Реферат: Учебное пособие Воронеж 2007
ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет»И.С. Малышева, А.Н. Чекменев
ПРАВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия
Воронеж 2007
ББК 67.404.3 я7
Малышева И.С. Право интеллектуальной собственности Российской Федерации: учеб. пособие / И.С. Малышева, А.Н. Чекменев. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2007. 205 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы регулирования правоотношений в сфере интеллектуальной собственности РФ.
Издание может быть полезно студентам, аспирантам и специалистам занимающимися вопросами интеллектуальной собственности.
Табл. 4.
Библиогр.: 12 назв.
Рецензенты: д-р техн. наук, проф. Л.В. Паринова
Малышева И.С., Чекменев А.Н.,
2007
Оформление. ГОУВПО
«Воронежский государственный
технический университет», 2007
И.С. Малышева, А.Н. Чекменев
ПРАВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
^ Учебное пособие
Воронеж 2007
ВВЕДЕНИЕ
Современный этап общественного развития в России характеризуется существенными изменениями в различных сферах жизнедеятельности человека: политической, экономической, производственной, научной и др. Соответствующие изменения происходят в нашем обществе не хаотично, а основываясь на предписаниях норм права. Связанно это с тем, что именно право, его нормы призваны регулировать наиболее важные общественные отношения, в том числе и сферу интеллектуальной деятельности.
Необходимость правового регулирования данной сферы связана с тем, что результаты интеллектуальной деятельности в виде высокотехнологической и наукоемкой продукции пронизывают всю жизнь постиндустриального общества, определяют экономический рост и социально-политическое положение стран в мире. Глобальные изменения последних десятилетий, как бы мы к ним не относились, требуют адекватных методов управления интеллектуальной собственностью.
Тенденции настоящего времени указывают на то, что к середине XXI века мировыми лидерами станут страны, обладающие самыми наукоемкими технологиями, что приведет к снижению роли государств, ориентированных на торговлю сырьем, полезными ископаемыми, энергоносителями и материалоемким машиностроением. На передний план уверенно выходят продажи объектов интеллектуальной собственности.
Данное учебне пособие «Право интеллектуальной собственности РФ» предназначено для студентов 2 курса очной формы обучения специальности 230202 «Информационные технологии в образовании» и призвано помочь студентам:
систематизировать представления об интеллектуальной собственности;
освоить основные подходы к регулированию правоотношений;
отработать навыки применения нормативных актов;
научиться использовать полученные знания на уровне организации для обеспечения хозяйственного оборота объектов интеллектуальной собственности;
получить представления о предотвращении нарушения прав интеллектуальной собственности;
осознать возможности восстановления и защиты этих прав и пресечения недобросовестной конкуренции.
При изложении материала автор опирался на труды таких видных ученых в этой области, как В.А. Дозорцев, А.П. Сергеев, Э.П. Гаврилов и другие.
^ ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СИСТЕМА ЕЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ Понятие интеллектуальной собственности
На протяжении всей своей жизни человек обладает различными видами собственности, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению.
Можно выделить три вида собственности:
собственность из движимых вещей (личные вещи, транспортные средства);
недвижимость (земля, строения);
интеллектуальная собственность, объектами которой являются творения человеческого разума, человеческого интеллекта.
Интеллектуальная собственность это условно собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая Россию. В упрощенном виде можно сказать, что интеллектуальная собственность это информация, которая может быть представлена на материальном носителе и распространена в неограниченном количестве копий по всему миру.
Исходя из самого наименования данного вида собственности, необходимо отметить, что данная собственность возникает благодаря интеллекту человека, его мыслительным и познавательным способностям. Соответственно, «интеллектуальный», будет означать и означает умственный, относящийся к познанию, происходящий из разума или рассудка.
Специфика данного вида собственности заключается в том, что интеллектуальная собственность - нематериальная субстанция, представляет собой интеллектуальный продукт, т.е. продукт человеческого разума, результат его творческой, интеллектуальной деятельности. Данную собственность нельзя осязать; она не имеет длины, ширины, высоты; она невесома и не создает тени; она лишена цвета, вкуса и запаха. Человек может ее воспринимать лишь тогда, когда она воплощена на каком-либо материальном носителе.
Результаты интеллектуальной деятельности человека можно видеть во всех сферах его жизнедеятельности: в сфере науки, искусства, техники и т.д.
Интеллектуальная собственность обычно подразделяется на промышленную собственность и произведения, охраняемые авторским правом. Что относится к той или иной категории можно видеть из нижеприведенной табл. 1.
Таблица 1
Объекты интеллектуальной собственности
Объекты авторского права
Объекты промышленной собственности
Произведения науки
Изобретения
Промышленные образцы
Произведения литературы:
литературные произведения;
учебные произведения;
сценарии и т.д.
Полезные модели
Товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования
Произведения искусства:
музыкальные произведения;
кино, видео произведения;
произведения изобразительного искусства и т.д.
Ноу-хау
Пресечение недобросовестной конкуренции
Все интеллектуальные продукты аналогично материальным можно купить, продать, арендовать. Так же как и материальный ресурс его могут утерять или уничтожить при неосторожном и невнимательном уходе. Он может исчезнуть в одно мгновение или существовать вечно. В связи с этим интеллектуальному продукту и его авторам необходима правовая защита со стороны государства.
Объекты интеллектуальной собственности как результаты интеллектуальной деятельности имеют следующие общие признаки:
творческий характер;
нематериальный (невещный) характер;
воплощение в материальной (объективной) форме;
отделимость от автора (передаваемость объектов интеллектуальной собственности).
^ Истоки возникновения прав на результаты творчества
Авторское право
Понятие интеллектуальной собственности, в частности авторского права, появилось давно. Социальное, политическое и потом экономическое значение произведений литературы и искусства признавалось уже во времена Древней Греции. Творения писателей и поэтов должны были доводиться до публики в неискаженном виде.
Юридическому оформлению экономической стороны творчества долгое время не придавалось особого значения, так как потребность торговать результатами интеллектуальной деятельности возникла сравнительно поздно. До этого такие результаты распространялись вне рынка, не являясь объектами экономического оборота, рыночных отношений.
До конца XVIII века интеллектуальный потенциал общества базировался в основном на системе меценатства – творческих людей субсидировали правители, их благополучие целиком завесило от благосклонности последних. В этот период частная финансовая поддержка и «внерыночное обеспечение» способствовали появлению большинства шедевров. Художники, поэты, писатели, ученые не имели особого статуса. К ним относились хорошо или плохо – в зависимости от времени.1
Идея охраны авторских прав начала появляться с изобретением печатания, благодаря которому стало возможным размножать литературные произведения с помощью механических процессов вместо переписывания от руки. Это привело к появлению новой профессии – печатников и книгопродавцов (торговцев печатной продукцией). В то время инвестирование в печатание и продажу книг было опасным и рискованным предприятием, так как не существовало какой-либо формы охраны от конкуренции путем продажи незаконных копий.
Первоначально охрана интересов авторов и их правопреемников обеспечивалась с помощью системы привилегий, выдаваемых «милость монарха»: в Англии и во Франции – королями, в Германии – князьями различных государств.
Эти привилегии давали исключительные права воспроизведения на ограниченное время с предоставлением средств защиты (штрафы, арест, конфискация поддельных копий и взыскание убытков)
По мере роста влияния буржуазии система привилегий сменяется законами, признающими за авторами и их правопреемниками право на монопольное использование принадлежащих им произведений в течение установленного срока. Родиной первого авторского закона является Англия, где в 1710 году появилось первое положение об авторском праве – «Статут королевы Анны», который содержал одни из важнейших принципов авторского права – принцип «копирайт» - право на охрану опубликованного произведения, запрет тиражирования произведения без согласия автора. Данный законодательный акт закреплял за автором книги исключительное право на ее публикацию в течение 14 лет с момента ее создания. Однако он мог продать данное право и обычно продавал его книгопродавцу. Закон также предусматривал продление данного срока еще на 14 лет, если автор еще был жив. Наибольшую выгоду от этого закона получили издатели и книготорговцы. Закон устанавливал условие о регистрации и депонировании, т.е. опубликованные книги должны было регистрироваться в Центре книгоиздательств, а копии должны были депонироваться для использования университетами и библиотеками (количество копий достигло 9). Вслед за Англией соответствующие законы были приняты в ряде других европейских стран и в США.
Французская система авторского права была заложена декретом 1792 года, по которому автор мог публично исполнять свое произведение в течение своей жизни, а также в течение 5 лет после его смерти произведение могло публично исполняться в пользу его наследников и лиц, которым уступлено это право. Следующий Декрет от 1793 года дал авторам исключительное право на воспроизведение своих произведений в течение жизни, а также 10 лет после его смерти в пользу наследников и иных правопреемников. Данные Декреты впервые в истории гарантировали защиту всех форм творчества (литературного, драматического, музыкального, изобразительного) при воспроизведении всеми известными тогда методами. Данному примеру Франции широко последовали во всей Европе, и он послужил основой при создании Бернской конвенции.
Становление и развитие правовой охраны авторских прав в России происходило в целом таким же путем, какой был пройден в европейских странах и США. Вместе с тем нельзя не указать на ряд моментов, которые отражают российскую специфику и во многом помогают лучше понять современное состояние охраны интеллектуальной собственности в РФ.
Одной из специфических черт в рассматриваемой сфере явилось широкое вмешательство государства в отношения создателей творческих достижений и их пользователей. Так, авторское право России родилось и длительное время существовало в рамках цензурного законодательства. В России до конца XVIII века книгоиздательское дело было государственной монополией. На первых порах отношения авторов с издателями не были предметом правового регулирования. Привилегии в России, как правило, выдавались издателями. Вознаграждение авторам не связывалось с изданием произведения, а представляли собой награды и подарки.
Первый авторский закон в России появился в 1828 году. Авторское право на литературные произведения, при условии соблюдения цензурных правил, охранялись в течение жизни автора и 25 лет после его смерти, затем до 35 лет.
Особенно мощным воздействие государства на эту область отношений было в советский период развития. Например, в советском авторском праве широко применялись так называемые типовые авторские договоры (издательские, постановочные, сценарные и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений; строго нормативно регламентировались ставки вознаграждения авторов произведений и т.п.
Следующей специфической чертой российского законодательства об интеллектуальной собственности, которая постепенно преодолевается в последние годы, является традиционно низкий уровень охраны авторских прав. Российские законы в рассматриваемой области, как до 1917 года, так и позднее, никогда «не дотягивали» по уровню охраны до европейских стандартов и не отвечали требованиям основных международных конвенций. По этой и ряду других причин Россия длительное время не участвовала ни в одном из важнейших международных соглашений по охране интеллектуальной собственности. Эта изолированность от внешнего мира, особенно углубившаяся в период проведения социалистического эксперимента, также не могла не сказаться на развитии российского законодательства об охране интеллектуальной собственности.
^ Патентное право
Формирование промышленной собственности как ветви интеллектуальной собственности началось с XII в., практически одновременно с развитием промышленности, науки, образования. В истории эволюции патентов выделяют три важнейших периода:
привилегии (XV – XVII в.) – суверены предоставляли монополию по своему усмотрению;
национальные патенты (1790 – 1883 гг.) любой изобретатель мог подать заявку на патент. Охрана местных изобретений за рубежом не практикуется;
интернационализация (1883 по настоящее время) охрана изобретений за пределами страны происхождения.
Охрана промышленной собственности началась с выдачи суверенами особых привилегии. Привилегия – документ, по которому суверен предоставляет исключительное право использования новой технологии. Ранние привилегии, предоставлялись как непосредственно изобретателю, так и лицам, внедрившим технологию, уже известную за рубежом.
Можно сказать, что получаемая по таким привилегиям монополия и была компенсацией основателю новой отрасли производства, служила поощрением для инициативных людей, а государству она открывала путь для внедрения наиболее прогрессивных технологий, привносимых в страну из вне.
Дарованные временные исключительные права на монопольное владение той или иной технологией подтверждались патентом («Letters Patent» -«открытая грамота»). Выдавались они на срок, достаточный для освоения и окупаемости такой технологии.
Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 г. городской управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран. Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа.
Постепенно система привилегий сменяется законами, признающими за авторами и их правопреемниками право на монопольное использование принадлежащих им технических новинок в течение установленного срока.
К числу наиболее значимых актов в этой области можно отнести Статут Венецианской республики 1474 г. и английский Закон о монополиях 1626 г.
В Статуте Венецианской республики было впервые упомянуто "Право" изобретателей. За изобретателями признавалось их "моральное право" и исключительное право на использование своего изобретения в течение ограниченного периода времени.
Говоря о Статуте Венецианской республики необходимо отметить тот факт, что в нем впервые были заложены принципы, на которых строятся современные патенты:
полезность новых изобретений для государства;
исключительное право первого изобретателя на ограниченный период;
наказание за нарушение права.
В соответствии с английским Законом о монополиях единственной формой монополии, легально разрешаемой в государстве, была монополия по патенту со сроком действия до 14 лет. Здесь же было определено, что патент должен выдаваться только «истинному и первому изобретателю» новых изделий.
Национальные законодательства различных стран, сложившиеся в XIX столетии, позволяли формировать и охранять заявленные объекты промышленной собственности в своих странах. Естественно, что эти законы были разными, не согласованными между собой. Это вызывало серьезные трудности в получении патентов в разных странах, поэтому возникла необходимость согласовать («гармонизировать») законы разных стран.
В 1878 г. в Париже состоялся конгресс по охране промышленной собственности, затем в 1883 году там же прошла конференция, завершившаяся подписанием Парижской конвенции по промышленной собственности.
Конвенцию подписали 11 государств, затем к ним присоединились многие другие страны, так что в настоящее время число присоединившихся государств превышает 100.
Важным принципом международной Парижской конвенции является признание за лицами стран, участвующих в Конвенции таких же прав, как и для граждан собственной страны, - «принцип национального режима». Такой же режим предоставляется гражданам всех остальных стран, если они проживают в странах или имеют в них промышленное или торговое предприятие. Принцип национального режима гарантирует равные права для всех собственников промышленной собственности – граждан этой страны или иностранцев.
Процесс развития патентного права в России достаточно схож с подобными процессами в других европейских странах. Вначале различные привилегии и подтверждающие их документы (патенты) выдавались на разные виды деятельности – беспошлинную торговлю, монопольное производство отдельных товаров и т.п.
Первый патентный закон России (1812 г.) устанавливал порядок выдачи привилегий (на срок от 3 до 10 лет) на собственные и ввозимые из других стран изобретения. Патентный закон 1896 года по своему содержанию был близок к законам других стран, находящихся в стадии международного упорядочения промышленной собственности.
Однако в советский период вся наработанная система охраны промышленной собственности коренным образом была пересмотрена. Переход к централизованной командной экономике привели и к отходу от патентной защиты промышленной собственности. Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях 1931 года возродило авторские свидетельства как основную форму охраны изобретательских прав, хотя в принципе не отменялись и патенты. Однако получить патент было сложнее, чем авторское свидетельство, и, самое главное, владелец патента не имел реальной возможности использовать его преимущества, поскольку частное предпринимательство стало невозможным. Эта ситуация оставалась практически неизменной до 1991 года.
^ Система правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации
Наиболее важные общественные отношения в современном мире регулируются с помощью правовых норм. Правовые нормы выполняют важную и необходимую функцию согласования различных интересов людей, их объединений, больших и малых коллективов, а также нахождения и принятия согласованных, компромиссных решений. 2 В отличие от иных социальных норм, регулирующих общественные отношения норма права это общее правило поведения, зафиксированное в нормативно правовом акте, обязательное для всех. Правовые нормы взаимосвязаны и составляют систему права.
Отношения по поводу создания, использования и охраны объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права (ст. 2 ГК РФ), т.е. являются предметом регулирования отрасли гражданского права.
Система правой охраны интеллектуальной собственности в РФ состоит из четырех подотраслей права (табл. 2).
Таблица 2
^ Подотрасль права
Предмет подотрасли права
Авторское право и смежное право
Предметом авторского права и смежных прав является регулируемая ими совокупность имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с созданием и использованием произведений: литературы, науки, искусства.
Продолжение табл.2
Патентное право
Предметом патентного права является регулируемая им совокупность имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с созданием и использованием объектов промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
Законодательство о средствах индивидуализации
Предметом законодательства о средствах индивидуализации является совокупность исключительных прав на средства индивидуализации товаров, применяемых в сфере производства, торгового обращения товаров, оказания услуг и выполнения работ: товарные знаки, знаки обслуживания, указания на источник происхождения («сделано в») и др.
Законодательство о нетрадиционных особых объектах интеллектуальной собственности
В категорию входят: топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, профессиональные секреты «ноу-хау», служебная и коммерческая тайна, селекционные достижения и др.
Право интеллектуальной собственности - совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств.3
Право интеллектуальной собственности представляет собой не разрозненную совокупность действующих на определенный момент времени нормативных актов, а достаточно сложную и целостную систему. Для лучшего понимания системы правовой охраны интеллектуальной собственности важно разобраться в иерархической структуре соответствующих источников. В сущности ее предопределяет закрепленная Конституцией России система органов государственной власти и государственного управления.
Различают две системы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:
Созидательская. Основываясь на этой системе правовая охрана предоставляется объектам интеллектуальной деятельности для которых приоритетное значение имеет форма на основе факта создания произведения.
Регистрационная. Правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности для которых приоритетное значение имеет содержание, на основе их специального оформления, проведения экспертизы, регистрации (объекты промышленной собственности, товарные знаки).
Основными нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы интеллектуальной собственности являются:
Конституция Российской Федерации, гарантирующая свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества;
Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II, III, IV);
Уголовный кодекс РФ и др.
В числе международных договоров и соглашений, имеющих отношение к интеллектуальной собственности и являющихся составной частью правовой системы России можно выделить:
Стокгольмская конвенция 1967 г.,
Женевская конвенция об авторском праве 1952 г.,
Бернская конвенция (в редакции 1971 г.) об охране литературных и художественных произведений,
Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции 1971 г.),
Конвенция 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного производства их фонограмм.
Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г., с изменениями от 3 февраля 1984 г.),
Евразийскую патентную конвенцию (Женева, 17 февраля 1994 г.),
Двусторонние соглашения 1993 г. России с рядом государств бывшего СССР в области охраны промышленной собственности (Арменией, Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном).
Основная направленность всех этих правовых актов — по возможности полнее учитывать взаимный интерес праводержателей, общества и государства к результатам интеллектуальной деятельности.
^ Вопросы для самоконтроля
Перечислите виды собственности, которая может принадлежать человеку.
Раскройте понятие «интеллектуальная собственность».
Перечислите объекты интеллектуальной собственности.
Перечислите общие признаки объектов интеллектуальной собственности.
Причины возникновения и развитие авторского законодательства.
Причины возникновения и развитие законодательства о промышленной собственности.
Система правовой охраны интеллектуальной собственности в РФ.
В чем различие созидательной и регистрационной системы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
Что означает исключительное право на объекты интеллектуальной собственности
Перечислите основные нормативно правовое акты, регулирующие вопросы интеллектуальной собственности в РФ.
^ ТЕМА 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО – ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 2.1 Предмет авторского права
Авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения при создании и использовании произведений: науки, литературы, искусства.
Авторское право неразрывно связано и взаимодействует со смежными права.
К объектам смежных прав относятся:
исходные оригинальные фонограммы (аудиокассеты, компакт-диски, видеокассеты и др.);
исполнение (песен, музыкальных произведений и др.);
постановки (спектаклей, кинофильмов, шоу и др.);
передачи эфирного и кабельного вещания.
Авторское право на произведения науки, литературы, искусства возникает в силу факта его создания, т.е. не требуется обязательной регистрации произведения, его патентования, выполнения каких-либо иных формальностей. Автор произведения может передать, продать исключительное право на использование своих произведений другим физическим и юридическим лицам.
Ст. 1259 ГК РФ говорит, что авторское право распространяется на все произведения, независимо от их назначения и достоинств, а также способа их выражения. Это означает, что авторским правом в равной степени охраняются как высокохудожественные произведения, так и те произведения, художественные достоинства которых невысоки.
Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется обязательной регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Это принципиальная позиция законодательства России, в соответствии с которой авторское право порождает сам акт создания произведения. Кроме того, закон не требует подтверждения наличия у произведения предусмотренных критериев, т.е. необходимости какой-либо квалификации произведения как такового для признания его объектом авторского права.
Указывая на отсутствие формальностей как условия охраноспособности произведения, следует иметь в виду, что после присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. на всех печатных изданиях (книгах, журналах, конвертах грампластинок и магнитофонных записей и т.п.) стал проставляться знак охраны авторского права, который состоит из трех элементов: латинской буквы «с» в окружности: ©; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения.
Применение знака охраны зависит от усмотрения обладателя исключительных авторских прав. Правовой охраной в равной степени будут пользоваться как произведения, на которых проставлен знак охраны, так и произведения без такового знака. Основной целью снабжения произведения данным знаком является оповещение третьих лиц о том, что они имеют дело с охраняемым произведением.
Знак охраны авторского права (знак копирайта ©) впервые появился в тексте Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. Конвенция ставила своей целью сгладить противоречия между нормами законодательств стран, охраняющих авторское право без каких либо формальностей, и государств, чьи законодательства таковые формальности предусматривали (депонирование, нотариальное заверение, регистрация и т.п.). В качестве компромисса был использован знак копирайта ©, указание которого на экземпляре произведения позволяло иностранному автору избежать выполнения необходимых формальностей для охраны их произведений в тех государствах, где таковое требовалось. Со временем практически все государства признали ненужность формальностей для охраны произведений, поэтому в настоящее время указанная конвенционная норма утратила свое значение. Однако использование знака охраны авторского права повсеместно вошло в практику, его используют в выходных данных полиграфической продукции, в титрах аудиовизуальных произведений, заставках компьютерных программ и т.п. При этом знак охраны авторского права имеет сугубо информационное значение - информирует всех заинтересованных о принадлежности прав по использованию конкретного произведения.
Не придавая выполнению формальностей правообразующего значения, действующее законодательство не запрещает создателям произведений прибегать к процедурам, способствующим доказыванию факта принадлежности им авторских прав на созданное произведение. В литературе можно встретить советы о целесообразности нотариального удостоверения факта создания произведения, регистрации произведения в общественной (творческой) организации, отправки экземпляра произведения по почте в свой адрес и т.п. Однако наибольшее распространение получила практика регистрации авторства на произведение в Российском авторском обществе и его филиалах.
Прибегая к подобным процедурам, следует отдавать отчет в том, что их выполнение не может служить бесспорным доказательством принадлежности авторских прав на произведение. Ни нотариус, ни РАО (Российское Авторское Общество) не проверяют и не в состоянии проверить, кем создано произведение и кому принадлежат права на его использование. Большее, на что способны названные и подобные им действия, - это удостоверение факта существования произведения в объективной форме на определенный момент времени. Иногда данное обстоятельство, действительно, способно сыграть полезную роль в деле доказывания авторства и иных прав на произведение. Однако вопрос о том, кто же является правообладателем в отношении конкретного произведения, решается с учетом всех обстоятельств дела.
^ 2.2 Задачи авторского права
Авторское право решает три основные задачи:
всемерная охрана и защита имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов авторов, обладателей исключительных авторских прав на использование произведений;
обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных условий для создания научных и художественных произведений;
широкое и разнообразное использование обществом художественных и научных произведений.
^ 2.3 Принципы авторского права
Принципы права – это основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью.
К основным в сфере авторского права относятся принципы:
^ Свобода творчества
Данный принцип закрепленный Конституцией РФ ст. 44 позволяет самому автору выбирать интересующие его тему, форму, методы создания будущего произведения. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинства и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими понятий или художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, придании произведению окончательной формы и т.п.
Свобода творчества несовместима с цензурой произведений науки, литературы и искусства.
^ Сочетание личных интересов автора с интересами общества
В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на результат творчества не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировались интересы других граждан и общества в целом. Общество в равной степени заинтересованно как в свободном доступе к творческим произведениям своих членов, так и в том, чтобы создаваемые произведения эффективно охранялись нормами авторского права. В этой связи, в авторском законодательстве России, как и в законодательстве других стран, за авторами закрепляется:
широкий круг исключительных личных и имущественных прав;
устанавливается, что произведения могут быть использованы лишь на основании договора с действительными создателями на согласованных с ними условиях;
определены сроки действия субъективного авторского права, по истечении которых произведение становится достоянием общества и т.д.
В то же время, с учетом интересов общества, установлены случаи, когда произведения могут свободно использоваться указанными в законе заинтересованными лицами.
^ Неотчуждаемость личных неимущественных прав автора
По российскому авторскому законодательству личные неимущественные права автора (право на имя, право авторства и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).
^ Свобода авторского договора
Новое российское авторское законодательство отказалось от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также указываются условия, которые должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами. Что касается законных интересов авторов, то они обеспечиваются, с одной стороны, запретом включать в авторские договоры явно кабальные для автора условия, например, условие о передаче прав на произведения, которые автор может создать в будущем, и, с другой стороны, правилами, предоставляющими авторам определенные права, например, на расторжение авторского договора по истечении пяти лет с даты его з
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Учебный мультимедийный комплекс «Основы физической культуры в вузе» (Электронное учебное пособие)
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Учебное пособие Для студентов специальности 260504 «Технология консервов и пищеконцентратов» Кемерово 2006
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Н. А. Темникова защита личных прав ребенка по семейному праву россии учебное пособие
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Православных церквей
17 Сентября 2013