестноотсутствующим, а также прекращение юридического лица, являющегося комитентом.Комиссионер обязан добросовестно исполнять данное ему поручение до тех пор,пока от правопреемников не поступят иные указания.

Подытоживаясказанное, необходимо отметить, что договор комиссии, будучи близким по своейюридической природе к договору поручения имеет и существенные отличия, которыенеобходимо твердо усвоить, обратив при этом особое внимание на обязательствасторон.


5. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ

 

 

Подоговору хранения одна сторона (хранитель) обвязывается хранить имущество,переданное ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить его в сохранности(ч. 1 ст. 427 ГК).

Изданного определения следует, что хранение является реальным договором, т.е. дляего заключения кроме соглашения необходима и передача имущества. Однако вотношениях между организациями  договор хранения может быть и консенсуальным.Такая ситуация имеет место в тех случаях, когда по соглашению сторон хранительобязывается принять имущество, которое будет лишь передано ему другой стороной.

Договорхранения предполагается безвозмездным.Однако в законе или договоре может быть предусмотрена обязанность стороны,сдавшей имущество на хранение.

Взависимости от распределения прав и обязанностей договор хранения может быть односторонним и двухсторонним.

Одностороннимиявляются реальные и безвозмездные договоры хранения: хранитель имеет в нихтолько обязанность хранить имущество и не приобретает никаких прав по отношениюк контрагенту. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что зачастую такиедоговоры могут стать двухсторонними. Например, если для хранения вещипонадобилось понести определенные расходы, поклажедатель обязан возместить иххранителю.

Реальныевозмездные договоры всегда двухсторонние, т.к. каждая из сторон имеет права инесет обязанности: хранитель обязан сохранить и возвратить имущество, апоклажедатель — оплатить определенное вознаграждение. Двухсторонними являются иконсенсуальные договоры хранения, поскольку у поклажедателя здесь существуетобязанность сдать имущество на хранение, а у хранителя  — принять и сберегатьего.

Говоряо договоре хранения, следует подчеркнуть, что он имеет сходство с договоромимущественного найма и ее однако само понятие хранения исключает возможностьпользования вещью как при вышеупомянутых видах договоров. Более того,обязанность хранить имущество на ряду с договором хранения возникает из рядадругих договоров (например, купли-продажи, комиссии, подряда, перевозки, залогаи т.п.). Однако в этих договорах хранение является не основной, авспомогательной операцией, в то время как по договору хранения обязанностьсохранять имущество — та цель, на достижение которой направлен договор.

Субъектамидоговора хранения называются соответственно “поклажедатель” и “хранитель”. Приэтом ими могут быть как граждане, так и организации. Обычно поклажедатель — собственник имущества, но не всегда. В роли хранителя, как указывалось выше,могут выступать как граждане, так и организации, причем последние могутосуществлять хранение в качестве вспомогательной и основной деятельности,предусмотренной уставом (склады, ломбарды, холодильники и т.п.). В последнемслучае к ним предъявляются повышенные требования, в т.ч. с токи зренияответственности.

Предметомдоговора хранения являются услуги по хранению. На хранение передаются толькодвижимые вещи, причем, как правило, определенные индивидуальными признаками.

Формадоговора хранения зависит от стоимости сдаваемого имущества, сроков и субъектовдоговора. Например, в отношениях между предпринимателями договор хранениявсегда оформляется письменно. Во взаимоотношениях с участиемграждан-потребителей при стоимости сдаваемого имущества свыше 100 руб. договорследует заключать в письменной форме (ч.1 ст. 423 ГК). Исключение составляетсдача вещей на краткосрочное хранение в гардеробы организаций с выдачейпоклажедателю номера или жетона, подтверждающие легитимацию принятия имуществана хранение. Не требует письменного оформления и сдача вещей на хранение при чрезвычайныхситуациях(пожар, наводнение и т.п.). При этом факт сдачи может доказыватьсясвидетельскими показаниями.

Договорхранения может быть заключен на определенный срок, без его указания либо довостребования.

Вконсенсуальных договорах хранения определяются сроки не только возврата, но исдачи его на хранение поклажедателем. Если консенсуальный договор заключен наопределенный срок, хранитель вправе при его наступлении требовать отпоклажедателя передачи имущества. После окончания срока он может предложитьпринять имущество обратно. При бессрочном договоре такое требование может бытьзаявлено хранителем в любой момент, однако он обязан предоставить другойстороне достаточный при данных обстоятельствах срок для принятия имущества (ч.2 ст. 424 ГК).

Поклажедательвправе в любое время потребовать от хранителя возвращения переданного емуимущества до истечения срока договора ( ч.1 ст.424 ГК). Кроме того, привозмездном хранении возможна уплата хранителю вознаграждения за весь срок,предусмотренный в договоре, на получение которого он имел право рассчитывать.

Праваи обязанности сторон по договору хранения заключаются в следующем:

а)обязанности хранителя:

— Обеспечить сохранность имущества;

— обеспечить недоступность пользования отданными на хранение вещами;

— возвратить вещь поклажедателю по истечении срока хранения;

б)обязанности поклажедателя:

— передать имущество в момент заключения реального договора, либо в сроки,установленные консенсуальным договором;

— по истечении срока договора принять имущество обратно;

— уплатить хранителю вознаграждение:

— уплатить все понесенные хранителем расходы.

Действующимзаконодательством установлена имущественнаяответственностьхранителя перед поклажедателем за утрату, недостачу илиповреждение имущества, принятого на хранение. Такая ответственность наступаетлишь при наличии вины. Однако хранитель, осуществляющий профессиональную(предпринимательскую) деятельность по хранению, несет повышенную ответственностьза утрату, недостачу или повреждение имущества, за исключением егонесохранности, вызванной непреодолимой силой. Следовательно, они отвечают и заслучайную утрату или ухудшение имущества.

Субъективнаясторона ответственности хранителя сужается при просрочке принятиемпоклажедателем имущества обратно.

Втакой ситуации хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачуили повреждение имущества, произошедшее случайно или из-за простойнеосторожности и отвечает только при наличии с его стороны умысла или грубойнеосторожности.

Размерыответственности хранителя определяются в соответствии с диспозитивным правиломст. 426 ГК, а именно: если в законе или договоре не предусмотрена обязанностьхранителя возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждениемимущества, в полном объеме, хранитель отвечает за утрату и недостачу имуществав размере его стоимости; за повреждение имущества — в размере суммы, на которуюпонизилась его стоимость.

Хранителюне могут быть возмещены расходы, вызванные устранением вредных последствий,обусловленных свойствами имущества, сданного на хранение, если хранитель,принимая имущество, не знал и не должен был знать об этих свойствах1.

Присдаче на хранение имущество может быть оценено и его стоимость несохраненныхвещей выше этой суммы (ч. 2 ст. 428 ГК). Обязанность оценки имуществапредусмотрена Типовым уставом ломбарда и ряда других нормативных актов.

Имуществоможет быть повреждено естественной убыли (испарению, выветриванию, усушке ит.п.). Хранитель не несет ответственности за недостачу такого имущества впределах норм естественной убыли.

Поклажедательвправе отказаться от имущества и взыскать его стоимость, если в результатеповреждения, за которое хранитель отвечает, качество имущества изменилосьнастолько, что это не может быть использовано по первоначальному назначению.Отдельные организации (санатории, дома отдыха и т.п.) отвечают за сохранностьимущества граждан, находящихся в отведенных им помещениях, хотя бы этоимущество (кроме денег и драгоценностей) не было особо сдано на хранение.

Таковылишь основные, наиболее важные вопросы договора хранения. Будучи фактическойуслугой, он играет значительную роль в гражданском обороте. При этом в условияхрыночной экономики сфера применения значительно расширяется.

 

 

 

 

 

 

 

 


Договоры подряда и их виды




Учебные и воспитательные цели:

 

1.Изучить с курсантами понятие об обязательств по производству работ их виды иотличие от других договоров. Дать понятие о договорах подряда и капитальногостроительства.

2. Воспитывать у курсантов чувство ответственности за строгое выполнение законодательствав вопросах заключения договоров подряда при необходимости заключения договоровподряда при необходимости заключения таковых во время осуществлениидеятельности по охране государственной границы России.


Время- 2 часа.


План

Введение- 5 мин.

Учебныевопросы:

1.Понятие договора подряда его элементы и содержание — 60 мин.

2.Договор бытового заказа — 20 мин.

Заключение- 5 мин.

 

ЛИТЕРАТУРА.

 

           

1. Конституция РФ.

2. ГК РФ.

3. “ Основы гражданскогозаконодательства СССР и республик” от 31 мая 1991 г.

4. Учебник “Советскоегражданское право”. Изд. “Юридическая литература” 1987 г. под редакциейРязанцева В.А.

5. Учебник “Советскоегражданское право”.Том 2. Изд. “Высшая школа” под редакцией профессораКрасавчикова О.Д.

6. Учебник “Гражданскоеправо” ч.2 изд.1993 г.  г. Москва под редакцией профессора Суханова Е.А.

7. Закон РСФСР “О местномсамоуправлении в РСФСР”. от 6 июля 1991 г.

8. ЗаконодательствоРоссии по производства работ, договорам подряда и подряда на капитальноестроительство. Ведомости ВС РФ.


УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

1. Кодосхемы.

2. Телевизионная системалекториев.

3. Выставканормативно-правовой и учебной литературы.


Содержание лекции:

Введение

Напредыдущей лекции были рассмотрены вопросы, связанные с договором найма. Были даны его понятие определены субъекты иобъекты договора, рассмотрен порядок его исполнения, установлены права иобязанности сторон в договоре, их ответственность в правоотношениях пользованияи распоряжения жилыми помещениями различных видов.

Прирассмотрение видов договора основное внимание было определено вопросувозникновения и прекращения правоотношений найма. Были отдельно рассмотреныособенности предоставления и использования служебных жилых помещений иобщежитий.

Темасегодняшней лекции рассматривает вопросы об обязательствах по производствуработ, и его субъектов и объектов. Во время лекции Вы должны уяснить понятиедоговора его виды, способы возникновения и существования в периодразгосударствления экономики и становления рыночных отношений в России уразличных субъектов правоотношений.

1 вопрос :

1. Понятие, договора подряда, его элементы исодержание.

 

Подрядныеотношения принадлежат к сфере экономических имущественных правоотношений.Принятие договора четко определено законодательством: “ По договору подрядаподрядчик обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданиюзаказчика, с использованием его и своих материалов, а заказчик обязуетсяпринять работу и оплатить ее” (п. 1 ст. 91 Основ).

Определениесодержит и понятие договора и обязанности сторон возникающие на основе этогодоговора.

Кпризнакам договора подряда относятся:

— права и обязанности сторон (договор двухсторонний);

— условия об уплате за работу (конститутивный — возмездный признак);

— консенсуальный (заключается по средством договора).

Можноперечислить случаи где применяется договор подряда, это:

— строительство;

ремонтимущества;

— выполнение индивидуальных заказов по выпуску промышленного исельскохозяйственного оборудования;

— производство агро — технических работ в сельском хозяйстве;

— выполнение заказов граждан (пошив, стирка, химчистка).

Наосновании договора подряда оказывается до 600 тысяч различного вида услуг.Везде, где юридическое лицо или гражданин выполняет работы за вознаграждениепоявляется договор подряда.

Смежнымдоговором с договором подряда является трудовой договор.Пример(предприниматель нанял водителя для перевозки груза). За заключением трудовогодоговора следуют оплачиваемые последствия (болезнь, отпуск).

Кпризнакам трудового договора относятся:

— заключение в штат;

— выполнение трудовой функции в установленном распорядке; (выполнение жеподрядчиком работ ничем не ограничено и больше ничем с заказчиком несвязывается. Подрядчик выполняет свободный заказ);

— трудовому договору работнику выплачивается  заработная плата: по договоруподряда оплата труда производится на основе.

Основнойотличительной чертой трудового договора является выдача работнику трудовойкнижки и издание приказа по организации о зачисление работника в штат.

Отличительнаячерта договора наймасостоит в том, что работник при зачисление на работу подоговору найма обязан заключить трудовой договор с нанимателем.

Так,например, при заключении договора найма с надомником наниматель представить емуматериалы и орудия труда и принять произведенную им продукцию заплатив за этоопределенную плату. При договоре подряда заказчик не заботится о материалах иорудиях труда, а лишь принимает готовую продукцию в соответствии со срокамиуказанными в договоре подряда, а заказчик при этом не обязан оплачивать ущербпричиненный здоровью подрядчика.

Итакосновная отличительная черта договора подряда от всех прочих перечисленныхдоговоров заключается в том, что исполнители не состоят в штате предприятиязаказчика и поэтому не связаны с ним трудовыми отношениями по трудовомудоговору.

Договорподряда тесно соприкасается с договором купли-продажи и поставки.

Особенностьпоставки состоит в том, что производственная деятельность в договоре поставкине имеет свободы.

 

Источникамиправового регулирования договора подряда являются:

— ст. 91,92,93 Основ;

— о разновидности договора подряда говорит Закон”О защите прав потребителей”.Ведомости ВС РФ от 7 февраля 1992 г. №15, раздел 3, который говорит о защитепотребителей при оказании им услуг и производства для них определённых работ;

— “Правила бытового обслуживания населения”. СП РФ 1989 г. №83;

— “О практике регулирования работ”. Бюллетень ВС РФ №3 от1983 г.

НормыГК РФ имеют общее значение и на его базе можно решить вопросы о договореподряда.

 

Кэлементам договора относятся:

1.Стороны договора:

а)подрядчик;

б)заказчик.

Обестороны могут являться как юридические лицами так и гражданами (физическимилицами).

Ранеедействовала норма ст.351 ГК считавшая, что договор подряда может быть лишь вслучае если подрядчик не привлекает наемного труда(в настоящее время эта нормане действует).

Необходимоуметь классифицировать договор подряда по видам работ:

— выполнение работ по профилю своей деятельности и не профилю своей деятельности;

— привлечение к выполнению работ субподрядчиков. При этом заключаетсясубподрядный договор, но за выполнение всех работ отвечать главному(генеральному подрядчику).

Посущности договора подряда характеризуется своим предметом:

— Предмету договора подряда некоторые авторы относят труд (работу), но это несовсем правильно; (строительство)

— предмет договора подряда также и результат труда подрядчика (хотя выполнениеработ также указывается в договоре).

 Отсюдапредмет договора подряда — результат и порядок выполнения работ.

Заказчикимеет право контролировать выполнение работ подрядчиком, поэтому предметдоговора находится в задании заказчика, определяется заказчиком.

Содержаниедоговора: права и обязанности сторон.

1.Подрядчик не вправе привыполнении работ отступать от задания заказчика (вместе  с тем заказчик можетизменить работы, но в случае если это ведет к их удорожанию), в тоже время водностороннем порядке задание не изменяется (ст. 161 ГК).

2.Подрядчик выполняет работы за свой риск. Это означает, что он заранее берет насебя ответственность за невыгодные для него случаи, возникающие при выполненииработ.

Еслизлоумышленник  уничтожил результат труда — отвечает подрядчик.

3.Подрядчик обязан выполнить работы из своего материала и своими средствами и своейрабочей силой.

Своеиждивение (ст. 22 ГК).

Своимисредствами (ст.64 ГК).

Заказчикне заботится о помощи подрядчикам.

4.Выполняя работу подрядчик обязан бережно относиться к имуществу, котороедоверил ему заказчик. Если подрядчик выполняет работы из материала заказчика,то он должен расходовать его экономично. Подрядчик отвечает за всякое упущение.Под словом упущение законодатель подразумевает вину. К подрядчику предъявляютсяочень большие требования, подрядчик может освободится от ответственности тольков случае непреодолимой силы если ее нельзя было отвести.

Рискслучайной гибелиматериала до наступления срока сдачи подрядчикомобусловленной договором работы несет сторона предоставившая материал, а посленаступления этого срока — просрочившая сторона — если иное не установленозаконом или договором. (п. 4 ст.91 Основ).

5.Подрядчик обязан выполнить работу в срок, причем в договоре могут указываться:

— конечный срок;

— промежуточные сроки;

— этапы работы.

Нарушениеустановленных в договоре сроков влечет для подрядчика большие осложнения. Так,если подрядчик не приступает к работам или медленно их ведет заказчик можетрасторгнуть договор. (ст. 34 “Закона о правах потребителей”).

Воправдании медлительности подрядчик ничего не может предъявить, так как в этойего медлительности риск для заказчика. Однако невиновный подрядчик не можетнести убытки.

Заказчиквправе контролировать качество работы.

Еслизаказчика не устраивает качество работы, то он может отказаться по от договораи:

— поручить заказ третьему лицу за счет подрядчика;

— поручить подрядчику в соразмерный срок исправление дефектов.

Убыткипри этом должны быть обоснованны и оправданы.

Заказчиквправе и не назначать сроков он вправе расторгнуть договор (ст. 93 Основ).

7.Обязанностью подрядчика является необходимость своевременно предупредитьзаказчика об обстоятельствах мешающих выполнению работ. Если подрядчик докажетв суде о невиновности, то он обязан выполнить работы в полном объеме, в полномсоответствии с требованиями заказчика.

Обязанностизаказчика:

— принять работу;

— оплатить работу.

Приемкапроводится в порядке предусмотренным в договоре.

Еслизаказчик не явился в срок, то подрядчик должен хранить исполненный заказ втечении 6 месяцев, и дважды за этот сок предупредить заказчика, если за этовремя заказчик не возьмет заказ, то подрядчик вправе реализовывать и этимпокрыть свои расходы.

Еслипросроченную вещь заказчик не получил вовремя, то риск случайной гибели падаетна заказчика.

Заказчикобязан осмотреть работу и если заказчик при ее приемке не обнаружил недостатков(не осмотрел), то подрядчик не отвечает за то, что будет обнаружено впоследствии.

Подрядчикдолжен сообщить заказчику о скрытых дефектах вещи. Согласуясь с этимзаконодатель определил претензионные сроки, в течении которых даетсявозможность подрядчику устранить открытые, обнаруженные при приемке илискрытые, на указанные подрядчиком дефекты.

Ктаким срокам правовой защиты относятся:

1.: месяцев со дня принятия работ;

2.для скрытых недостатков 1 год.

Необходимочетко представлять юридическое значение приема работы. Оно заключается в оплатеработы.

Основноеподтверждение того, что заказчик принял работу является ее оплата. Поэтомустоимость работ оплачивается заказчиком после их выполнения.

Ответственностьсторон по договору подряда в своей основе является возмещение убытков, которыевозникают при следующих обстоятельствах:

— просрочка договора;

— неправильное использование материала;

— ухудшение работы или допущение иных недостатков влечет возмещение понесенныхзаказчиком необходимых расходов по исправлению недостатков работы, исоответственно уменьшает вознаграждение за работу (п. 1 ст. 93 Основ).

Еслиже в работе обнаружены существенные недостатки или отступления от договоразаказчик вправе требовать его расторжения и возмещения убытков. (п. 2 ст. 93Основ).

Следующимвидом договора подряда является договор на капитальное строительство.

2. Вопрос

2. Договор подряда на капитальное строительство.

 

Договорна капитальное строительство предусматривает возведение зданий, сооружений и ихреконструкцию, а также техническое перевооружение.

Отсюдак видам договоров относятсяяяяяяя6

— строительство новых;

— расширение и реконструкция;

— перевооружение.

Договоразаключается в зависимости от экономической эффективности, на основании инвестирования,которое выражается в форме капитальных вложений на оснащение строящихся и нареконструкцию старых объектов.

Инвестиция-это денежные средства, кредиты и другое имущество, вкладываемые в дело сцелью получения прибыли.

Источникамиправового регулированиядоговора подряда на капитальное строительствоявляются :

— нормы гражданского права, касающиеся строительного законодательства ( одоговоре подряда на капитальное строительство говорится в ст. 95 Основ, а орегулировании его в колхозах в ст. 71 );

— “ Правила о договорах на капитальное строительство “ СП СССР 1987 г. № 4 ст.19;

— “ Положение о взаимоотношениях между генеральными подрядчиками исубподрядчиками “;

— “ Закон об инвестиционной деятельности в РСФСР “ Вед. ВС РСФСР 1991 г. п.29.

 Кчислу источников можно отнести и сам договор на капитальное строительство.Договор не только порождает, но и регулирует отношения заказчика и подрядчика.В договоре можно предусмотреть все элементы, входящие в ту или инуюдеятельность. При заключении договора на капитальное строительство большуюпомощь оказывают уже имеющиеся выработанные формы и нормативные документыосновными из которых являются :

— Инструктивные указания “ Экономика и строительство “ №3;

— “ Систематизированный сборник арбитража “ Москва 1992 г. ;

— “ СН и П ( строительные нормы и правила ).

 

Способы капитального строительства :

 

— хозяйственный способ. Суть способа состоит в  том, что на крупных заводахсоздаются различные внутренние строительные подразделения ведомственногоподчинения, которые и проводят строительство, так сказать своими силами. Ктаким структуры относятся УКСы ОКСы (Управления и отделы капитальногостроительства);

— подрядный способ— работы ведутся специальными строительно-монтажнымиорганизациями;

— смешанный способ— совместное строительство с использованием первых двухспособов.

Договорподряда на капитальное строительство являетсяосновным способомосуществления строительства. Его определение содержится в п. 1 ст. 95 Основ “По договору подряда на капитальное строительство подрядчик обязуется построитьи сдать в установленный срок определенный договором объект, либо выполнитьобусловленные договором строительные работы, а заказчик обязуется предоставитьподрядчику строительную площадку либо обеспечить фронт работ, принять их иоплатить”.

Договорпо своей юридической природе:

— двухсторонний;

— консенсуальный;

— возмездный.

Внастоящих условиях отпала необходимость считать договор на капитальноестроительство отдельной отраслью гражданского права, а из этого получился одиниз элементов договора подряда.(п.3 ст. 95 Основ).Сторонами в договоре накапитальное строительство являются:

— подрядчик;

— заказчик.

Сторонамимогут выступать как юридические, так и физические лица, как российские, так ииностранные.

Заказчикомчаще всего выступает инвестор,лицо выступающее в качестве вкладчика средств в строительство.

Инвесторможет передать свои средства и функцию заказчика другому лицу, которое будетдля него заниматься всеми вопросами строительства.

Подрядчикомвыступает специализированное строительное и монтажные организации. Этиподрядчики должны иметь лицензию или соответствующий сертификат на правовыполнять соответствующие виды работ. Кроме того, в капитальном строительствеприменяется система генерального подряда. При этом заказчик заключает договор содним подрядчиком, а тот в свою очередь привлекает к строительствусубподрядчиков.


Условия договора на капитальное строительство.

Предмет договора.

Существуетдве точки зрения о признании предмета договора :

— согласно первой точки зрения, конечный результат деятельности подрядчика исубподрядчика ;

— согласно второй точки зрения это комплекс работ выполненный подрядчиком ;

— однако, в настоящее время предметом договора может быть и то и другое .

Детальнаяхарактеристика предмета договора даётся в проектно-сметной документации,которая является не только технико-технической, но и юридической основойстроительства.

Важнейшеезначение имеет смета в которой определяются :

— стоимость строительства,

— стоимость отдельных видов работ.                                                                                          

Этиположения являются определяющими позициями, которые лежат в основе расчётовподрядчика и заказчика.

 

Содержание

Праваи обязанности сторон можно охарактеризовать как обязанности иответственность заказчика и подрядчика вытекающие из договора.

Подрядчик обязуется:

а)осуществить комплекс мероприятий по строительству или выполнению определеннойработы:

— построить и сдать определенный договором объект, либо выполнить определеннуюработу;

— соблюдать при строительстве СН и П и другие нормативно-правовые документы;

— при получении указаний заказчика должен приостанавливать работу;

— строить своими силами и средствами, однако возможен вариант обеспечениястроительными материалами по соглашению сторон;

— построить объект в срок;

— доброкачественно выполнять работы;

— по требованию заказчика в установленный заказчиком срок заменитьнедоброкачественные строительные материалы.

Приосуществлении подрядчиком этого комплекса мероприятий, заказчик осуществляетконтроль и технический надзор, но не может вмешиваться воперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

б)сдать объект заказчику.

Заказчик обязан:

 

— уплатить за проведенное строительство и дополнительные затраты, связанные сподорожанием строительных материалов, если это предусмотрено договором, если женет, то все затраты оплачивает подрядчик. Уплата должна осуществлятьсяпомесячно и поквартально. Окончательный расчет производится после принятияработ с учетом произведенных платежей;

— создать условия подрядчику для выполнения работ ( предоставить строительнуюплощадку, трассу и передать своевременно проектно-сметную документацию.Передать разрешение на производство необходимых работ. Может принятьобязательства по обеспечению специалистами подрядчика;

— принять законченный объект по актам промежуточной приемки и по акту приемкивсех работ. Недостатки обнаруженные при приемки отмечаются в акте приемки.Затем идет приемка проекта в жилдотацию. Это самостоятельный юридический акт.Это государственное признание того, что объект может функционировать (Постановление СМ СССР от 8.06.81. “ О приемке в эксплуатацию законченныхстроительных объектов “ ). Состав государственной комиссии может быть утвержденправительством, недостатки должны быть устранены. Приемка оформляется актом вкотором  дается оценка строительно-монтажных работ. При определении приемнойкомиссией оценку по приемке “ отлично” увеличивается оплата на 10%, а такжевозникают другие льготы для подрядчика.

Имущественнаяответственностьсторон за ненадлежащее исполнение обязательств, она можетбыть предусмотрена не только в нормативных актах, но ив договорах. Мерыответственности могут распространяться на те случаи, когда договор заключаетсяна сооружение объекта, включенного в государственный заказ. В этом случае мерыответственности предусматриваются в заключенном договоре.

Подрядчикв этой ситуации отвечает:

— За невыполнение обязанностей сдать работу в срок, при этом он уплачивает пеню в% отношении к сумме выплат, но не свыше чем 1000 руб. за рабочий день;

— за нарушение сроков в сдачи площадки под монтаж оборудования пеня насчитываетсяиз расчета 0.03 % стоимости оборудования за каждый день просрочки, но не более1000 руб. в день.

Общееоснование для наступления ответственности — вина.

Нарядус ответственностью за несоблюдение сроков сдачи существенная ответственностьнаступает у сторон за брак.

Ответственностьза брак:

— недоделки подлежат устранению в сроки установленные актами приемки. Еслидефекты будут обнаружены после приемки, то в течении гарантийных сроков можнопредоставить претензии ( 1 год — общестроительные сроки и т.д. ).

Еслитребование не удовлетворено, то составляется двухсторонний акт, а еслиподрядчик не желает, то односторонний акт. Возможны также требования повзысканию санкций ( 100 руб. за каждый день просрочки).

Ответственность заказчика:

 

— наступает за просрочку передачи оборудования;

— уплачивает неустойку 8% стоимости оборудования и ряд других санкцийпредусмотренных законодательными или договорными актами.

Однойиз разновидностей договора подряда является договор подряда на производствопроектных и изыскательских работ.

Подоговору подряда на производство проектных и изыскательских работ подрядчикобязуется разработать по заданию заказчика проектную документацию и выполнитьизыскательские работы, а заказчик обязан принять оплатить их. (ст.96 Основ).

Каки следовало ожидать субъекты договора и их обязанности по отношению выполненияпредусмотренных в законе действий похожих на договор на капитальноестроительство, поэтому в большей мере затронем ответственность сторон приневыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязанностей.

Подрядчикнесет ответственность:

— за недостатки проекта, в том числе и за те, которые обнаружены в результате реализации,а также в процессе эксплуатации соответствующего объекта.

Последствия:

 -при обнаружении недостатков подрядчик обязан переделать проект;

— возместить заказчику убытки, вызванные недостатками проекта, еслизаконодательством или договором не предусмотрен иной размер ответственности (п.2 ст. 96 Основ).

Такимобразом, ответственность заказчика может наступить лишь в случае не принятияработ или не производства расчета.

Мырассмотрели вопросы связанные с договором подряда на капитальное строительство,и производство проектных и изыскательских работ. Необходимо заметить, что прилюбых обстоятельствах ответственность подрядчика гораздо выше ответственностизаказчика.

Заключение.

 

Насегоднейшей лекции были рассмотрены положения о договоре поставки, было данопонятие о субъектах договора и структурных связях между ними, а такжесодержании и формах договора, порядке его заключения и исполнения. Прирассмотрении каждого пункта или понятия особо уделялось вниманиеответственности сторон при несоблюдении или недостаточно правильном соблюденииусловий договора.

Прирассмотрении вопроса договора о поставке, были даны общие характеристикиправового регулирования отношений при поставке.

Такимобразом, а развитием рыночных отношений договору поставки нужно придатьсерьезное значение.

Нужноотметить, что для полного и правильного понимания положений изложенных в лекциинеобходимо тщательно изучить документы, определяющие и закрепляющиеправоотношения, связанные с договором подряда.

Темойследующей лекции будет — “Договор имущественного найма, аренды, ссуды, займа.”

 

Автор лекции старший


Авторское и патентное право



 

Учебные и воспитательные цели:

 

1.Изучить с курсантами основные положения действующего законодательства об авторскихи смежных правах, патентном праве и других результатах  творчества,используемых в производстве.

2. Воспитывать чувство ответственности за строгое выполнение законодательства,регулирующего вышеуказанные отношения.


Время- 2 часа.

 

  

 

ПЛАН

Введение- 5 мин.

Основнаячасть — 80 мин.

Учебныевопросы:

1.Понятие авторского права и смежных прав- 40 мин.

2.Патентное право — 40 мин.

Заключение- 5 мин.

 

ЛИТЕРАТУРА.

 

           

1. КонституцияРФ.(ст.44).

2. “ Основы гражданскогозаконодательства”(разделы IV и V).

3. Закон РФ “Об авторскомправе и смежных правах”.

4.ГК РФ. (раздел IV).

5.Патентный закон РФ.

6. Учебник “Гражданскоеправо” ч.2 изд.1993 г.  г. Москва под редакцией профессора Суханова Е.А.; с.312-354.


УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

1. Кодосхемы.

2. Телевизионная системалекториев.

3. Выставканормативно-правовой и учебной литературы.


Введение

Творческаядеятельность осуществляется в области науки, техники, литературы, искусства,художественного конструирования (дизайна), создания товарных знаков и другихвидов обозначения товаров. Ее результатом является выраженный в объективнойформе продукт, именуемый в зависимости от его характера научным илинаучно-техническим результатом, достижением, знанием либо изобретением,промышленным образцом, товарным знаком, произведением нации, литературы илиискусства. Критерии творческого характера отдельных достижений имеютособенности, закрепленные в авторском, изобретательском праве, праве напромышленный образец и в других институтах гражданского права. Однако всемрезультатам творчества свойственна новизна или оригинальность их существенныхэлементов.

Правоваяоснова отношений, связанных с творческой деятельностью, базируется наположениях п.1 ст. 44 Конституции РФ, в соответствии с которым “каждомугарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического идругих видов творчества, преподавания. Интелектуальная собственность охраняетсязаконом”.

Рассмотрениеактуальных проблем гражданско- правового регулирования некоторых отношений,связанных с творческой деятельностью, и посвящена наша сегодняшняя лекция.


1. ПОНЯТИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ.

Авторскоеправо — один из институтов гражданского права. Регулируемые им имущественные иличные неимущественные отношения связаны с созданием и с использованиемпроизведений литературы, науки и искусства. В объективном смысле авторскоеправо представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения поповоду создания и использования произведений науки, литературы и искусства.

Всубъективном смысле авторское право — те личные неимущественные  иимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведениялитературы, науки и искусства.

Отношенияв сфере научного и художественного творчества регулируются различными нормамиотечественного и международного права, которые в совокупности составляютзаконодательство об авторском праве и смежных правах.1 

 Головнымзаконодательным актом, вобравшим в себя всё лучшее из отечественной и мировой теориии практики, является, конечно, Закон РФ “ Об авторском праве и смежных правах “( далее — Закон ).

Всоответствии с ним (ст. 6) авторское право распространяется на произведениянауки, литературы и искусства, которые должны обладать определенными признаками( например, являться результатом творческой деятельности, независимо отназначения и достоинства произведения, а также способа его выражения ). Приэтом авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так ина необнородованные, существующие в какой-либо объективной форме ( письменной,устной, звуко- или видеозаписи, изображения, объёмно-пространственной и др.формах ).

Закон(ст. 7) содержит перечень произведений, являющихся объектами авторского права ( литературные,драматические, музыкальные, сценарные произведения, музыкальные произведения стекстом или без текста, программы для ЭВМ, произведения живописи, культуры,графики, архитектуры, градостроительства, фотографические и др.). Кроме того, кобъектам авторского права также относятся производные произведения ( переводы,обработки, антологии, базы данных), др. составные произведения, представляющиесобой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.Следует подчеркнуть, что произведенный перечень не является исчерпывающим,т.к., во-первых, невозможно перечислить все виды уже известных произведений, а,во-вторых, он дает возможность обеспечить правовую охрану произведений, могущихпоявиться в будущем.

Вместес тем закон (ст.8) содержит исчерпывающий перечень произведений, не являющихсяобъектами авторского права (официальные документы, государственные символы изнаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах,имеющие информационный характер).

Головнымзаконодательным актом, вобравшим в себя все лучшее из отечественной и мировойтеории и практики, является, конечно, Закон РФ “Об авторском праве и смежныхправах” (далее — Закон).

Всоответствии с ним (ст. 6) авторское право распространяется на произведениянауки, литературы и искусства, которые должны обладать определенными признаками(например, являться результатом творческой деятельности, независимо отназначения и достоинства произведения, а также способа его выражения). При этомавторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и нанеобнародованные, существующие в какой-либо объективной форме (письменной,устной, звуко- или видеозаписи, изображения, объемно-пространственной и др.формах).

Закон(ст.7) содержит перечень произведений, являющихся объектами авторскогоправа.(литературные, драматические, музыкальные, сценарные произведения,музыкальные произведения с текстом или без текста, программы для ЭВМ,произведения живописи, культуры, графики, архитектуры, градостроительства,фотографические и др.). Кроме того, к объектам авторского права также относятсяпроизводные произведения (переводы, обработки, атологии, базы данных), др.составные произведения, представляющие собой по подбору или расположениюматериалов результат творческого труда Следует подчеркнуть, что произведенныйперечень не является исчерпывающим, т.к., во-первых, невозможно перечислитьвсе виды уже известных произведений, а во-вторых, он дает возможностьобеспечить правовую охрану произведений, могущих появиться в будущем.

Вместес тем закон (ст. 8) содержит исчерпывающий перечень произведений, не являющихсяобъектами авторского права (официальные документы, государственные символы изнаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах,имеющие информационный характер).

Субъектамиавторского права выступают физическое лицо (автор) или лица (соавторы),творческим трудом которого создано произведение.

Субъективныеавторские права возникают у автора в силу факта создания произведения. Этиправа обычно называют исключительными, т.к. они обеспечивают их носителямправомочия на совершение различных действий с одновременным запрещением всемдругим лицам совершать указанные действия. Обладатель исключительных авторскихправ для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторскогоправа, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трехэлементов:

*       латинской буквы “С” вокружности:ã;

*       имени (наименования)обладателя исключительных авторских прав;

*       года первого опубликованияпроизведения.

В соответствии со ст. 10закона, авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудомдвух и более лиц (соавторство), принадлежит совместно, независимо от того,образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждаяиз которых имеет самостоятельное значение. Соавторство характеризуетсяследующими основными признаками:

· труд нескольких лиц;

· создание коллективногопроизведения;

· принадлежность авторскогоправа на произведение всем, кто над ним работал

Особыйинтерес представляют собой ст. ст. 11-13 Закона, в соответствии с которымиобладателями авторского права являются составители сборников, других составныхпроизведений, переводчики и авторы других производных произведений, а такжеавторы ауди-визуального произведения, каковыми являются: режисер-постановщик,автор сценария, автор музыкального произведения (композитор) и другие. Следуетподчеркнуть, что вышеперечисленные субъекты авторского права обладают им вполном объеме, чего, например, нельзя сказать об авторском праве напроизведение субъекта, созданное им в порядке выполнения служебных обязанностейили служебного задания работодателя ст. 14. В этом случае исключительные правана использование служебного произведения принадлежат не автору, а лицу, скоторым он состоит в трудовых отношениях, если в договоре между ними непредусмотрено иное.

Нарядус авторами к субъектам авторского права могут относиться государство,юридические и физические лица. В юридической литературе вышеперечисленныесубъекты называются правоприемниками. К правоприемникам переходит определенныйкруг авторских правомочий по использованию произведения автора. Основаниямитакого перехода служит закон, наследование или договор с автором (ст. ст. 28-30Закона). Следует подчеркнуть, что круг правомочий указанных лиц уже, чем уавтора, а по характеру правомочия производны, т.к. переходят от автора. Что жекасается авторского договора, то его подробному изучению будет посвященспециальный вопрос темы №23 нашего курса.

Развитиетворческой деятельности, технических форм воспроизведения ее результатов давнопоставили в повестку дня вопрос о расширении круга участников авторскихправоотношений за счет включения в их число лиц, являющихся артистами,дирижерами, режисерами-постановщиками и т.п. эта проблема впервые получила своеправовое разрешение в Основах (ст. ст. 141-143), а также в Законе (раздел III).Речь идет о т.н. смежных правах.

Всоответствии с вышеназванными законодательными актами субъектами смежных правявляются исполнители, производители фонограммы, организации эфирного иликабельного вещания. Для возникновения и осуществления смежных прав (как иавторских) не требуется соблюдение каких-либо формальностей. Производительфонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знакохраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы или накаждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:

*       латинской буквы “Р” вокружности:â;

*       имени (наименования)обладателя исключительных смежных прав;

*       года первогоопубликования фонограммы.

 

.Значительноеместо в Законе занимают личные неимущественные и имущественные права автора ииных субъектов авторского права.

Остановимсяподробнее на актуальных вопросах их правового регулирования.

Так,автору в отношении его произведения принадлежат следующие личныенеимущественные права:

*       право авторства;

*       право на имя;

*       право на обнародование;

*       право на защиту репутации автора.

Имущественные права авторапредставляют собой его исключительные права на использование произведения влюбой форме и любым способом, а именно:

*       право на воспроизведение;

*       право на распространение;

*       право на импорт;

*       право на публичный показ;

*       право на публичное исполнение;

*       право на передачу в эфир;

*       право на сообщение длявсеобщего сведения по кабелю;

*       право на перевод;

*       право на переработку идр.

Чтоже касается права на авторское вознаграждение, то его размер и порядок закаждый вид использования произведения устанавливается в авторском договоре.

Действующимзаконодательством (ст. ст. 18-25) детально регулируются вопросы воспроизведенияи использования произведений автора без его согласия и без выплаты авторскоговознаграждения, а также воспроизведение произведений без согласия автора, но свыплатой авторского вознаграждения (ст.26).

Правасубъектов смежных прав детально регулирует Закон ( ст. ст. 37, 38, 40, 41) взависимости от конкретного лица (например, права исполнителя, производителяфонограммы, права организации кабельного вещания и др.). Следует лишьподчеркнуть, что их права носят в известной мере ограниченный характер, аразмер вознаграждения и условия оплаты определяются также соглашением сторон.

Срокдействия авторского права (ст. 27) и смежных прав (ст. 43) почти во всехслучаях, предусмотренных Законом, связан с продолжительностью в 50 лет.Например, авторское право действует в течении всей жизни автора и 50 лет послеего смерти, права исполнителя действуют в течении 50 лет после первого исполненияили постановки и т. д.

Вцелях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей и иных обладателейавторских и смежных прав Закон (раздел IV) предусматривает созданиеорганизаций, управляющих имущественными правами указанных лиц на коллективнойоснове. Полномочия на коллективное управление имущественными правами передаютсянепосредственно обладателями авторских и смежных прав добровольно на основеписьменных договоров. Закон (ст. ст. 45-47) достаточно подробно регламентируетфункции, права и обязанности этих организаций.

Особоследует остановиться на защите авторских и смежных прав. Прежде всегонеобходимо подчеркнуть, что за нарушение авторских и смежных прав наступаетгражданская, уголовная и административная ответственность. Говоря о гражданскойответственности, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 46 Законаобладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать отнарушителя:

*       признания прав;

*       восстановление положениясуществовавшего до нарушения права и прекращения действий, нарушающих право илисоздавших угрозу его нарушению;

*      возмещения убытков,включая упущенную выгоду;

*      взыскания дохода,полученного нарушителем вследствии нарушения авторских и смежных прав  вместовозмещения убытков;

*      выплаты компенсации всумме от 10 до 50.000 минимальных размеров оплаты труда по усмотрению суда илиарбитражного суда вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

*       другие, предусмотренныезаконодательством меры.

Помимовозмещения убытков суд или арбитражный суд взыскивает с нарушителя авторскихили иных смежных прав штраф в размере 10% от суммы, присужденной судом в пользуистца.

Зазащитой своего права обладатели авторских и смежных прав  должны обратиться сиском в суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с ихкомпетенцией. Кроме того, в стране образованно Российское агентствоинтеллектуальной собственности (РАИС) при Президенте РФ. РАИС являетсяфедеральным ведомством, разрабатывающим и осуществляющим государственнуюполитику в сфере охраны и осуществления авторских и смежных прав[3] .

Таковылишь основные, схематические положения Закона РФ “Об авторском праве и смежныхправах”. Его глубокое изучение требует детальной проработки текста настоящегозаконодательного акта, анализа т осмысления большинства статей, изучения иобобщения практики применения.

 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО.

Ппатентное право в объективном смысле есть совокупность норм, регулирующихимущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с признаниемавторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированиеми защитой прав их авторов и патентообладателей.

Всубъективном смысле патентное право представляет собой имущественные или личноенеимущественное право конкретного субъекта, связанное с определеннымизобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Источникамипатентного прав являются Основы гражданского законодательства, Гражданскийкодекс РФ. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., другие акты патентногозаконодательства, а также патентные правила и разъяснения по применениюпатентного закона, издаваемые Государственным патентным ведомством РФ.Источниками патентного права являются также и некоторые международныесоглашения.

Объектамипатентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы3.

Изобретениюпредставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательскийуровень и промышленно применимо. Кратко рассмотрим вышеперечисленные условия.

Новизнаизобретения предполагает его неизвестность из уровня техники. В свою очередьуровень техники включает любые сведения ставшие общедоступными в мире до датыприоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии ихболее раннего приоритета. Все данные в РФ другими лицами заявки на изобретениеи полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ изобретенияи  полезные модели. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается подате поступления в Патентное ведомство заявки на изобретение. Вместе с тем,приоритет изобретения может устанавливаться по дате подачи первой заявки вгосударстве — участники Парижской конвенции по охране промышленнойсобственности (т.н. конвенционный приоритет), если заявка на изобретениепоступило в патентное ведомство в течении 1-го года с указанной датой. Внеобходимых случаях этот срок может быть продлен, но не более чем на двамесяца. Законодательство (ст. 19 Патентного закона) предусматривает и другиеправила установления приоритета изобретения.

Изобретениеимеет изобретательский уровень,если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретениеявляется промышленно применимым,если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, другихотраслях деятельности.

Изобретениеявляется патентное способным если отвечает установленным законом требованиятехнического решения. Поэтому не могут быть признаны изобретениями научныетеории и математические методы, сорта растений и породы животных, методыорганизации и управления хозяйством; топологии интегральных микросхем, другиенетехнические достижения.

И.наконец, будучи объектами патентного права, изобретения сами имеют объекты. Имимогут быть устройства, способ, вещество, штаммы микроорганизмов и т.д.

Кполезным моделям относятся конструктивное выполнение средств производства ипредметов потребления, а также их составных частей. Полезные модели нередкоименуются “малыми изобретениями”. Полезной модели правовая охранапредоставляется в том случае, если она является новой промышленно применимой. Вместе стем, вотличие от изобретения, полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.Кроме того, более узок и круг ее объектов (например, в качестве полезныхмоделий не охраняются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также ихприменение по новому назначению и т. п.).

Промышленнымобразцом является художественно — конструкторское решение изделия, определяющиеего внешний вид. Содержание промышленного образца составляет не техническое,как у изобретения или полезной модели, а художественно — конструкторскоерешение изделия. Таким образом, данное решение формирует не конструктивныесвойства, а лишь внешний облик изделия, т.н. дизайн. Промышленному образцупредоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным ипромышленно применимым.

Промышленныйобразец признается новым, еслисовокупность его существенных признаков, определяющих эстетические иэргономические особенности изделия, не известна из сведений ставшихобщедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Дата приоритетапромышленного образца определяется в аналогичном применительно к изобретению иполезной модели порядке. В этой связи следует особо подчеркнуть, что патентноеправо закрепляет принцип мировой (абсолютной) новизны.

Промышленныйобразец считается оригинальным, если его существенные признаки обуславливаюттворческий характер эстетических особенностей изделия.

Наконец,важным признаком промышленного образца является промышленное применимость,т.е. возможность егомногократного воспроизведения путем изготовления существующего изделия. Иначеговоря изделие не признается промышленным образцом, если оно может бытьосуществлено лишь в индивидуальном (ручном, кустарном производстве).

Субъектамипатентного права являются авторы (соавторы) изобретений, полезных моделей ипромышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица ( не авторы), приобретающиепо закону или договору некоторые патентные права (правоприемщики). В качествеправоприемников отечественных авторов внутри страны могут выступать физическиеи юридические лица, а также государство (государственное образование). В ролиправоприемников иностранных авторов могут выступать только физические июридические лица.

Пункт2 ст. 8 Патентного закона устанавливает правовой режим служебных изобретений,полезных моделей и промышленных образцов.

Так,право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленныйобразец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебныхобязанностей или получением от работодателя конкретного задания принадлежитработодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

Авторслужебного объекта “промышленной собственности” приобретает право навознаграждение, которое выплачивается в размере и на условиях, определенных наоснове соглашения между автором и работодателем.

Особоевнимание Патентный закон уделяет порядку оформления прав на изобретение,полезную модель и промышленный образец. Разберемся с этим вопросом подробнее.

Итак,право на изобретение и промышленный образец охраняет закон и подтверждаетсоответствующий патент, а полезную модель — свидетельство. Следует особоподчеркнуть, что они удостоверят приоритет, авторство изобретения, полезноймодели или промышленного образца и исключительное право на их пользование.Патент действует в течении 20, а свидетельство — 5 лет с момента поступлениязаявки в патентное ведомство.

Патентвыдается автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца,физическим  или юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаныавтором или правоприемником в заявке на выдачу патента в заявлении, поданном вПатентное ведомство до момента регистрации объекта “промышленнойсобственности”. Патенты на служебные объекты выдаются работодателям. Кромеэтого, права патентообладателя могут быть приобретены на договорной основеФедеральным фондом изобретений Росси, который осуществляет отбор изобретений,полезных моделей и промышленных образцов и содействует их реализации винтересах государства. Однако во всех случаях патентообладателю принадлежатисключительные права на использование охраняемых патентом объектов“промышленной собственности”.

Дляполучения патента, автор работодатель или их правоприемники (заявители) подаютзаявку в Патентное ведомство. Конкретные реквизиты документов, входящих всостав заявки, различаются в зависимости от вида объекта, но вместе стем имеюти некоторые общие элементы: заявление о выдаче патента, описание объекта,чертежи и т.д. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины вустановленном размере или основания для освобождения от ее уплаты либо дляуменьшения ее размера.

Поданнаяв Патентное ведомство заявка проходит формальную экспертизу, а в отношенииизобретения и промышленных образцов — также экспертизу по существу. Приэкспертизе заявки на полезную модель экспертиза по существу не осуществляется.Свидетельство на полезную модель выдается под ответственность заявителя безгарантий действительности.

Сведенияо выдаче патента публикуются в официальном бюллетене Патентного ведомства приусловии уплаты заявителем пошлины на выдачу патента. Указанные сведениявключают имя автора (авторов), если он не отказался быть упомянутым, ипатентообладателя, название и форму изобретения или полезной модели либоперечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ведомство выноситизобретение, полезную модель или промышленный образец в один из государственныхреестров РФ. После этого Патентное ведомствовыдает патент лицу, на имя которогоон испрашивался.

Действующимзаконодательством детально регулируются вопросы, связанные с отзывом ипреобразованием заявок, временной правовой охраной изобретений, патентованияобъектов “промышленной собственности” в зарубежных странах и др.

Центральноеместо в Патентном законе (разделы III, IV, VII) отводится вопросам правовогорегулирования прав автора изобретения, полезной модели или промышленногообразца и патентообладателя и их защите.

Так,основным личным неимущественным правом автора объекта “промышленнойсобственности” является право авторства. В случае создания объекта несколькимифизическими лицами они все считаются его авторами и пользуются принадлежащимиим правами по соглашению между собой. Другим личным правом автора являетсяправо получения патента на изобретение, полезную модель или промышленныйобразец, а также передачи указанного права другим физическим или юридическимлицам.

Имущественныеправа автора изобретения заключаются прежде всего :  1. в получение прибыли отизобретения при личном его использовании. Ему принадлежит: 2. право наполучение вознаграждения за переуступку патента и продажу лицензий. Так,например, если автор изобретения передал патент другому лицу на условияхвыплаты ему вознаграждения при использовании изобретения он имеет право наполучение вознаграждения в течении срока действия патента. Аналогичные правапринадлежат также авторам полезных моделей и промышленных образцов, являющихсяпатентообладателями.

Основноеимущественное право авторов, не являющихся патентообладателями (например,авторов служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов),- правона вознаграждение, которое выплачивается в размере и на условиях,устанавливаемых в соглашении между автором и работодателем.

Принадлежащеепатентообладателю исключительное право на использование объекта “промышленнойсобственности” выражается в том, что патентообладатель вправе применять объектпо своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей.

Крометого, патентообладатель вправе запретить использование указанных объектовдругим лицам (кроме случаев, когда использование согласно закону не являетсянарушением прав патентообладателя). Патентообладатель вправе уступитьполученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор о уступкепатента обязательно подлежит регистрации в Патентном ведомстве. Как патент, таки право на его получение переходят по наследству. Любые лица,  не являющиесяпатентообладателями, вправе использовать защищенный патентом объект“промышленной собственности” лишь с разрешения патентообладателя на основерегулируемого в патентом ведомстве лицензионного договора (ст. 13 Патентногозакона).

Правапатентообладателей и авторов в зависимости от характера их нарушения и видавозникающих споров защищаются в судебном, административном или уголовномпорядке.Суды, в т.ч. арбитражный и третейский, рассматривают все споры, крометех, которые отнесены к компетенции Высшей Патентной палаты.

Вадминистративном порядке размещаются споры, связанные с отказом в выдачепатента, с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателяот заключения лицензионного договора.

И,наконец, в соответствии с законодательством РФ присвоение авторства,принуждение к соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте“промышленной собственности” влекут за собой уголовную ответственность.

Изложениенастоящей темы будет неполным, если мы не рассмотрим ряд небольших вопросов,связанных с правом на товарный знак,  знак обслуживания и другие результатытворчества, используемые в производстве.

Так,отношения по поводу охраны и использования товарных знаков, знаков обслуживанияи наименования мест происхождения товаров регулирует закон РФ “О товарныхзнаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров” от 23сентября 1992 г. и Основы (ст. 149).

Рассмотримкратко содержание этих понятий.

Товарныйзнак и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать соответствующиетовары и услуги одних юридических или физических лиц   от однородных товаровдругих юридических или физических лиц. Существуют словесные,изобразительные, объемные, другие (например, звуковые) товарные знаки и ихкомбинации. Законодательством определен порядок оформления права на товарныйзнак и знак обслуживания, а также выдачи специального свидетельства. Владелецэтого свидетельства имеет право в течение 10 лет с даты поступления заявки вПатентное ведомство пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещатьтретьим лицам использовать данный знак без разрешения (лицензии). В необходимыхслучаях допускается продление регистрации товарного знака по заявлению еговладельца.

Наименованиеместа происхождения товара — это название страны, населенного пункта, местностиили другого географического объекта, используемого для обозначения товара(например, вино “Шампанское”, колбаса “Останкинская”, молоко “Лианозово” ит.п.). На основании закона “О товарных знаках, знаках обслуживания инаименования мест происхождения товаров” все вопросы, связанные с выдачейсоответствующего свидетельства решаются Патентным ведомством.

Действующим законодательством (ст.149, 150 Основ) регулируется право на рационализаторское предложение ифирменное наименование юридических лиц. Кроме того, специальнымизаконодательными актами (закон РФ “О селекционных достижениях” от 6 августа1993 г., закон РФ “О правовой охране топологий интегральных схем” от 23сентября 1992 г., закон РФ  правовой охране программы для ЭВМ и баз данных” от23 сентября 1992 г.) регулируются соответствующие результаты творчества,используемые в производстве.

Наконец, законодательной новеллойпредставляется введение в российское гражданское право понятия “ноу-хау”,означающее конфидециальную техническую, организационную или коммерческуюинформацию. Обладатель “ноу-хау” имеет право на защиту своих имущественныхинтересов, если:

     указанная информацияимеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;

     к этой информации нетсвободного доступа на законном основании;

     обладатель информациипринимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности (ст. 151 Основ).

Лицо, неправомерно использующее“ноу-хау”, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо,самостоятельно и добросовестно получившие такую информацию, вправе использоватьее без каких либо ограничений.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таковы основные вопросы этой объемной и весьманелегкой для восприятия темы, имеющей большое практическое значение. Дело втом, что, проходя военную службу в пограничных войсках, вы встретите большое количество людей — обладателей авторских и смежных прав, изобретателей,рационализаторов и др. Оказать им практическую помощь в правовой охранесоответствующих прав — дело вашей, чести долга и обязанностей.

Автор лекции


Гражданско-правовоерегулирование личных неимущественных отношений

 

  


Учебные и воспитательные цели.

1. Изучить с курсантами основные вопросы гражданско-правовогорегулирования личных неимущественных отношений.

2. Воспитывать чувство ответственности за строгой выполнениедействующего законодательства о личных неимущественных правах.


                Время — 2 часа. (90 минут.)       

                                План.

 

Введение...........................................................................5мин.

Основнаячасть..............................................................80 мин.

        Учебные вопросы.

1. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданскомправе...................................25 мин.

2. Право на защиту чести, достоинства и деловойрепутации.................................................25 мин.

3. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан вгражданском праве..............30 мин.

Заключение....................................................................5мин.

 

                             Литература.

 

1. Конституция Р.Ф.

2. Основы гражданского законодательства СССР и республик.

3. Гражданский Кодекс Р.Ф. части 1 и 2

4. Закон Р.Ф. от 19 декабря 1991 г. «О средствах массовойинформации». Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1992 г. № 7.

5. Закон РСФСР. От 25 октября 1990 г. «О свободевероисповедания». Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990 г. № 21.

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР. От 2 марта 189г. «О применении в судебной практике статьи 7 Основ законодательства СССР. 1989г. № 3 страница 9, 1991 г. № 6 страница 9, №8 страница 7.

7. Рассмотрение гражданских дел о защите чести и достоинства.(Обзор судебной практики). Биллютень Верховного Суда СССР. 1989 г. № 4 страница33.

8. Учебник «Гражданское право», под редакцией профессора Е.А.Суханова. БЕК-Москва, 1993 г. Страницы 356-378. 


      Учебно-материальное обеспечение.

 

1. Диапозитив.

2. Телевизионная система лекториев.

3. Подборка юридической литературы.

 

                        Введение.

Личныеправа человека неразрывно связаны с такими понятиями, как равенство, свобода,неприкосновенность личности. И это естественно, т.к. вышеназванные права напротяжении всей истории цивилизации использовались в борьбе нового со старым,прогрессивного с консервативным, отжившим свой век. Разумеется, что  в разныеэпохи в данные понятия вкладывалось различное  содержание, однако сами идеивсегда были и остаются притягательными для любого человека. Это лишний разподтверждается тем значительным перечнем нормативно-правовых и иных документов, принятых мировым сообществом и законодателями России, в которых находят своеотражение вопросы правового регулирования личных  неимущественных отношений.·Однако основная работа по созданию целостногогражданско-правового регулирования личных неимущественных прав еще впереди.Разрешению этих проблем и посвящена наша сегодняшняя лекция.

1. Понятие и виды личных неимущественных прав вгражданском праве.

Закрепляяличные неимущественные права граждан в Конституции, государство обеспечивает ихправовое регулирование комплексно, т.е. с помощью норм ряда отраслей права, вт.ч. и гражданского.

Так,роль и возможности гражданско-правового регулирования личных неимущественныхправ определяются предметом гражданского права. Мы уже знаем, что всоответствии со ст.1 Основ гражданского законодательства гражданское правонаряду с имущественными отношениями ( составляющими ядро гражданского права )регулирует связанные с ними личные неимущественные отношения, а также личныенеимущественные отношения, не связанные с имущественными.

Личныенеимущественные отношения, не связанные с имущественными, будучи регулированынормами права, представляют собой  правовые связи между определеннымисубъектами по поводу личных неимущественных благ. Из этого вытекает, что личныенеимущественные права — субъективные права граждан ( а в отдельных случаях иорганизаций), возникающие в связи с регулированием нормами гражданского праваличных неимущественных отношений, не связанных с имущественными.

Следуетподчеркнуть, что возможности гражданского права в регулировании личныхнеимущественных прав не безграничны. Эта отрасль права призвана регулироватьличные неимущественные права не всесторонне, а лишь в определенных аспектах.Так, право на имя регулируется в основном нормами семейного и административногоправа, но не только ими, а потому  нуждается в гражданско-правовом регулировании.Гражданское право, например, может предоставлять гражданину право требоватьпрекращения использования его имени без согласия третьими лицами как в целяхизвлечения прибыли, так для получения иных, нематериальных выгод.

Посвоему характеру личные неимущественные права, принадлежащие определеннымлицам, являются абсолютными. Следовательно, управомоченному лицу противостоит вэтих случаях неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы тони было нарушений личных неимущественных прав.

Вэтой связи для личных неимущественных прав характерно наличие двух правомочий:во-первых, возможности управомоченного лица требовать от неопределенного кругаобязанных лиц воздерживаться от нарушения его права; во-вторых, возможностиприбегнуть в случае нарушения его права к установленным законом мерам защиты.

Такимобразом, личные неимущественные права в гражданском праве имеют самостоятельныйхарактер, выполняют роль правового средства обеспечения личной (индивидуальной) сферы от  постороннего вмешательства и требуют применениягражданско-правовых способов их защиты.

Внастоящее время личные неимущественные права, регулируемые гражданским правом,классифицируются на следующие виды:

1)    Личные неимущественные права, направленные наиндивидуализацию личности управомоченного лица: права на имя, на фирменноенаименование, на производственную (  (торговую) марку, на товарный  знак ( знакобслуживания ), принадлежащие организациям и гражданам, осуществляющимпроизводственную, торговую или иную хозяйственную (коммерческую) деятельность;право на защиту чести, достоинства и деловой репутации и тесно связанные с нимправа на опровержение и ответ, предусмотренные ст.7 Основ и ст.ст.43 -46 ЗаконаРФ от 27 декабря 1991 г. « О средствах массовой информации».

2)    Личные неимущественные права, направленные наобеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие право на телеснуюнеприкосновенность внешнего облика, личного изображения.

3)    Личные неимущественные права, направленные наобеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: права нанеприкосновенность жилища, личной документации, на тайну личной жизни, в т.ч.адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и  следственныхдействий, вкладов в кредитные учреждения, личного общения и др.

Осуществлениеличных неимущественных прав заключается в том, что управомоченное лицо впределах, установленных законом, по своему усмотрению использует личные блага.Обязанные же лица, круг которых заранее не определен, должны воздерживаться отнарушения соответствующего личного неимущественного права. Общие пределыосуществления личных неимущественных прав определяются законом ( ст. 5 Основ иГК ).

Вто же время закон при определении границ осуществления конкретных личныхнеимущественных прав часто  регламентирует не сами пределы возможного поведенияуправомоченного лица, а устанавливает границы вмешательства посторонних лиц вличную сферу ( например, не допускается использование средств массовойинформации для вмешательства в личную жизнь граждан и др.).

Втех случаях, когда закон регулирует рамки возможного поведения управомоченноголица, вышеназванные границы в отдельных случаях определяются также и нормамиморали ( например, неприкосновенность внешнего облика гражданина будетзащищаться от любых вмешательств со стороны третьих лиц, за исключениемслучаев, когда его внешний облик нарушает требования законодательства илипротиворечит моральным нормам, действующим в обществе).

Какуже было сказано ранее, ряд личных неимущественных прав носит строго личныйхарактер. Они прекращаются со смертью гражданина ( ликвидацией организации ) ине могут передаваться по наследству.

И,наконец, на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав, нераспространяется исковая давность ( ст. 42 Основ ).

Защиталичных неимущественных прав осуществляется в основном способами, не имеющимицелью восстановления нарушений имущественной сферы потерпевшего.

Так,согласно ст.6 Основ такими способами являются: признание этих прав,восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечениедействий, нарушающих право, прекращение или изменение правоотношения, иныеспособы, предусмотренные законом ( например, опровержение сведений, порочащихчесть, достоинство, деловую репутацию граждан ( организаций ), и т.п. ).

Характернойособенностью перечисленных способов защиты личных неимущественных прав являетсято, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины.

Вместес тем, если нарушением личных неимущественных прав гражданину или организациинанесен и имущественный урон, то применяются нормы гражданского права,регулирующие ответственность за причинение имущественного вреда. Более того,ныне действующим законодательством положительно решен вопрос возмещения вреда всвязи с нарушением личных  неимущественных прав ( например, гражданин илиюридическое лицо могут потребовать возмещения морального вреда, причиненногораспространением сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию( п.6 ст.7 Основ).

Крометого, по общему правилу ст. 131 Основ, подлежит возмещению моральный вред  (физические или нравственные страдания ), причиненный гражданину виновныминеправомерными действиями, что, безусловно, усиливает гражданско-правовуюзащиту таких личных благ, как жизнь и здоровье граждан.

Таковыосновные понятия и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Болееподробно механизм гражданско-правового регулирования защиты и охраны этих правмы рассмотрим при  изложении последующих вопросов нашей лекции.

2. Право  на защиту чести, достоинстваи деловой репутации.

Изложениенастоящего вопроса целесообразно начать  с определения понятия чести,достоинства и деловой репутации.

Честь- социально-значимая положительная оценка лица со стороны общественного мнения.

Достоинство- самооценка лицом своих моральных, профессиональных и иных качеств.

Деловаярепутация — сложившееся общественное мнение о профессиональных достоинствах инедостатках лица ( гражданина или организации ).

Правоотношения, вытекающие из субъективного права лица на честь, достоинство и деловуюрепутацию, является абсолютным, однако с момента нарушения его следует считатьотносительным, т.к. в этом случае неограниченный круг лиц, обязанных ненарушать субъективное право, сужается до одного конкретного лица (лиц), оскорбивших честь и достоинство гражданина или организации.

Следуетособо подчеркнуть, что защита чести и достоинства граждан и организацийобеспечивается не только ст.70 Основ, другими институтами гражданского права(например, установление судом необоснованности обвинения в плагиате и др.), нои уголовным законодательством ( например, ст.ст. 130 и 131 УК РСФСР,предусматривающие ответственность за клевету и оскорбление граждан ). Однакогражданско-правовая защита чести и достоинства граждан имеет существенныеотличия от уголовно-правовой, с которой вы познакомитесь в курсе уголовногоправа. Нам же целесообразнее более подробно рассмотреть вопросы, связанные сосуществлением права на гражданско-правовую защиту чести, достоинства и деловойрепутации.

Сведениями,порочащими честь и деловую репутацию, являются такие сведения, которые умаляютчесть и достоинство гражданина или организации в общественном мнении или мненииотдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, деловыхобыкновений (например, необоснованные обвинения в невыполнениипрофессионального долга, националистических высказываниях, нечестности и т.п.).

Недосказанныесведения, порочащие гражданина или  организацию, признаются ложными, если сдостоверностью не установлено иное (это т.н. презумпция добропорядочности).

Вто же время не могут признаваться обоснованными требования об  опровержениисведений, содержащих соответствующую действительности критику недостатков вработе, поведении в общественном месте, коллективе, быту и т.п.

Небезынтересноподчеркнуть, что ныне действующее российское законодательство не знает широкораспространенного во многих зарубежных странах понятия диффамации, котороераспространяется на разглашение не только ложных, но и действительных сведений,позорящих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Подраспространением порочащих сведений следует понимать сообщение их как любомутретьему лицу, так и нескольким лицам, либо неопределенному кругу лиц. Этоможет быть сделано путем опубликования порочащих сведений в печати, сообщенияпо радио, телевидению, изложение в служебных характеристиках и другихдокументах, публичных выступлениях, заявлениях и жалобах, адресованныхдолжностным лицам, или сообщение в иной, в т.ч. устной форме. В то же время неявляется распространение порочащих сведений содержание приговора, постановлениеследственных органов и других официальных документов, для обжалования которыхсуществует особый порядок.

Особыйинтерес представляет норма в п.7 ст.7 Основ, которая предусматривает правопотерпевшего обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловойрепутации, затронутых не только в анонимных письмах1, но и в иной ситуации, когда установитьраспространителя порочащих сведений невозможно. Это важно еще и потому, чтоиногда обстоятельства, связанные с распространением негативной информации очеловеке, становятся предметом рассмотрения общественных или иных организаций.Принятия ими решения не препятствует обращению в суд за опровержением порочащихсведений. Вместе с тем, закон не предусматривает обязательного (досудебного)обращения с соответствующим требованием к ответчику. Лишь требование к средству массовой информации о публикации опровержения или ответа (реплики)рассматривается судом при условии предшествующего отказа а такой публикации илиее отсутствии а установленные сроки.

Такимобразом, при рассмотрении исков о защите чести и достоинства суду необходимоустановить: имело ли место  распространение сведений, которые оспаривает истец;порочат ли они честь, достоинство и деловую репутацию истца; соответствуют лиони действительности.

Какуже было отмечено выше, исковая давность на требования о защите чести,достоинства и деловой репутации не  распространяется (п. 2 ст.43 Основ). Темсамым открывается возможность защиты чести и достоинства граждан после ихсмерти, а юридических лиц — после прекращения их деятельности.

Истцамипо делам о защите чести, достоинства и деловой репутации могут бытьдееспособные граждане и предприятия, учреждения, организации, наделенныеправами юридического лица. Интересы несовершеннолетних и недееспособныхграждан, нуждающихся в защите чести и достоинства,  выражают их законныепредставители (родители, опекуны), попечители или прокурор. Иск о защите честии достоинства умершего гражданина, либо юридического лица, прекратившегодеятельность в установленном законом порядке, могут предъявить их наследники(правопреемники), иные заинтересованные лица, а также прокурор.

Вкачестве ответчиков по делам о защите чести и достоинства могут выступатьюридические, должностные и физические лица (например, орган печати, авторматериалов, должностное лицо, подписавшее характеристику, учреждение,предприятие или организация, от имени которой она выдана).

Времяпоказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутациираспределено между истцами и ответчиками. Ответчик должен убедить суд в том,что распространенные им сведения соответствуют действительности. Истец обязандоказать лишь факт распространения ответчиком сведений, порочащих истца. Онтакже вправе представить доказательства того, что распространенные сведения несоответствуют действительности.

Действующеезаконодательство предусматривает несколько способов восстановления чести,достоинства и деловой репутации.

Взависимости от того, подтвердится в судебном заседании предмет иска или нет,суд выносит решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении иска. Однакоеще до рассмотрения иска по существу суд может обязать ответчика временно,впредь до вынесения решения, воздержаться от дальнейшего распространенияспорных сведений (не демонстрировать киножурнал, не приводить пример в лекцияхи т.д.).

Еслисуд признает, что порочащие истца сведения соответствуют действительности либораспространенные сведения не являются порочащими, то в удовлетворении искабудет отказано. Если же исковые требования подлежат удовлетворению, то суд врешении должен определить способ опровержения не соответствующихдействительности сведений.

Так,порочащие сведения, распространенные органом массовой информации, должны бытьопровергнуты  этим же органом. Органы печати публикуют опровержения либо вспециальной рубрике, либо на той же полосе и тем же шрифтом, что иопровергаемое сообщение. Опровержение информации, содержащейся в радио илителепередачах,  зачитывается диктором в той же программе или цикле передач.Более того, право выступить с ответом может быть предоставлено самомупотерпевшему (ст.46 Закона о средствах массовой информации).

Служебнаяхарактеристика либо иной выданный потерпевшему документ с порочащими егосведениями подлежит замене. Суд может обязать ответчика прекратить исполнениеэстрадной миниатюры, отказаться от публикации книги и т.п.

Истецвправе поставить перед судом вопрос о возмещении ему ущерба, причиненногонеправомерными действиями ответчика. Материальный ущерб (убытки) подлежатвозмещению в соответствии со ст.126 Основ.

Истцувозмещается моральный вред, вызванный распространением порочащих его сведений(п. 6 ст. 7 Основ). Если причинителем является орган массовой информации, томоральный (неимущественный) вред возмещается только гражданину, но неорганизации (ст. 62 Закона о средствах массовой информации). Суд в этих случаяхрешает, в какой форме и в каком размере возмещается вред (п. 11 постановленияПленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г.).

Еслирешение суда о восстановлении чести, достоинства или деловой репутации невыполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доходгосударства. При этом уплата штрафа не освобождает ответчика от обязанностивыполнить предусмотренное решением суда действие.

Таковыосновные требования действующего законодательства, связанного с реализацией праваграждан и юридических лиц на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

3. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни

                  граждан в гражданском праве.

Цельюгражданско-правовой охраны личных неимущественных прав граждан является предоставлениеих субъекту возможности иметь определенную автономию от государства, общества иразного рода социальных групп. Такая автономия может  иметь двоякое выражение иобеспечиваться предоставлением гражданину индивидуальной свободы инеприкосновенности, а также охраной тайны личной жизни.

Разберемсяс вышеуказанными понятиями подробнее:

Индивидуальнаясвобода граждан обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественныхправ,  призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны еголичности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом). Например,права направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица (право наимя), и права, направленные  на обеспечение личной неприкосновенности (нателесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, на неприкосновенностьвнешнего облика, личного изображения).

 Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина обеспечиваютсяпредоставлением ему таких личных неимущественных прав, которые позволяютохранять от постороннего вмешательства его поведение в индивидуальнойжизнедеятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство допускаетсязаконом. К этим правам относятся: права на  неприкосновенность жилища, личнойдокументации, на тайну личной жизни, включающее тайну личной информации,усыновления, вкладов в кредитные учреждения,  личной корреспонденции ителефонно-телеграфных сообщений, совершение нотариальных и некоторых иныхюридических действий, адвокатскую, медицинскую тайну и т.д.

Рассмотримосновные положения действующего законодательства, регулирующего перечисленныевыше права граждан.

Итак,право на имя — одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина,направленных на  индивидуализацию его личности. Являясь весьма сложнойюридической категорией, право на имя требует  регулирования нормами различныхотраслей права (например, порядок присвоения и изменения имени устанавливаетсянормами  административного и семейного права, в то же время право на имя — существенный элемент субъективного авторского права и т.д.). В настоящее времяимена известных личностей все более активно начинают использоваться длярекламных и иных коммерческих целей, т.е. в сущности становятся объектомсвоеобразных лицензионных соглашений. В этой связи, очевидно, что использованиеимени человека без его согласия в целях извлечения имущественной или инойвыгоды противоправно.

Такимобразом, в гражданском праве право на имя как личное неимущественное правогражданина, не связанное с имущественными правами,  представляет собойвозможность гражданина требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицамитолько с его согласия, если в результате использования ими извлекается илиможет быть извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода неизвлекается, имя гражданина может быть использовано без его согласия лишь впределах, установленных законом.

Правона неприкосновенность внешнего облика представляет собой личное неимущественноеправо гражданина, но в отличие от предыдущего направленное не наиндивидуализацию его личности, а на обеспечение личной неприкосновенностичеловека.

Такимобразом, право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском правепредставляет собой возможность управомоченного лица требовать устранения любыхобстоятельств, наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика, еслизаконодательством не  предусмотрены специальные требования к внешнему обликугражданина либо его внешний облик противоречит требованиям закона и нормамморали.

Правона изображение — одно из немногих личных неимущественных прав граждан, сутькоторых сводится к тому, что опубликование, воспроизведение и распространениепроизведения изобразительного искусства, в котором изображено какое-либо лицо,допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти — с согласия егодетей и пережившего супруга, за исключением случаев, когда это делается вгосударственных или общественных интересах либо лицо позировало автору заплату.

Правона телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья направлено наобеспечение его личной неприкосновенности. В гражданском праве и юридическойлитературе глубоко разработан вопрос о гражданско-правовой защите этого права спомощью обязательств,  возникающих из причинения вреда. Кроме того, защитууказанного права в определенных случаях может обеспечивать также и институтдоговорной ответственности.

Правона неприкосновенность жилища — пока не нашло свое отражение в гражданскомзаконе, что умаляет его значение. Как  и другие личные неимущественные права,оно носит абсолютный характер и выражается в возможности управомоченного лицаопределять условия доступа в принадлежащее ему на законном основании жилище,требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих неприкосновенность егожилища. Вместе с тем, если гражданину в результате нарушения указанного правапричинен имущественный ущерб, он вправе требовать его возмещения.

Охранатайны личной жизни. Законодательство трактует тайну как определенного родасведения, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересамего обладателя. Таким образом, тайну личной жизни можно определить как сведения(информацию) о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности человека, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб гражданину.

Правона тайну личной жизни представляет собой абсолютное право, в силу которогоуправомоченное лицо вправе требовать сохранения в тайне информации, полученнойс его согласия либо в силу закона без его согласия, а также прекращения еераспространения. Предъявление этих требований не препятствует возможностиуправомоченному лицу требовать возмещения ущерба,  возникшего в результатенарушения права на тайну личной жизни. Вместе с тем, можно с сожалениемконстатировать, что право на тайну личной жизни не отражено в действующемгражданском законе.

                       Заключение.

Подводяитог сказанному, следует отметить, что в рамках комплексного регулированияличных неимущественных прав необходимо уметь выделять гражданско-правовойаспект. Это важно потому, что долгое время в юридической литературегосподствовало представление, о том, что гражданское право не регулирует, алишь охраняет личные неимущественные права. Однако в последние годы все болееотчетливо начал проявляться иной подход к этой проблеме. Сегодня не вызываетсомнения то, что правовое регулирование и охрана прав не могутпротивоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охранаосуществляется путем регулирования соответствующих отношений.

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу