Реферат: Юридические лица

Введение                                                                                                                          

1 Понятие и признаки юридическоголица                                                              

1.1 Значение института юридическоголица                                                           

1.2 Признаки юридического лица                                                                              

1.3 Индивидуализация юридическоголица                                                             

2 Виды юридических лиц                                                                                                         10

2.1 Основная классификацияюридических лиц                                                     

2.2 Коммерческие организации                                                                                               11

2.2.1 Хозяйственные товарищества и ихвиды                                                        

2.2.2 Общество с ограниченной идополнительной ответственностью             

2.2.3 Акционерное общество                                                                                       

2.2.4 Производственные кооперативы                                                                      

2.3 Некоммерческие организации                                                                              

2.3.1 Потребительские кооперативы                                                                         

2.3.2 Религиозные и иные общественныеобъединения                                        

3 Правосубъектность юридического лица                                                               

4 Образование юридического лица                                                                           

4.1 Государственная регистрацияюридического лица                                        

5 Реорганизация и ликвидацияюридического лица                                                          

6 Заключение                                                                                                                  

Литература                                                                                                                      


ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночных отношенийцентр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики— предприятию. Именно на этом уровне создается нужная обществу продукция,оказываются необходимые услуги. На предприятии сосредоточены наиболееквалифицированные кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходованияресурсов, применения высокопроизводительной техники, технологии. На предприятиидобиваются снижения до минимума издержек производства и реализации продукции.Разрабатываются бизнес-планы, применяется маркетинг, осуществляется эффективноеуправление — менеджмент.

Все это требует глубоких экономическихзнаний. В условиях рыночной экономики выживет лишь то предприятие, котороенаиболее грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст иорганизует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высокимдоходом высококвалифицированных работников.

Все многообразиепредпринимательской деятельности может быть классифицировано по различнымпризнакам: виду деятельности, формам собственности, количеству собственников,организационно-правовым и организационно-экономическим формам, степенииспользования наемного труда и др… По виду или назначению предпринимательскуюдеятельность можно подразделить на производственную, коммерческую, финансовую,консультативную и др. Все эти виды могут функционировать раздельно или вместе.

По формам собственности имуществопредприятия может быть частным, государственным, муниципальным, а такженаходиться в собственности общественных объединений (организаций). При этомгосударство не может устанавливать в какой бы то ни было форме ограничения илипреимущества в осуществлении прав собственности в зависимости от нахожденияимущества в частной, государственной, муниципальной собственности илисобственности общественных объединений (организаций).

По количеству собственниковпредпринимательская деятельность может быть индивидуальной и коллективной. Прииндивидуальном предпринимательстве собственность принадлежит одному физическомулицу. Коллективная собственность — это собственность, принадлежащаяодновременно нескольким субъектам с определением долей каждого из них (долеваясобственность) или без определения долей (совместная собственность). Владение,пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллективнойсобственности, осуществляются по соглашению всех собственников.

Формы предпринимательства, в своюочередь, можно подразделить на организационно-правовые иорганизационно-экономические. В числе организационно-правовых форм — хозяйственныетоварищества и общества, кооперативы.

К основныморганизационно-экономическим формам предпринимательства можно отнести:концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово-промышленныегруппы.


1 Понятие юридического лица

1.1      Значение института юридическоголица.

Наряду с гражданами субъектамигражданского права являются также юридические лица — особые образования,обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся вспециальном порядке.

Жизнь современного обществанемыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения ихличных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной правовойформой такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и являетсяконструкция юридического лица.

Появление института юридическоголица в самом общем виде обусловлено теми же причинами, что и возникновение иэволюция права: усложнением социальной организации общества, развитиемэкономических отношений и, как следствие, общественного сознания. Наопределенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений сучастием одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного праваоказалось недостаточным для развивающегося экономического оборота.

Так, уже во II—I в. до н. э.юристами Римской республики обсуждалась идея существования организаций(союзов), обладающих нераздельным, обособленным имуществом (частные корпорации:коллегии), выступающих в гражданском обороте от собственного имени (городскиеобщины), существование которых в принципе не зависит от изменений в составе ихучастников. Само понятие «юридическое лицо» было неизвестно римским юристам, и егосущность ими не исследовалась, но идеей расширить круг субъектов частного праваза счет особых организаций, союзов граждан мы, несомненно, обязаны римскомуправу[1].

В Средние века представления оюридических лицах все еще испытывали сильное влияние догматов римского права.Глоссаторы и постглоссаторы ограничивались комментированием античных текстов,пытаясь приспособить их к потребностям развивающегося хозяйства. В эту эпоху иособенно в Новое время конструкция юридического лица получила дальнейшеепрактическое развитие. Торговый дом Фуггеров в Германии, генуэзский банк св.Георгия, английские и голландские Ост- и Вест-Индские компании — «в этихторговых предприятиях вырабатывалась техника коллективного ведения крупных дел»[2],а накопленный ими опыт регулирования отношений с участием юридических лицсыграл впоследствии важную роль в создании гражданских и торговых кодексов XIXвека.

Бурное развитие экономикисередины —конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о юридическихлицах. Появились оригинальные исследования проблем юридических лиц такихавторов как Савиньи, Иеринг, Гирке, Дернбург, Саллейль и других,преимущественно немецких и французских цивилистов, которые заложили ос новысовременного понимания этого института.

В XX веке значение институтаюридического лица еще более возрастает вследствие усложнения инфраструктуры иинтернационализации предпринимательской деятельности, расширениягосударственного вмешательства в экономику, появления новых информационныхтехнологий. Соответственно этому резко увеличивается объем законодательства оюридических лицах и отчасти повышается его качество. Наука гражданского праваотносит к числу центральных проблемы теории юридического лица,совершенствования и практического применения этого института.

Какие же цели преследуетзаконодательное регулирование статуса юридических лиц сегодня? Ответ на этотвопрос ясен из анализа тех функций, которые выполняет институт юридическоголица1:

1) Оформление коллективныхинтересов. Институт юридического лица определенным образом организует,упорядочивает внутренние отношения между участниками юридического лица,преобразуя их волю в волю организации в целом, позволяя ей выступать вгражданском обороте от собственного имени.

2) Объединение капиталов.Юридическое лицо, в особенности такая его разновидность, как акционерноеобщество, является оптимальной формой долговременной централизации капиталов,без чего немыслима крупномасштабная предпринимательская деятельность.

3) Ограничениепредпринимательского риска. Конструкция юридического лица позволяетограничить имущественный риск участника суммой вклада в капитал конкретногопредприятия.

4) Управление капиталом.Институт юридического лица создает основания для более гибкого использованиякапитала, принадлежащего одному лицу (в том числе государству), в различныхсферах предпринимательской деятельности. Отлаженное законодательство оюридических лицах (прежде всего акционерное законодательство), ценных бумагах ибиржах служит одним из средств управления капиталами в масштабах всей страны ипоэтому является мощным фактором саморегулирования, самоорганизации рыночнойэкономики, способствует интернационализации хозяйственной жизни.

1.2Признаки юридического лица.

Признаки юридического лица —это такиевнутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе —достаточныдля того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.В этом контексте слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чемобычно, и это соответствует правовой традиции.

Все юридические лица в Россиипроходят государственную регистрацию, подавляющее их большинство имеет печати иоткрывает счета в банках, однако все эти внешние атрибуты не отражают сущностиюридического лица. В самом деле, обязательной государственной регистрацииподлежат и граждане-предприниматели, и некоторые неправосубъектные организации(т.е. не имеющие статуса юридического лица), например, филиалы ипредставительства иностранных компаний. Они также могут иметь свои печати ибанковские счета, но юридическими лицами от этого не становятся.

Правовая доктрина традиционновыделяет четыре основополагающих признака, каждый из которых необходим, а все всовокупности — достаточны, чтобы организация могла быть признана субъектомгражданского права, т. е. юридическим лицом.

1) Организационное единствоюридического лица проявляется прежде всего в определенной иерархии,соподчиненности органов управления (единоличных или коллегиальных),составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между егоучастниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множестваучастников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечивовыразить эту волю вовне.

«Вместо естественного объединенияинтересов физического лица единством его мышления и воли (в юридическом лице)мы имеем искусственное соединение, в котором растворяется часть интересовотдельных лиц, претворяясь затем в высшем единстве- общности интересов".Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию, выступает вгражданском обороте как одно лицо, один субъект права.

Организационное единствоюридического лица закрепляется его учредительными документами (уставом и (или)учредительным договором)1 и нормативными актами, регулирующимиправовое положение того или иного вида юридических лиц,

2) Если организационное единствонеобходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, тообособленное имущество создает материальную базу деятельности такогообразования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующихинструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных средств.Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс, принадлежащийданной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам,и называется имущественной обособленностью юридического лица.

Неудачная дефиниция юридическоголица в п. 1 ст. 48 ГК порождает различные толкования понятия имущественнойобособленности.

Так, под имуществом можнопонимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в собственности, оперативномуправлении или хозяйственном ведении организации препятствует признанию ееюридическим лицом2. С другой стороны, в понятие имущества наряду свещами, можно включить и обязательственные права. Ведь могут существовать итакие юридические лица, все имущество которых исчерпывается средствами набанковском счете и арендуемым помещением3. Обе эти позицииобъединяет то, что наличие имущества (понимаемого более или менее широко)рассматривается как необходимый атрибут юридического лица. Но признакомюридического лица является, скорее, не наличие обособленного имущества,а такой принцип функционирования организации, как имущественнаяобособленности, а это не одно и то же4.

Юридическое лицо в течениекакого-то периода времени может вообще не обладать никаким имуществом, как бышироко мы его ни трактовали. Так, большинство некоммерческих организаций надругой день после создания не имеют ни вещей, ни прав требования, ни тем болееобязательств. Вся имущественная обособленность таких юридических лицзаключается лишь в их способности в принципе обладать обособленнымимуществом, т. е. в их способности быть единственным носителем единогосамостоятельного нерасчлененного имущественного права того или иного вида5.

Степени имущественнойобособленности имущества у различных видов юридических лиц могут существенноразличаться. Так, хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладаютправом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как унитарныепредприятия — лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления.Однако в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжатьсяимуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточнадля признания данного социального образования юридическим лицом.

Итак, имущественная обособленностьприсуща всем без исключения юридическим лицам с самого момента их создания,тогда как появление у конкретного юридического лица обособленного имущества,как правило, приурочено к моменту формирования его уставного (складочного)капитала. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансеили проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнеепроявление имущественная обособленность данного юридического лица.

Персональный состав участниковнескольких юридических лиц и их органов управления, равно как и их компетенция,порой могут полностью совпадать, поэтому с чисто организационной точки зренияих трудно разграничить. В этом случае именно имущество, принадлежащее данномуюридическому лицу и только ему, отделенное от имуществ всех других юридическихлиц, позволяет точно его идентифицировать.

3) Принцип самостоятельнойгражданско-правовой ответственности юридического лица сформулирован в ст.56 ГК. Согласно этому правилу, участники или собственники имуществаюридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо неотвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицосамостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по своимобязательствам)

Необходимой предпосылкой такойответственности является наличие у юридического лица обособленного имущества,которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов.Существующие исключения из правила о самостоятельной ответственностиюридического лица1<sup/>ни в коей мере не колеблютобщего принципа, поскольку ответственность иных субъектов права по долгамюридического лица является лишь субсидиарной (т. е. дополнительной кответственности самого юридического лица).

4) Выступление в гражданскомобороте от собственного имени означает возможность от своего имениприобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а такжевыступать истцом и ответчиком в суде. Это-итоговый признак юридическоголица и одновременно та цель, ради которой оно и создается. Наличиеорганизационной структуры и обособленного имущества, на котором базируетсясамостоятельная ответственность, как раз и позволяют ввести в гражданскийоборот новое объединение лиц и капиталов — нового субъекта права.

(Использование юридическим лицомсобственного наименования позволяет отличить его от всех иных организаций ипоэтому является необходимой предпосылкой гражданской правосубъектностиюридического лица.

Таким образом в Российскомгражданском праве юридическое лицо —это признанная государством в качествесубъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом,самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает вгражданском обороте от своего имени2. '

Наряду с организациями,обладающими правами юридического лица, в общественной жизни участвуют иразличные объединения, не являющиеся субъектами права. В этом качестве могутвыступать, например, профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичныепрофсоюзные организации1, некоторые общественные объединения2и религиозные группы3. При этом сами члены организации решают,зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или ограничиться деятельностьюв качестве неформальной группы, «клуба по интересам». В последнем случае можноговорить либо о совместной деятельности членов неправосубъектной группы,которая регулируется нормами о простом товариществе (ст. 1041—1054 ГК), либо одеятельности, находящейся вообще вне сферы правового регулирования.

1.3Индивидуализация юридического лица.

Индивидуализация юридическоголица, т. е. его выделение из массы всех других организаций, осуществляетсяпутем определения его местонахождения и присвоения ему наименования.

Место нахожденияюридического лица определяется местом его государственной регистрации4,если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица неустановлено иное (п. 2 ст. 54 ГК). Так, если предприятие зарегистрированоРегистрационной палатой Санкт-Петербурга, то местом его нахождения сюридической точки зрения будет считаться город Санкт-Петербург в существующихадминистративных границах. Конкретный адрес юридического лица указывается вуставе или учредительном договоре и, как, правило, привязан к месту нахожденияего постоянно действующего органа. Определение точного места нахожденияюридического лица важно для правильного применения к нему актов местных органоввласти, предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316ГК) и решения многих других вопросов.

Наименование юридическоголица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовуюформу. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации(например, унитарные предприятия, инвестиционные и чековые инвестиционные фонды5)должны включать в свое название также указание на характер деятельности.

фирменное наименование (илифирма) — это название коммерческой организации. Впредь до принятияспециального нормативного акта порядок использования и защиты фирменныхнаименований регулируется ГК и в части, не противоречащей ему, Положением офирме 1927 г.6 Право на фирму, т.е возможность использованияфирменного наименования в гражданском обороте, является личным неимущественнымправом коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо отсамой организации и может отчуждаться только вместе с ней.

Статья 54 ГК исходит изнеобходимости специальной регистрации фирменного наименования, с моментакоторой и возникает право на фирму. Однако процедура такой регистрации пока ещене разработана и на практике регистрация юридического лица означаетодновременно и регистрацию его фирмы. Кроме того, в соответствии со ст. 8Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г., участникомкоторой является и Россия, право на фирменное наименование охраняется во всехгосударствах- участниках Конвенции в силу самого факта его использованияпредприятием. При этом такая охрана должна предоставляться даже в том случае,если фирменное наименование вопреки требованиям национального законодательстване было зарегистрировано должным образом.

В гражданском обороте необходимоиндивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию (товары,работы, услуги). Ведь одни и те же виды товаров могут выпускаться многимиорганизациями. Для того чтобы их различать, используются производственныемарки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

Производственная марка —это словесный (описательный) способ индивидуализации товара; она в обязательномпорядке помещается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в себяфирменное наименование предприятия-изготовителя и его адрес, название товара,ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар, перечень егоосновных потребительских свойств и ряд других данных1.Производственная марка может применяться юридическим лицом без какой-либоспециальной регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.

Товарный знак представляетсобой словесное, изобразительное, используемое для его отличия от однородныхтоваров других изготовителей2.Использование товарного знака является субъективным правом товаропроизводителяи возможно только после регистрации знака в Патентном ведомстве. В отличие отпроизводственной марки товарный знак, как правило, не содержит информации овиде, качестве, свойствах самого товара, а если она и присутствует в знаке, тоне пользуется правовой охраной.

В большинстве случаев товарныйзнак регистрируется за одним юридическим лицо, которое имеет исключительноеправо его использования и может передать это право по лицензионному договорудругой организации. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания инаименованиях мест происхождения товаров»3 допускает такжевозможность регистрации коллективных товарных знаков, которые закрепляются заассоциациями или союзами предприятий и могут использоваться всеми участникамитаких объединений. Организации, основная деятельность которых заключается воказании услуг (выполнении работ), могут зарегистрировать и использовать знакобслуживания, который приравнивается к товарному знаку.

Свойства некоторых товаров взначительной степени определяются природными условиями или людскими факторамитой местности, где они производятся (например, каспийское литье или дымковскаяигрушка). Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют правозарегистрировать и использовать наименование места происхождения товара4.Право пользования таким наименованием не является исключительным и поэтомуможет закрепляться за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той жеместности. В отличие от товарного знака, право использования наименования местапроисхождения товара является бессрочным и не может передаваться по лицензиидругим лицам.


2.Виды юридических лиц.

2.1Основания классификаций юридических лиц.

 

Будучи весьма сложным, по своейприроде правовым явлением, юридическое лицо может рассматриваться в самыхразличных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц можетбыть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительнее отличияодних организаций от других1.

Ценность любой научнойклассификации заключается в систематизации знаний о предмете, без которойневозможно ни дальнейшее развитие, ни применение этих знаний. Однако построитьадекватную систему знаний из разрозненных фактов можно только на основе правильновыбранных критериев, отражающих наиболее существенные взаимосвязи, отношения,свойства предмета. Место, которое юридические лица занимают в системеимущественных отношений общества, своеобразие преломления в этом правовоминституте фундаментальных экономических категорий позволяют определить наиболееважные основания их классификации. Социальная ценность института юридическоголица воплощается прежде всего в той полезной нагрузке, которую он несетобществу, т.е. в его функциях, которые также влияют на систематизациююридических лиц. Наконец, особенности законодательного нормирования правовогоположения юридических лиц позволяют сформулировать ряд практически важныхклассификационных критериев2.

Формы собственности. Так,в зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица,выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. Кчислу государственных (в широком смысле, т.е. включая и муниципальные)относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения. Значениетакого деления становится понятным, если учесть, что государственныеюридические лица (даже коммерческого характера) с необходимостью должныпреследовать общегосударственные интересы, чем и обусловливается специфика ихправового регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогиюс принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного ичастного права.

Цели деятельности.Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основныецели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее распределение междуучастниками, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. По общемуправилу, некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскуюдеятельность лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения ихуставных целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль междусвоими участниками (п.1 ст. 50 ГК)3.

Состав учредителей. Взависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица,учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы иассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, заотдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).

Характер прав участников.Различный характер прав участников в отношении юридического лица позволяетклассифицировать:

— организации, на имуществокоторых учредители имеют право собственности или иное вещное право:государственные и муниципаль­ные унитарные предприятия, а также учреждения;

— организации, в отношениикоторых их участники имеют обязательственные права: хозяйственные товариществаи общества, кооперативы;

— организации, в отношениикоторых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения ирелигиозные организации, фонды и объединения юридических лиц.

Объем вещных прав организации.В зависимости от объема прав самого юридического лица на используемое имимущество можно различать:

— юридические лица, обладающиеправом оперативного управления на имущество: учреждения и казенные предприятия;

— юридические лица, обладающиеправом хозяйственного ведения на имущество: государственные и муниципальныеунитарные предприятия (кроме казенных);

— юридические лица, обладающиеправом собственности на имущество: все другие юридические лица.

Личное или имущественноеучастие. Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать потому, что более важно для участников: объединение их личных усилий длядостижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов(общества). Наряду с этим по степени увеличения предпринимательского рискаучастников хозяйственные общества и товарищества могут выстраиваться вследующую цепочку: полное товарищество, товарищество на вере, общество сдополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью,акционерное общество.

Порядок образования.Порядок создания юридического лица также может выступать в качестве критерияклассификации: в таком случае юридические лица делятся на образуемые вразрешительном или нормативно-явочном порядке.

Учредительные документы.По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридическиелица — хозяйственные товарищества, договорно-уставные — общества с ограниченнойили дополнительной, ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставныеюридические лица.

Членство. Традиционным длядоктрины пандектного права (Германия, Швейцария) является различение корпораций(союзов) и учреждений. Корпорации характеризуются наличием членства, общей длямногих участников цели, независимостью своего существования от сменыучастников. Учреждения, напротив, обычно создаются одним учредителем, которыйсам определяет и цели юридического лица, и состав имущества, необходимый для ихдостижения. В юридико-техническом плане эта классификация имеет огромноезначение, поскольку необходимость оформления коллективных интересов, актуальнаядля законодательства о корпорациях, может не приниматься в расчет приконструировании норм об учреждениях. Можно надеяться, что со временем подобнаяклассификация возродится и в России.

2.2Коммерческие организации.

2.2.1Хозяйственные товарищества и общества

Общие положения.Хозяйственные товарищества и общества — это родовое понятие, обозначающеенесколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которыхявляется то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли. Именноэто отличает хозяйственные товарищества и общества от других коммерческихорганизаций.1

Гражданский кодекс РФпредусматривает достаточно широкий спектр правовых форм коллективногохозяйствования, который отвечает как современным международным стандартам, таки отечественным экономическим реалиям. Организационно-правовые формыхозяйственных товариществ или обществ способны обслуживать интересы ииндивидуальных коммерсантов, и малых семейных коллективов, и гигантских группнезнакомых друг с другом акционеров.

Хозяйственные товарищества вроссийском законодательстве понимаются как договорные объединения несколькихлиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Хозяйственные общества — этоорганизации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения(обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.

Главное действующее лицо любоготоварищества — полный товарищ — несет неограниченную ответственность пообязательствам фирмы всем своим имуществом. Поэтому в товариществах, в отличиеот обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делахпредприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь водном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, всилу лично-доверительных отношений между ними2. Принципиальныеположения, определяющие возможный состав участников хозяйственных обществ итовариществ, содержатся в п. 4 ст. 66 ГК. Предпринимательство всегда связано сповышенным имущественным риском, поэтому законодатель считает правовоеположение граждан и некоммерческих организаций несовместимым со статусомполного товарища.

Для хозяйственных обществхарактерным является объединение не столько личных усилий участников, сколькоих имуществ. Участники не отвечают по обязательствам фирмы (за исключениемобществ с дополнительной ответственностью), и их предпринимательский рискограничен суммой вкладов в уставный капитал. Поэтому именно размер уставногокапитала общества является основной гарантией интересов кредиторов иприобретает особое значение, нехарактерное для товариществ. Уменьшение размерауставного капитала общества возможно лишь после уведомления всех егокредиторов, которые в этом случае приобретают право требовать досрочногопрекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков (как и приреорганизации).

Итак, в хозяйственных обществах итовариществах «а) личное участие постепенно сокращается по мере возрастаниякапиталистического элемента; б) объем ответственности уменьшается по мереусиления капиталистического элемента»3.

Как и любая коммерческаяорганизация, хозяйственное общество или товарищество должно обладать уставным(складочным) капиталом, образующим имущественную базу его деятельности игарантирующим интересы кредиторов. Уставный капитал — это зафиксированнаяучредительными документами и оцененная в рублях сумма всех вкладов, которыеучредители (учредитель) решили объединить (выделить) при создании юридическоголица. Уставный капитал хозяйственных товариществ традиционно именуется складочнымкапиталом, поскольку такие предприятия основаны на договоре между учредителями(а не на уставе), складывающими воедино свои взносы для коммерческойдеятельности.

До принятия специального закона орегистрации юридических лиц минимальная величина уставного капиталакоммерческих организаций (за исключением акционерных обществ) определяетсяУказом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482, а для акционерных обществустановлена Федеральным законом «Об акционерных обществах»1.Согласно этим нормативным актам минимальный уставный капитал открытыхакционерных обществ, а также предприятий организационно-правовых форм сучастием иностранных инвестиций определен в размере 1000-кратной суммыминимальной месячной оплаты труда, а для всех иных предприятий, включая изакрытые акционерные общества,— в размере 100-кратной суммы минимальноймесячной оплаты труда (подл. «г» п. 3 Указа, ст. 26 Закона «Об акционерныхобществах»).

В качестве вклада в уставныйкапитал может выступать любое оборотоспособное имущество, включая иимущественные права. Основным критерием допустимости тех или иных вкладов вуставный капитал является их способность увеличивать сумму активов общества2.Поэтому, например, закон не допускает внесения вкладов в уставный капиталхозяйственных обществ путем зачета требований учредителя к обществу (п. 2 ст.90 и п. 2 ст. 99 ГК). Это уменьшает пассивы общества, но не увеличивает егоактивов, т. е. наличного имущества. Стоимость вносимых в уставный капиталвкладов определяется соглашением сторон, но в ряде случаев подлежит независимойэкспертной оценке (п. 6 ст. 66 ГК)3.

Основные права и обязанностиучастников хозяйственных обществ и товариществ в общем виде закреплены ст. 67ГК и могут дополняться в учредительных документах. Участники имеют правоуправлять делами фирмы в той или иной форме, получать информацию о еедеятельности участвовать в распределении прибыли и получать часть имуществаоставшегося после ликвидации предприятия (т.н. ликвидационный остаток). В то жевремя они обязаны участвовать в образовании имущества предприятияи неразглашать конфиденциальную информацию о его деятельности. Нормы ст. 67 ГКносят императивный характер, поэтому лишить участника какого-либо изперечисленных прав или освободить от обязанности невозможно.

Переходя к рассмотрению правовогоположения отдельных видов хозяйственных обществ и товариществ, нужно отметитьодин общий недостаток правового регулирования этих видов предприятий —отсутствие комплексности регулирования, слабое сопряжение гражданского права сдругими отраслями права и законодательства. Зачем предпринимателям создаватьхозяйственные товарищества и принимать на себя столь тяжкое бремя полнойимущественной ответственности, если ни административное, ни налоговоезаконодательство ни в коей мере их к этому не подталкивают?

Полное товарищество.Хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную(дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом,называется полным товариществом. Оно возникает на основе договора междунесколькими участниками (полными товарищами), в качестве которых могутвыступать только предприниматели — индивидуальные или коллективные.

ГК исходит из принципа истинностифирмы, в соответствии с которым фирменное наименование товарищества должновключать в себя истинные имена (названия) всех его участников. Можноограничиться и указанием имени (названия) одного из полных товарищей сдобавлением к нему слов «… и компания» (например: «Полное товарищество«Жданов и компания»). При изменении персонального состава участников такоготоварищества необходимо вносить соответствующие изменения в фирму.

Законодатель различает случаиуправления полным товариществом (ст. 71 ГК) и ведения дел товарищества (ст. 72ГК). Управление товариществом осуществляется на основе решений, принятых всемиучастниками единогласно или большинством голосов (если последнее предусмотреноучредительным договором). Ведение же дел, т.е. представительство интересовполного товарищества в обороте, по общему правилу, осуществляется каждым изучастников. В этом случае полное товарищество как юридическое лицо имеетнесколько самостоятельных и равноправных органов (по числу участников).Учредительный договор может устанавливать и другие схемы органов полного товарищества,например: ведение дел всеми участниками совместно (один коллегиальный орган)либо некоторыми из них (один или несколько единоличных органов). Важноотметить, что перечисленные варианты организационной структуры товарищества немогут применяться одновременно. Поэтому возложение ведения дел полноготоварищества на одного из участников лишает остальных прав представлятьинтересы фирмы без доверенности.

Законодательное нормированиеразмеров складочного капитала полного товарищества имеет значение лишь для егорегистрации. В дальнейшем ни уменьшение складочного капитала, ни дажеего полная утрата не влекут за собой драматических последствий (см. п. 2 ст. 74ГК). Это не удивительно, поскольку требования кредиторов товарищества могутбыть удовлетворены за счет имущества его участников.

Полному товарищу запрещеновыступать в аналогичном качестве более, чем в одном предприятии. Это правило,кстати, несвойственное большинству зарубежных законодательств, установлено винтересах кредиторов товарищества. Для защиты интересов самих товарищейпредусмотрен запрет для участника совершать без согласия других сделки,однородные с совершаемыми товариществом, т. е. конкурировать с ним (п. 3 ст. 73ГК).

Ответственность участников пообязательствам полного товарищества отнюдь не подрывает принципасамостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица, т.к.является субсидиарной. В первую очередь требования кредиторов должныпредъявляться к самому товариществу, и лишь при недостаточности его имущества —к полным товарищам. Общие правила, регулирующие солидарную ответ-ценность,закреплены в ст. 322—325 ГК. Специфика ее в полном товариществе заключается втом, что и первоначальные участники Учредители), и последующие в равной степениотвечают по всем обязательствам, независимо от времени их возникновения. Выходили исключение из товарищества также не сразу прекращают общность солидарнойответственности участников: выбывший товарищ продолжает отвечать пообязательствам, возникшим до его выбытия, еще в течение двух лет со дняутверждения отчета предприятия за год, в котором он из него выбыл (п. 2 ст. 75ГК).

Изменение персонального составаучастников (выход, исключение, смерть или утрата полной дееспособностигражданином, признание его безвестно отсутствующим, ликвидация илипринудительная реорганизация юридического лица), по общему правилу, влечетликвидацию полного товарищества. Иное может быть предусмотрено учредительнымдоговором или соглашением оставшихся участников (п. 1 ст. 76 ГК). Аналогичныепоследствия имеет и изменение имущественного положения участника — объявлениеего банкротом или обращение кредиторами взыскания на его долю в складочномкапитале.

Возможность обращения взысканияна имущество самого участника отчасти размывает границу между имуществом, вложеннымв товарищество и не переданным ему (собственным имуществом товарища), лишаяпоследнее своеобразной неприкосновенности. В таких условиях участников мало чтоудерживает от того, чтобы перевести большую часть своего имущества в капиталпредприятия: риск возрастает незначительно. При этом их личные кредиторы могутоказаться в худшем положении, нежели кредиторы товарищества. Во избежание такихказусов ст. 80 ГК устанавливает специальную процедуру удовлетворения требованийличных кредиторов полного товарища за счет имущества, соответствующего его долев складочном капитале.

Будучи по своей природеобъединением лиц, полное товарищество не может состоять из единственногоучастника и, если все же такое случается, должно быть преобразовано вхозяйственное общество или ликвидировано (ст. 81 ГК).

Товарищество на вере.Хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников: полныхтоварищей (комплементариев), солидарно несущих субсидиарную ответственность поего обязательствам своим имуществом, и товарищей-вкладчиков (коммандитистов),не отвечающих по обязательствам предприятия, называется товариществом на вере(или коммандитным товариществом).

Аналогично полному товариществуфирменное наименование товарищества на вере должно содержать имена (названия)всех или, по крайней мере, одного полного товарища (в последнем случае — сдобавлением слов — «… и компания»).

Исторически эта формакоммерческого предприятия возникла еще в эпоху средневековья и получила широкоераспространение как способ привлечения к ведению торгового промысла капиталованонимных вкладчиков1. Принцип анонимности коммандитистов втой или иной форме проводится и в современном зарубежном праве, однакоотечественный законодатель сумел довести его до логического завершения. Так, всоответствии с п. 1 ст. 83 ГК товарищи-вкладчики могут даже не участвовать вподписании учредительного договора (хотя, как будет показано далее, это крайнежелательно). Но товарищество на вере — договорное объединение лиц и поэтомуучредительный договор является его единственным учредительным документом. Начем же основаны взаимные права и обязанности полных товарищей и коммандитистов?Наряду с учредительным договором в ГК упоминается свидетельство об участии,удостоверяющее внесение вклада в складочный капитал (п. 1 ст. 85 ГК). Указанноесвидетельство не является ценной бумагой, поскольку не отнесено к числу таковыхзаконодательством о ценных бумагах (ст. 143 ГК), а также потому, что вклад,удостоверенный свидетельством, может передаваться частично (подп. 4 п. 2 ст. 85ГК). Значит, свидетельство об участии не может быть единственным документом,удостоверяющим права членства коммандитиста в товариществе. Кроме того, п. 1ст. 85 ГК определенно говорит от обязанности коммандитиста внести свой вклад2,которая, следовательно, существует еще до момента его внесения. Все этоприводит к выводу о том, что отношения товарищей-вкладчиков и полных товарищейдолжны регулироваться договором. И если это не учредительный договор, то,значит, какой-то другой, условно называемый договором об участии втовариществе. Такая юридическая конструкция, действительно, позволяет сохранитьабсолютную тайну личности коммандитиста (даже от государства), но все жепредставляется крайне противоречивой.

Образно говоря, товарищество навере как бы включает в себя две относительно самостоятельные структуры: полноетоварищество и группу (или одного) товарищей-вкладчиков. С одной стороны,коммандитисты полностью отстранены от участия в управлении и ведении Делтоварищества. С другой — они распоряжаются своими вкладами совершеннонезависимо от полных товарищей. Отличительная особенность прав коммандитиста наимущество товарищества заключается в том, что при выходе из предприятия онвправе претендовать лишь на возврат своего вклада, а не на получениесоответствующей доли в имуществе фирмы (подл. 4 п. 2 ст. 85 ГК). Однако вслучае ликвидации фирмы товарищ-вкладчик участвует в распределенииликвидационного остатка наравне с полными товарищами.

Основания ликвидации товариществана вере обладают значительной спецификой. В частности, товарищество на вересохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и одинкоммандитист (ч. 2 п. 1 ст. 86 ГК). Значит, во всех случаях измененийперсонального состава участников товарищество, по общему правилу, продолжаетсуществовать.

В части, не затрагивающейправового положения коммандитистов, товарищество на вере аналогично полномутовариществу, поэтому все сказанное о полных товариществах относится и ккоммандитным (см. п. 5 ст. 82 ГК).

2.2.2Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Общество с ограниченнойответственностью. Коммерческая организация, уставный капитал которойразделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним илинесколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, называется обществом сограниченной ответственностью.

Учредительными документамиобщества с ограниченной ответственностью являются устав и учредительный договор(последний не может заключаться, если в обществе всего один участник).Фирменное наименование общества строится по общим правилам, например: «Обществос ограниченной ответственностью «Апрель». Общество с ограниченнойответственностью относится к числу т.н. «объединений капиталов» и в отличие оттовариществ личный элемент в нем играет подчиненную роль. Однако в сравнении сакционерными обществами общество с ограниченной ответственностью отличают болеетесные отношения участников, более закрытый характер членства. Поэтому закономоб обществах с ограниченной ответственностью предполагается установитьмаксимальное число его участников. При его превышении общество подлежитпреобразованию в АО или ликвидации.

Новым для нашего законодательстваявляется правило о том, что уставный капитал общества разделяется на долизаранее определенных учредительными документами размеров (п. 1 ст. 87 ГК). Этов значительной степени формализует имущественное участие в обществе и упрощаетпроцедуру управления, а также передачу долей. Термин «доля в уставном капитале»употребляется ГК в двух значениях: как элементарные доли заранее определенногоразмера, на которые разделен уставный капитал, икак совокупная доля(сумма элементарных долей), принадлежащая конкретному участнику. Например,совокупная доля участника в уставном капитале, равная 20%, может состоять из 20элементарных долей по 1% или 4 долей по 5%. Можно полагать, что если участникотчуждает не всю свою долю в уставном капитале, а лишь ее часть, то величинаотчуждаемой части во всяком случае не может быть меньше элементарной доли.Иными словами, дробление элементарных долей при их отчуждении не допускается.

Наличие доли в уставном капитале,конечно, не означает каких-либо вещных прав на имущество предприятия. Праваучастников по отношению к обществу (на участие в управлении, информацию, долюприбыли, ликвидационный остаток и т.п.) реализуются в рамках единогообязательства, которое можно охарактеризовать как долевое обязательство сактивной множественностью лиц, поскольку его обязанной стороной выступает самообщество, а управомоченной — все участники. Поэтому передача доли в уставномкапитале означает на самом деле уступку доли в едином комплексе прав,принадлежащих всем участникам, вместе взятым, т. е. цессию.

Передача участником своей доли (илиее части) в уставном капитале другим участникам общества является егобезусловным правом, тогда как ее отчуждение третьим лицам может быть запрещеноуставом или обусловлено получением согласия других участников (п. 2 ст. 93 ГК).Само общество также может выступать приобретателем доли. Формально это должновести к уменьшению уставного капитала общества по правилам о прекращенииобязательства совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК).Однако такие последствия наступят, только если общество не реализуетприобретенную долю другим участникам или третьим лицам в установленный срок.

Прекращение членства в обществеможет происходить не только в Результате отчуждения доли, но и путем выходаучастника из общества (ст. 94 ГК). По своим правовым последствиям заявление овыходе означает требование о принудительном выкупе доли участника обществом.Это требование подлежит обязательному удовлетворению, что может привести куменьшению размера уставного капитала, если участники не решат восполнить убыльимущества.

Правовое положение органовуправления обществом должно быть детально урегулировано упоминавшимся вышезаконом. ГК устанавливает в этой области лишь самые общие правила. Высшиморганом управления обществом является общее собрание его участников, один голосв котором соответствует одной доле в уставном капитале. Исключительнаякомпетенция общего собрания перечислена в п. 3 ст. 91 ГК и включает: изменениеустава общества и размера его уставного капитала, образование и прекращениеисполнительных органов общества, утверждение годовых отчетов и балансов,распределение прибылей и убытков, реорганизацию и ликвидацию общества, избраниеего ревизионной комиссии (ревизора).

Органами общества какюридического лица могут быть как единоличный орган (директор, президент и т.п),так и коллегиальный (правление, дирекция и т.п.), либо оба вместе.

Изменения персонального составаучастников общества с ограниченной ответственностью, равно как и ихимущественного положения, не приводят к его ликвидации. Общество продолжаетфункционировать, даже если в нем остался всего один участник.

Общество с дополнительнойответственностью. Коммерческая организация, уставный капитал которойразделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним илинесколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ееобязательствам в размере, кратном стоимости их вкладов в уставный капитал,называется обществом с дополнительной ответственностью.

Специфика общества сдополнительной ответственностью состоит в особом характере имущественнойответственности участников по его долгам. Во-первых, эта ответственностьявляется субсидиарной, а значит, требования к участникам могут быть предъявленылишь при недостаточности имущества общества для расчетов с кредиторами.Во-вторых, ответственность носит солидарный характер, следовательно, кредиторывправе в полном объеме или в любой части предъявить требования к любому изучастников, который обязан их удовлетворить. В-третьих, участники несутодинаковую ответственность, т. е. в равной мере кратную размерам их вкладов вуставный капитал (п.1 ст. 95 ГК). В-четвертых, общий объем ответственности всехучастников определяется учредительными документами как величина, кратная(двух-, трехкратная и т. п.) размеру уставного капитала.

В остальном этот вид обществ малочем отличается от обществ с ограниченной ответственностью.

2.2.3Акционерное общество.

Коммерческая организация,образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам,суставным капиталом, разделенным на доли, права на которые удостоверяютсяценными бумагами — акциями, называется акционерным обществом.

Основное отличие акционерногообщества от других юридических лиц заключается в способе закрепления правучастника по отношению к обществу: путем удостоверения их акциями. Это, в своюочередь, обусловливает специфику осуществления прав по акции и их передачи.

Устав признается единственнымучредительным документом АО, чем подчеркивается формальный характер личногоучастия в обществе (п. 3 ст. 98 ГК), и утверждается на собрании учредителей.Вместе с тем ГК говорит и о заключении учредительного договора, регулирующегоотношения учредителей в процессе создания АО (п. 1 ст. 98 ГК). Такой договорслужит вспомогательным средством, облегчающим создание АО, как правило, не представляетсяна регистрацию и впоследствии может быть расторгнут без ущерба для самогообщества1.

Уставный капитал АО равенноминальной стоимости приобретенных акционерами акций — обыкновенных ипривилегированных (ст. 99 ГК). Внесение вклада в уставный капитал обществаозначает в то же время совершение договора купли-продажи акции. Продавцом вэтом договоре выступает само общество, которое не вправе отказаться от егозаключения с учредителем. Одной из особенностей договора купли-продажи акцийявляется то, что просрочка оплаты акции сверх сроков, определенных уставом АОили решением о размещении дополнительных акций, автоматически приводит красторжению договора. Причем общество не праве простить покупателю такуюпросрочку оплаты, поскольку соответствующая норма ч. 2 п. 4 ст. 34 Закона «Обакционерных обществах» носит императивный характер2.

В соответствии с п. 1 ст. 25 и п.1 ст. 27 Закона «Об акционерных обществах» уставный капитал АО в момент егоучреждения должен состоять из определенного числа обыкновенных акций содинаковой номинальной стоимостью, а также может включать привилегированныеакции разных типов (и разной номинальной стоимости), общая доля которых вуставном капитале не должна превышать 25%. Такие акции закон называетразмещенными, поскольку их будущие покупатели (акционеры) уже известны. Вседержатели акций регистрируются в специальном реестре акционеров, т. е. выпускакций на предъявителя запрещен. Наряду с размещенными акциями устав АО можетпредусматривать существование и объявленных акций, т.е. таких которые обществовправе в дальнейшем разместить среди акционеров (ст. 27 Закона «Об акционерныхобществах»).

Обыкновенная (простая) именнаяакция — это ценная бумага, удостоверяющая права названного в ней лица научастие в общем собрании акционеров общества с правом решающего голоса, наполучение информации о деятельности общества, на получение дивидендов, остаткаимущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренныезаконодательством и уставом общества. В отличие от обыкновенной акциипривилегированная, как правило, существенно ограничивает возможности еедержателя по участию в голосовании на общем собрании акционеров. Так, владельцыпривилегированных акций имеют право решающего голоса лишь при решении вопросово реорганизации и ликвидации АО и о внесении в устав общества изменений идополнений, ограничивающих права этих акционеров. Кроме того, закон в рядеслучаев предоставляет право решающего голоса владельцам привилегированныхкумулятивных и конвертируемых акций. Основной же «привилегией» таких акционеровявляется их право получать дивиденды в фиксированной сумме преимущественноперед обыкновенными акционерами независимо от прибыльности работы общества.

Акция как документ состоит издвух частей: акционной и купонной. Первая из них (лицевая сторона) содержит всеобязательные реквизиты акции, включая имя ее владельца, на второй (оборотнаясторона или дополнительный лист) проставляются отметки о выплате дивидендов.Наряду с выпуском акций в натуре, т.е в виде документов на бумаге, все большеераспространение у нас в стране получает т.н. бездокументарная форма акций1.Фактически, в этом случае акция представляет собой запись о принадлежащих еевладельцу правах, сделанную в специальном реестре.

Уменьшение уставного капиталаакционерного общества производится путем снижения номинальной стоимости акцийлибо сокращения их общего количества (т.е. амортизация акций). В обоих случаяхобщество обязано уведомить об этом всех своих кредиторов, а последние вправепотребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств и возмещенияпричиненных этим убытков (ст. 30 Закона «Об акционерных обществах»). Уменьшениеуставного капитала не допускается, если в результате этого его величинаопустится ниже минимального размера уставного капитала АО (существующего надату регистрации соответствующих изменений в уставе общества)2.

Увеличение уставного капитала АОпроизводится либо путем увеличения номинальной стоимости существующих акций,либо путем размещения (выпуска) дополнительных акций. В последнем случаепроцедура размещения акций зависит от типа акционерного общества. Закрытоеакционерное общество обязано распределять все акции новых выпусков междуконкретными заранее известными лицами. Открытое акционерное общество вправепредлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. проводить наних открытую подписку (п. 1 ^ 2 ст. 97 ГК). Проведение открытой подписки наакции3 может состоять из следующих основныхэтапов:

— принятие общим собраниемакционеров решения о дополнительной эмиссии акций и определение ее размера;

— внесение в устав общества изменений,касающихся увеличения количества объявленных акций;

— утверждение проспекта эмиссии игосударственная регистрация эмитируемых акций;

— издание проспекта эмиссии ипубликация сообщений в средствах массовой информации о подписке на акции, т.е.совершение публичной оферты — предложения о заключении предварительногодоговора купли-продажи акций;

— получение заявлений инвесторов,заинтересованных в приобретении акций, т. е. акцептов публичной оферты, врезультате чего с ними заключаются предварительные договоры купли-продажиакций;

— определение перечня инвесторов,с которыми будет заключаться окончательный договор купли-продажи акций (еслисумма заявок на покупку акций меньше планируемого размера эмиссии, тоудовлетворяются все заявки; если сумма заявок превышает размер эмиссии, топоследние по времени поступления заявки отклоняются);

— заключение договоровкупли-продажи акций с инвесторами, передача им акций и получение платежей, атакже утверждение результатов эмиссии и внесение соответствующих изменений вустав АО.

Способами формирования уставногокапитала не исчерпываются различия открытых и закрытых акционерных обществ.Число участников закрытого АО не может превышать пятидесяти, а в случае егопревышения общество преобразуется в открытое АО либо ликвидируется. Акционерызакрытого АО имеют право преимущественной покупки отчуждаемых другимиакционерами акций (аналогично передаче долей в обществе с ограниченнойответственностью). Отмеченные различия открытых и закрытых АО все же неприводят к расщеплению акционерных обществ на две самостоятельныеорганизационно-правовые формы1, ибо укладываются в рамки единогопонятия АО и не противоречат общим принципам акционерной формы предприятия.

К органам управления акционернымобществом закон относит общее собрание акционеров, а также совет директоров (наблюдательныйсовет), который обязательно создается, если в обществе более 50 участников.Органами АО как юридического лица, т. е. исполнительными органами, являютсяединоличный и (или) коллегиальный орган (правление, дирекция и т. п.). Ихкомпетенция, процедура формирования и порядок работы определяются ст. 103 ГК,ст. 47—71 Закона «Об акционерных обществах» и уставом АО. Кроме того,управление обществом может быть по договору возложено и на стороннихуправляющих — юридических или физических лиц.

Поскольку акционерная формапредприятия рассчитана на объединение капиталов множества вкладчиков, Закон «Обакционерных обществах» предусматривает повышенную защиту интересов мелкихдержателей акций от действий более состоятельных акционеров. Так, приобретение30 и более процентов голосующих акций крупных открытых АО способно изменитьсудьбу контрольного пакета акций, и тем самым ущемить права большинстваакционеров. С другой стороны, Закон не может просто запретить свободнуюкуплю-продажу акций в открытых АО, поскольку это является их обязательнымпризнаком. Решение этой проблемы законодатель видит в том, чтобы в случаескупки контрольного пакета голосующих акций (30% и более) одним лицомпредоставить остальным акционерам право потребовать выкупа их обыкновенных акцийэтим лицом по справедливой цене (ст. 80 Закона «Об акционерных обществах»).Таким образом, акционер, которого не устраивают перемены в контрольном пакетеакций, может продать свои акции и, тем самым, выйти из общества.

Также Закон защищает акционеров иот возможных недобросовестных действий управляющих и других лиц, которые могутвлиять на принятие обществом решений. С этой целью ст. 81 Закона «Обакционерных обществах» определяет круг лиц, которые считаются заинтересованнымив совершении обществом сделок, и определяет специальный порядок заключениятаких сделок.

Кроме того, совершение крупныхсделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества АО или его акций,обусловлено получением согласия совета директоров (наблюдательного совета) илиобщего собрания акционеров.

2.2.4Производственные кооперативы

Производственный кооператив(артель) — это объединение лиц для совместного ведения предпринимательскойдеятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальноеимущество которого складывается из паевых взносов членов объединения.

В производственном кооперативе,как и в хозяйственных товариществах, решающее значение имеет личное участие егочленов в деятельности организации. Но нормы о хозяйственных товариществахсконструированы в основном в расчете на то, чтобы обеспечить полным товарищамвозможность непосредственного личного участия в предпринимательскойдеятельности. В отношении же производственных кооперативов акцент делается нанепосредственном трудовом участии, предполагающем включение участника в составтрудового коллектива кооператива. Именно поэтому ст. 7 Закона «Опроизводственных кооперативах»1 ограничивает количество членовкооператива, не принимающих личного трудового участил в его деятельности, всегодвадцатью пятью процентами от числа членов, участвующих в работе кооперативаличным трудом. Решение имущественных вопросов и управление в производственномкооперативе также обладают значительной спецификой.

В фирменном наименовании вместослов «производственный кооператив» можно использовать слово «артель», посколькузаконодатель считаетих синонимами.

Участниками производственногокооператива являются, по общему правилу, граждане. Причем, в отличие от полныхтоварищей, им абсолютно не требуется статуса индивидуального предпринимателя.Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юридические лица, если этодопускается уставом кооператива. Число членов кооператива не может быть менеепяти.

Говоря об участии в кооперативе,необходимо отметить, что термин «членство» может употребляться в разныхзначениях: как синоним вообще участия в организации (и в этом смысле можноговорить, например, о членстве в АО) и как специфическая форма личного участия,совершенно не связанного с участием имущественным. ГКпонимает членствов кооперативе именно в последнем его значении. Членство в узком смысле словаозначает также, что взаимные правовые связи между членами устанавливаются ненапрямую (как это происходит, например, на основе учредительного договора), аопосредуются кооперативом, который выступает своеобразным центром системы этихсвязей. Поэтому единственно возможным учредительным документом кооперативаможет быть только его устав.

Имущество кооперативапервоначально складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичныдолям в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ. Права члена вотношении кооператива отнюдь не обусловлены величиной его пая2. Так,независимо от величины пая каждый член кооператива имеет один голос на общемсобрании участников (п. 4 ст. 110 ГК, ч. 3 п. 2 ст. 15 Закона «Опроизводственных кооперативах»). Распределение прибыли и ликвидационногоостатка между членами кооператива обычно производится в соответствии с ихтрудовым участием (п. 4 ст. 109 ГК, п. 1 ст. 12 Закона «О производственныхкооперативах»). В случае образования неделимого фонда пай и вовсе перестаетсоответствовать доле в имуществе кооператива. При выходе из кооператива егочлен имеет право лишь на выплату ему пая, но никак не выплаты доли во всемимуществе.

Члены кооператива несутсубсидиарную ответственность по всем его обязательствам в порядке и размерах,установленных уставом и законом о производственных кооперативах (п. 2 ст. 107ГК).

Система кооперативных органовсостоит из общего собрания его членов (высший орган), наблюдательного совета(образование которого в отличие от АО не обязательно) и исполнительных органов:правления и (или) председателя (ст. 110 ГК). Обязательным для кооперативовявляется принцип комплектования его органов только из числа членов, чточересчур категорично.

Члену кооператива принадлежитбезусловное право выхода из его состава. По общему правилу, передача паядругому члену кооператива не требует согласия остальных участников. Переход паяк третьим лицам означает их прием в члены кооператива и поэтому возможен лишьпо решению общего собрания.

Исключение из членов кооперативавозможно в качестве санкции за ненадлежащее исполнение членских обязанностей(п. 2 ст. 111 ГК).

Причем, в отличие отхозяйственных товариществ, такое исключение производится по решению общегособрания членов кооператива.

2.3Некоммерческие организации

Общие положения.Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибылив качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль междусвоими участниками (п.1 ст. 50 ГК).

Установление в законе сразу двухкритериев, характеризующих некоммерческую организацию, безусловно, оправданно.В сегодняшней России большинство некоммерческих организаций, не исключая ифинансируемые собственником учреждения, просто вынуждено заниматься предпринимательством,чтобы свести концы с концами. Законодатель должен обеспечить такой правовойрежим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое ведение коммерциине превратится в самоцель. Зарубежный опыт показывает, что именно запрет распределятьполученную прибыль между участниками юридического лица является самымдейственным способом отсечения некоммерческих организаций от профессиональногобизнеса.

Разграничение коммерческих инекоммерческих организаций, как отмечалось в литературе, является слабым местомсовременного гражданского законодательства. Но проблема кроется не столько ввыборе подходящих критериевразграничения этих видов организаций, сколько в последовательном применениивыбранных критериев к тем или иным видам юридических лиц. Отмеченныезаконодателем признаки некоммерческих организаций вполне обоснованны и всовокупности с соответствующими методами статистического и бухгалтерского учетаработоспособны. Вопрос лишь в том, сможет ли законодатель построить стройную,внутренне непротиворечивую систему некоммерческих организаций, опираясь на ихобщее понятие. Пока, к сожалению, сделать это не удается1.

Перечень организационно-правовыхформ некоммерческих юридических лиц, предусмотренный ст. 116—123 ПС, не являетсяисчерпывающим. Он уже существенно расширился за счет множества специальныхнормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Такоезаконодательное решение представляется весьма плодотворным, хотя и потенциальноопасным. Уже история первых лет действия нового Гражданского кодекса даетмножество примеров лавинообразного появления все новых и новых разновидностейюридических лиц. Но можно ли считать эти разновидности самостоятельнымиорганизационно-правовыми формами юридических лиц? Отнюдь не всегда.

Организационно-правовая формаюридического лица — это совокупность конкретных признаков, объективновыделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенноотличающих данную группу юридических лиц от всех остальных. Поэтому, еслиособенности организационной структуры юридического лица, способов обособленияего имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском обороте(хотя бы один из этих аспектов) выделяют его из числа остальных, то мы имеемдело с самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. Впротивном случае речь идет об отдельных разновидностях организаций в рамкаходной и той же организационно-правовой формы.

2.3.1Потребительские кооперативы.

Объединение лиц на началах членствав целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах,первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов, называетсяпотребительским кооперативом.

Правовое положениепотребительских кооперативов определяется ст. 116 ПС и рядом специальныхзаконов, наиболее важными из которых являются Закон РФ «О потребительскойкооперации в российской Федерации» от 19 июня 1992 г. (в ред. от 11 июня 1997г.) № 3085-11 и Федеральный закон «Осельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. (с изменениями от 7 марта1997 г.) № 193-Ф3. Сравнение этих нормативных актов ставит вопрос о том, каксоотносятся понятие «потребительский кооператив», используемое ГК, и термины«потребительское общество» и «союз потребительских обществ», применяемыеЗаконом о потребкооперации. В отличие от первоначальной редакции этого Закона,которая фактически ставила знак равенства между потребительскими кооперативамии обществами, в новой редакции от 11 июня 1997 г. проводится попыткаразграничить эти понятия. Так, потребительскими обществами могут называтьсялишь организации, подпадающие под действие Закона о потребительской кооперации.Все иные потребительские кооперативы (к ним, в частности, относятся кооперативыв области сельского хозяйства и другие специализированные потребительскиекооперативы) не вправе использовать в своем наименовании слово «общество».Таким образом, в рамках единой организационно-правовой формы потребительскогокооператива, предусмотренной ГК, выделяются две главные разновидности:потребительские общества (регулируемые Законом о потребкооперации) и собственнопотребительские кооперативы. Деятельность последних, как правило, невозможнабез использования объектов недвижимости (земля, жилье) и регулируется рядомспециальных законов (например, Законом о сельскохозяйственной кооперации).Другую организационно-правовую форму представляют собой союзы потребительскихобществ, которые являются одной из разновидностей объединений (союзов)юридических лиц.

Наименование потребительскогокооператива должно содержать Указание на основную цель (точнее, предмет) егодеятельности и слова «кооператив», «потребительское общество» или«потребительский союз», например: «Потребительское общество по заготовке кормов«Лида».

Участниками потребительскихкооперативов могут быть как граждане, так и юридические лица, причем наличиехотя бы одного гражданина обязательно1, в противном случае кооперативпревратится в объединение юридических лиц. Основным учредительным документомлюбого потребительского кооператива является его устав.

Правовое положениепотребительского кооператива и в плане организационной структуры, и с точкизрения прав участников во многом сходно с производственным кооперативом. Высшиморганом управления потребительским кооперативом является общее собрание егочленов. В промежутка.: между заседаниями общего собрания его функции выполняетсовет (в сельскохозяйственных кооперативах — наблюдательный совет).Коллегиальный исполнительный орган потребительского кооператива называетсяправлением. В отличие от производственных кооперативов члены потребительскогокооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и,по общему правилу, не отвечают по его долгам (единственное исключениепредусмотрено п. 4 ст. 116 ГК).

В изъятие из общих норм о статусенекоммерческих организаций потребительским кооперативам предоставлено правораспределять доходы от предпринимательской деятельности между своими членами.Таким образом, потребительский кооператив занимает промежуточное положение междукоммерческими и некоммерческими организациями2.

2.3.2Религиозные и иные общественные объединения

 

Общественные объединения. Некоммерческоеобъединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целейназывается общественным объединением.

Общественное объединение — этородовое понятие, обозначающее целую группу самостоятельныхорганизационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц. К их числу Законоб общественных объединениях (ст. 8—13) относит3:

— общественные организации(объединения на основе членства);

— общественные движения (массовыеобъединения, не имеющие

членства);

— общественные фонды (не имеющиечленства объединения, цель которых заключается в формировании имущества и егоиспользовании на общественно полезные цели. Впрочем, законодатель делаетоговорку о том, что общественный фонд является одной из разновидностейнекоммерческих фондов и действует в порядке, предусмотренном ГК. Очевидно,общественный фонд не рассматривается в качестве само­стоятельнойорганизационно-правовой формы некоммерческих организаций);

— общественные учреждения (неимеющие членства организации, цель которых — в оказании конкретного вида услугв интересах участников);

— органы общественнойсамодеятельности (не имеющие членства объединения, цель которых заключается всовместном решении различных социальных проблем граждан по месту жительства,работы или учебы).

Учредителями общественныхобъединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другиеобщественные объединения с правами юридических лиц (наряду с гражданами). Законоб общественных объединениях четко, хотя и не всегда разумно, разграничиваетучастников и членов общественных объединений. Члены объединений оформляют своеучастие в них индивидуальными заявлениями и имеют право избирать и бытьизбранными в их руководящие органы. Участники объединений формально незакрепляют своего участия в их деятельности и, как можно заключить из ч. 5 ст.6 Закона, обладают более узкими правами, нежели полные члены. Правовой основойлюбого общественного объединения является его устав.

Особенностью наименованияобщественного объединения является необходимость включать в него указание натерриториальную сферу деятельности (общероссийское, межрегиональное,региональное, местное). При этом общероссийские объединения могут использоватьв своих названиях слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от нихбез специальных разрешений государственных органов (что невозможно для другихнегосударственных юридических лиц). Средством индивидуализации общественногообъединения, в отличие от других юридических лиц, является также его символика(флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной государственнойрегистрации.

Закон об общественныхобъединениях определяет лишь самые общие положения, касающиеся организационнойструктуры этих юридических лиц, оставляя ее детальную разработку на усмотрениеучастников (ст. 15 Закона). Более подробно структура и компетенция органовуправления установлена применительно к общественным объединениям, занимающимсяблаготворительной деятельностью.

Религиозные организации.Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание ираспространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками,называется религиозной организацией. В таком понимании религиозная организацияявляется самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица,имеющей свои разновидности: общины, монастыри, братства, миссии и т.п.Деятельность в области религии осуществляют и другие организации, например,духовные образовательные учреждения или объединения религиозных организаций(централизованные религиозные организации). Их правовое положение весьманеопределенно. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»относит указанные организации к числу собственно религиозных, что противоречитпонятию религиозной организации, сформулированному этим же Законом.

Так, с одной стороны, религиознаяорганизация — это объединение не менее чем десяти граждан (п. 1 ст. 8 и п. 1ст. 9 Закона). С другой стороны, централизованные религиозные организацииобразуются не гражданами, а местными религиозными организациями (п. 4 ст. 8). Крометого, признаются религиозными и организации, учрежденные одним юридическимлицом, например, духовные академии или семинарии (п. 6 ст. 8).

Наряду с правосубъектнымирелигиозными организациями Закон РФ «О свободе совести и о религиозныхобъединениях» упоминает и религиозные группы, не обладающие правамиюридического лица. Представляется, что взаимные права и обязанности участниковрелигиозных групп должны регулироваться нормами о договорах простоготоварищества.


3.Правосубъектность юридического лица.

 

Под правосубъектностью юридического лица понимаетсяналичие у него качеств субъекта права, т. с. правоспособности и дееспособности.

В науке гражданского правапринято различать общую (универсальную) и специальнуюправоспособность.Общая правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые,гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видовдеятельности. Именно такой правоспособностью обладают граждане. Специальнаяправоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав иобязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямозафиксированы в его учредительных документах.

До недавнего времени юридическиелица в России могли обладать лишь специальной правоспособностью, что,несомненно, сдерживало развитие рыночных отношений. Новый Гражданский кодекс РФ1994 г. наделил частные коммерческие организации общей правоспособностью. Былобы ошибочным, однако, полагать, что теперь правоспособность юридических лицносит, по общему правилу, универсальный характер. Анализ ст. 49 ГК показывает,что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, остается специальнаяправоспособность. Универсальная же правоспособность носит характер исключенияиз общего правила (которое, как известно, не может толковаться расширительно) идействует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц. Этотвывод ничуть не колеблет даже тот факт, что ныне такие организации составляютчисленное большинство в стране.

Сохранение специальнойправоспособности за многими видами юридических лиц не только оправданно, но инеобходимо. Так, создавая некоммерческую организацию (учреждение, фонд и т.п.), ее учредители, очевидно, преследуют вполне определенные социальные,культурные, иные общеполезные цели. Освобождение такой организации от любыхуставных ограничений, предоставление ей полной свободы действий привело бы кигнорированию интересов учредителей. Аналогичным образом и государство,закрепляя за унитарным предприятием свое имущество, заинтересовано в егоиспользовании по определенному назначению в соответствии с тем предметомдеятельности, который определен уставом предприятия.

Правоспособность юридическоголица возникает в момент его создания, который приурочен к его государственнойрегистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и прекращается в момент исключенияего из единого государственного реестра юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

Объем правоспособностиюридического лица определяется не только ее общим или специальным характером.Юридическое лицо не может обладать такими правами, которые в силу своейспецифики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление некоторых видовдеятельности требует получения от государства специальных разрешений(лицензий). Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограниченияправоспособности для отдельных видов юридических лиц.

Применительно к юридическим лицамсо специальной правоспособностью важно разграничивать предмет их уставнойдеятельности и конкретные правомочия по осуществлению этой деятельности. Так,торговля не входит в предмет уставной деятельности религиозной организации.Однако право совершения сделок купли-продажи (к примеру, культового инвентаря)у таких организаций не оспаривается, если это необходимо для ведения ихосновной деятельности. Таким образом, в сфере гражданского оборота конкретныеправомочия организации со специальной правоспособностью могут быть ширепредмета ее уставной деятельности.

Для участия в гражданском обороте юридическому лицунеобходима не только правоспособность, но и дееспособность. В отличие отграждан у юридических лиц право- и дееспособность возникают и прекращаютсяодновременно. Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оносвоими собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять иисполнять гражданские права и обязанности.

Деятельность юридического лица —это, естественно, деятельность людей, составляющих организацию, ибо только людиспособны к сознательным волевым действиям. Однако их роль в осуществлениидееспособности юридического лица различна. Одни своими действиями приобретают исоздают для юридического лица права и обязанности, другие способствуютосуществлению уже приобретенных прав и выполнению обязанностей.

Приобретение и, отчасти,осуществление прав и обязанностей — прерогатива так называемого органаюридического лица. Орган юридического лица — это правовой термин, обозначающийлицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющихинтересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права безспециальных на то уполномочий (без доверенности). В соответствии со ст. 53 ГКименно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права ипринимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органарассматриваются как действия самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь какодин орган (директор, правление и т.п.), так и несколько одновременно(например, директор и Дирекция, правление и председатель правления), причем онимогут быть и единоличными, и коллегиальными. Органы могут назначаться, если уюридического лица единственный учредитель, или избираться, если участников(учредителей) несколько. Статья 174 ГК впервые вводит общее правило на случайсовершения органом юридического лица сделок с превышением его полномочий,установленных учредительными документами. Подобные сделки могут признаватьсянедействительными только в том случае, если другая сторона знала или ведомодолжна была знать о таком превышении.

Гражданские права и обязанностидля юридического лица могут приобретать его представители, действующие наоснове доверенности, выдаваемой органами юридического лица.

Осуществление приобретенныхорганом или представителем юридического лица прав и исполнение обязанностей(например, выполнение заключенных договоров), как правило, невозможно безцеленаправленной деятельности всего коллектива работников организации. В тоймере, в какой действия работников организации охватываются их служебнымиобязанностями, такие действия также рассматриваются как действия самого юридическоголица, за которые оно несет ответственность (см. ст. 402 ГК).


4.Образование юридического лица.

В зависимости от характераучастия государственных органов в регистрации юридического лица наукагражданского права традиционно выделяет следующие способы образованияюридических лиц.

Распорядительный порядокхарактеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишьраспоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организациине требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее большинствогосударственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства всистеме плановой экономики, его доминирование над гражданским обществомпозволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемогоюридического лица. В странах рыночной экономики место распорядительного порядказаступает, как правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для неготакже характерно отсутствие специальной государственной регистрацииорганизаций, которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей,выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица1.

Статья 51 ГК не предусматриваетникаких исключений из общего правила о необходимости государственнойрегистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительный, атакже явочный способы образования организаций в настоящее время в России неприменяются.

Разрешительный порядокобразования юридического лица предполагает, что создание организации разрешенотем или иным компетентным органом. В СССР в таком порядке создавалосьбольшинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении насоздание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности.Действующее законодательство не допускает отказа в Регистрации по мотивамнецелесообразности (ч. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняетразрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц.

При нормативно-явочном порядкедля образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включаягосударственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет,соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден лиустановленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрироватьюридическое лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболеераспространен и в России, и за рубежом.

Правовой основой деятельностилюбого юридического лица народу с законодательством являются его учредительныедокументы. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы праваприменительно к своим интересам.

Состав учредительных документовдля разных видов юридических лиц различен. Так, общества с ограниченной илидополнительной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основеучредительного договора и устава. Правовой базой деятельности хозяйственныхтовариществ (полных и на вере) является учредительный договор. Для остальныхюридических лиц единственным учредительным документом считается их устав.

Учредительный договор — этоконсенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отношения междуучредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Его можнорассматривать как разновидность договора простого товарищества (договора осовместной деятельности), хотя существует и мнение о том, что это- самостоятельныйдоговорный тип1. Он может заключаться только вписьменной форме (простой или нотариальной) и вступает в силу, как правило, смомента заключения.

Устав в отличие от учредительногодоговора не заключается, а утверждается учредителями. Однако это отличие неносит принципиального характера и связано лишь с различной процедурой принятиядокумента. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специальноуполномоченные ими лица (например, председатель и секретарь общего собранияучредителей). Как и учредительный договор, устав можно рассматривать в качествелокального нормативного акта, определяющего правовое положение юридическоголица и регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом.Устав вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Ряднекоммерческих организаций может действовать также на основе общего положенияоб организациях данного вида или общего устава общественного объединения.

Содержание учредительныхдокументов в общем виде определяется ст. 52 ГК, а для отдельных видовюридических лиц — в соответствующих разделах ГК и специальных нормативных актах2.

4.1Государственная регистрация юридических лиц.

Государственная регистрацияявляется завершающим этапом образования юридического лица, на которомкомпетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для созданиянового субъекта права, и принимает решение о признании организации юридическимлицом. После этого основные данные об организации включаются в единый государственныйреестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.

В соответствии со ст. 51 ГКпроведение регистрации всех юридических лиц возложено на органы юстиции. Однакопока органы юстиции не обладают необходимыми для этого возможностями. Поэтомуна практике государственная регистрация юридических лиц осуществляетсяразличными органами3, главную роль среди которых играютРегистрационные палаты субъектов Российской Федерации.

До принятия специального закона орегистрации юридических лиц соответствующая процедура регулируется специальныминормативными актами об отдельных видах юридических лиц, Указом Президента РФ«Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей натерритории Российской Федерации» от 8 июля 1994 г. № 1482 (в отношениикоммерческих организаций) и внутренними правилами, принятыми в отдельныхрегистрирующих органах.

Для регистрации юридического лицаобычно представляются следующие документы: заявление учредителей о регистрации,устав организации, учредительный договор или решение учредителей о созданииюридического лица (в виде протокола собрания учредителей), свидетельство обуплате регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций — такжедокументы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала предприятия.

Отказ в регистрации можетпоследовать лишь в случаях несоответствия учредительных документов организациизакону или несоблюдения установленного порядка образования юридического лица иможет быть обжалован в суд. Также в суд можно обратиться и в случае уклонениякомпетентного органа от регистрации юридического лица, например при пропускеустановленного для регистрации срока.


5.Реорганизация и ликвидация юридического лица

Прекращение деятельностиюридического лица происходит в результате его реорганизации (кроме случаеввыделения из состава юридического лица другой организации) или ликвидации и,как правило, носит окончательный характер. Однако закон предусматривает ивозможность временного прекращения, т. е. приостановления деятельности рядаорганизаций1.

При реорганизации все права иобязанности реорганизуемого юридического лица или их часть переходят к инымсубъектам права, т. е. происходит универсальное правопреемство. Реорганизацияюридических лиц может осуществляться путем слияния нескольких организаций лиц водну новую, присоединения юридического лица к другому, разделения юридическоголица на несколько новых организаций, выделения из состава организации другихюридических лиц или преобразования, т.е смены организационно-правовой формыюридического лица2.

Реорганизация, как правило,проводится по решению участников юридического лица (или собственника егоимущества), т.е. добровольно. Однако в отношении коммерческих организаций законпредусматривает и такие случаи, когда реорганизация может быть произведенапринудительно3. Причем, если решение суда иликомпетентного государственного органа о реорганизации не выполнено вустановленный срок, суд назначает внешнего управляющего юридическим лицом,который и осуществляет его реорганизацию (п. 2 ст. 57 ГК).

В зависимости от того, в какой формепроводится реорганизация юридического лица, она оформляется либо разделительнымбалансом (разделение, выделение), либо передаточным актом (слияние,присоединение, преобразование). При выделении, разделении или слияниинескольких организаций возникает как минимум один новый субъект права, поэтомув таких случаях реорганизация считается законченной в момент государственнойрегистрации вновь созданных юридических лиц. С другой стороны, приприсоединении новых юридических лиц не возникает и, следовательно,реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации изединого государственного реестра.

Во многих случаях проведениереорганизации способно резко изменить соотношение «сил» товаропроизводителей нарынке и привести к ограничению конкуренции. Для предотвращения этих негативныхпоследствий п.1 ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничениимонополистической деятельности на товарных рынках» устанавливает обязательнуюпроцедуру получения согласия федерального антимонопольного органа на слияниеили присоединение коммерческих организаций, сумма активов которых превышает 100тысяч минимальных размеров оплаты труда, а также на слияние или присоединениесоюзов или ассоциаций коммерческих организаций1.

Реорганизация существеннозатрагивает интересы кредиторов юридического лица, коль скоро их должникпрекратит свое существование. Поэтому обязательным ее условием являетсяпредварительное уведомление кредиторов, которые в таком случае вправе требоватьпрекращения или досрочного исполнения обязательств реорганизуемого юридическоголица и возмещения убытков (ст. 60 ГК).

Ликвидация юридического лица —это способ прекращения его де­ятельности без перехода прав и обязанностей впорядке правопреемства к другим лицам. ГК содержит развернутый переченьоснований ликвидации юридических лиц, которая (так же как и реорганизация)может носить как добровольный, так и принудительный характер.

В добровольном порядкеюридическое лицо ликвидируется по решению его участников или органаюридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Типичнымиоснованиями добровольной ликвидации являются нецелесообразность дальнейшегосуществования юридического лица, истечение срока, на который оно было создано,достижение или, напротив, принципиальная недостижимость уставных целейорганизации2.

Принудительная ликвидацияпроводится по решению суда в случаях, когда деятельность юридического лицаосуществляется без соответствующего разрешения (лицензии), либо такаядеятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с неоднократными илигрубыми нарушениями законодательства3.

Для отдельных видов юридическихлиц законом установлены дополнительные основания ликвидации. Так, коммерческиеорганизации (кроме казенных предприятий), потребительские кооперативы и фондымогут быть ликвидированы по причине их несостоятельности (банкротства). Дляхозяйственных обществ и унитарных предприятий предусмотрено такое основаниеликвидации, как утрата имущества, т.е. уменьшение стоимости чистых активов предприятияниже уровня минимального размера уставного капитала. И в том, и в другом случаеликвидация может производиться как добровольно, так и принудительно.

Порядок ликвидации юридическоголица урегулирован ст. 61—64 ГК и состоит из следующих этапов:

1) участники организации, ееуполномоченный орган или суд, принявшие решение о ликвидации, назначаютликвидационную ко­миссию (или единоличного ликвидатора), определяют порядок исроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полно­мочия поуправлению юридическим лицом;

2) ликвидационная комиссияпубликует в прессе сообщение о ликвидации юридического лица, порядке и срокезаявления претензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев),выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскуюзадолженность юридического лица;

3) ликвидационная комиссияоценивает состав кредиторской задолженности, принимает решение обудовлетворении (отклонении) выявленных требований и составляет промежуточныйликвидационный баланс;

4) в соответствии с промежуточнымликвидационным балансом удовлетворяются законные требования кредиторов, причемвыплаты производятся в порядке очередей, установленных ст. 64 ГК. Если денежныхсредств организации недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационнаякомиссия продает имеющееся имущество с публичных торгов;

5) после погашения кредиторскойзадолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационныйбаланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица,если иное не следует и законодательства или учредительных документоворганизации. Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующемуоргану, который на их основе вносит соответствующую запись в единыйгосударственный реестр юридических лиц. С этого момента деятельностьорганизации считается прекращенной.

Особенности ликвидационнойпроцедуры в случае несостоятель­ности (банкротства) юридического лицаустановлены Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и рядомдругих нормативных актов1.


6.Заключение

На всех этапах развития экономикиосновным звеном являлось предприятие. Именно на предприятии осуществляетсяпроизводство продукции, происходит непосредственная связь работника сосредствами производства. Под самостоятельным промышленным предприятиемпонимается производственная единица, обладающая производственно-техническимединст­вом, организационно-административной и хозяйственной са­мостоятельностью.Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжаетсявыпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжениипосле уплаты налогов и других обязательных платежей.

В условиях рыночных отношенийключевой фигурой выступает предприниматель. Статус предпринимателяприобретается посредством государственной регистрации предприятия. При этомсубъектом предпринимательской деятельности может быть как отдельный гражданин,так и объединение граждан. Таким образом, предприятие — это самостоятельныйхозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или объединениемпредпринимателей для производства продукции, выполнения работ и оказания услугв целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Как уже отмечалось, цельдеятельности предприятия — удовлетворение общественных потребностей и получениеприбыли. Еще недавно основной целью предприятия называлось удовлетворениеобщественных потребностей. Можно ли сегодня, в условиях перехода к рыночнойэкономике, отбросить, исключить эту цель и ставить единственной целью получениемаксимально возможной прибыли? Полагаем, что нет.

Действительно, основная цельпредпринимательства — получение прибыли, но не любой ценой. Цивилизованныерыночные отношения требуют разумного сочетания обеих целей. Конечно, следуетсогласиться с тем, что бизнес — это экономическая деятельностьпредпринимателей, их искусство и способность приносить все большую прибыль,обеспечивать высо­кий уровень рентабельности. Вместе с тем, развитие бизнеса вусловиях открытой экономики способствует насыщению потребительского рынкатоварами и услугами, активизирует структурную перестройку экономики, стимулируетвнедрение научно-технических достижений, способствует всемерному повышениюэффективности производства.

Приступая к созданию предприятия,любой предприниматель или группа предпринимателей должны иметь перед собоючеткую и ясную цель. Эта цель должна быть подкреплена системой постоянногополучения заказов на свою продукцию или услуги. Намечаемый выпуск продукции илиоказание услуг должны быть обеспечены всеми необходимыми материальнымиресурсами. Наконец, начиная новое дело, следует продумать возможностьпостоянного пополнения своего капитала. Все эти вопросы необходимо достаточноподробно отразить в основном документе — предпринимательском бизнес-плане.

Важным качеством любогопредпринимателя современного предприятия является способность гибко реагироватьна изменение ситуации. Для этого надо быть компетентным в избранной сфередеятельности, обладать необходимыми чертами характера: целеустремленностью,упорством, готовностью к неудачам, способностью учиться и делать выводы изсвоих ошибок. Следует подобрать надежных партнеров и соратников. Надо бытьготовым к конкурентной борьбе. Необходимо четко организовать маркетинг, уметьподдерживать неформальные связи, а на более поздних этапах — официальныеотношения как с поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующихизделий, так и с потребителями продукции, с заказчиками.

Современное предприятие — сложнаяорганизационная структура. В условиях рыночной экономики возрастает значениетрех основных направлений организации промышленного предприятия:

-научной организациипроизводства;

-научной организации труда;

-научной организации управления.

Научная организация производстваимеет целью создание оптимальной технико-технологической системы напредприятии. Это надежно и эффективно функционирующие производственноеоборудование и технология, упорядоченные технико-организационные взаимосвязиработников.

Задача научной организации труда —построение здоровых нормальных отношений в коллективе. Она включает систему мерпо созданию условий для высокопроизводительного, эффективного творческоготруда. Но возможности НОТ ограничены технико-технологическим состояниемпредприятия, его финансовыми и экономическими активами.

Научная организация управления —это система технических, экономических и гуманитарных средств, обеспечивающихцеленаправленность воздействия на материальную и человеческую подсистемыпредприятия. Она способствует их взаимодействию в целях достижения наилучшегоморально-технологического и экономического эффекта.

Любая предпринимательская акция —это организация взаимосвязей между людьми. И чем более основательно онавоссоздана и умело регулируется, тем больше надежд на получение экономическойвыгоды, на прибыльное возмещение понесенных затрат.

Важнейшим фактором в рыночнойэкономике является дух соперничества. Он в значительной степени определяетформы

хозяйственной деятельности людей.Наиболее яркое проявле­ние соперничества — конкуренция.

Конкуренция — это экономическоесостязание изготовителей одинаковых товаров на рынке за привлечение как можнобольшего числа покупателей и получение благодаря этому мак­симальной выгоды.

Конкуренция — важное средствоконтроля в рыночной системе. Рыночный механизм предложения и спроса доводитпожелания потребителей до предприятий-изготовителей продукции, а через них — идо поставщиков ресурсов. Однако именно конкуренция заставляетпредприятие-изготовителя и поставщиков ресурсов надлежащим образомудовлетворять эти пожелания потребителей. Конкуренция вызывает расширениепроизводства и снижение цены продукта до уровня, соответствующего издержкампроизводства.

Однако этим не ограничиваетсяположительное воздействие конкуренции на экономику, ее эффективность.Конкуренция заставляет предприятия наиболее полно восприниматьнаучно-технические достижения, применять эффективные технику, технологию,современные методы организации производства и труда.

Понятием, противоположнымконкуренции, является монополия. При монополии на рынке имеются только одинпродавец и множество покупателей. Являясь единственным производителем данноготовара, монополист назначает за этот товар на рынке монопольно высокую цену. Врезультате общество будет нести повышенные издержки, так как относительноменьше потребителей будут покупать товар, произведенный и предлагаемый вусловиях монополии, а те, кто покупает этот товар, будут платить за негобольше. В условиях свободной конкуренции у монополиста меньше предложений.

Следует также отметить, чтомонополист как единственный производитель данного товара находится в оченьвыгодном положении. Он может свободно повышать цену товара, так как небеспокоится о конкурентах, которые, назначая более низкую цену, могли бызахватить рынок. Однако это не означает, что монополист может бесконечноповышать цену, назначать ее сколь угодно высокой. Прежде чем принять решение оцене, монополист изучает рыночный спрос, анализирует издержки своегопроизводства, издержки сбыта продукции. В соответствии с характером кривойрыночного спроса чем выше цена, тем ниже спрос, и наоборот; при этом монополистустанавли­вает цену товара и определяет объем его производства и продажи.

Какие же недостатки характерныдля крупных фирм? Прежде всего они не в состоянии уследить за всеми своимитоварами и рынками и смотрят на любые перемены как на риск. Крупные предприятияне в состоянии ладить с людьми одержимыми, которые нередко являютсяинициаторами новых идей. Такой фирме очень трудно принять решение о вложенииденег в проект, который, возможно, начнет давать прибыль через семь—десять лет.Крупные компании тратят слишком много и слишком быстро. Процесс ожидания скоройотдачи средств начисто лишает их необходимой потенции. Наконец, на крупныхфирмах не принято вознаграждать за риск. Здесь управляющие компаниями одобряюти утверждают планы, а не товары.

В противоположность крупнымкомпаниям малые фирмы действуют по принципу ориентации на нужды. Им жизненнонеобходимо предлагать рынку что-то новое, реально действенное. В мелких фирмахинициатором всего нового является, как правило, один человек, обладающийзнаниями и энергией. Следует отметить, что подавляющее большинство новыхтоваров рождается на мелких фирмах.

Малые фирмы умеют мыслитьперспективно. У них относительно невысоки издержки производства на начальномэтапе инновационного процесса, поскольку, как правило, длительность этого этапаможет повлиять на освоение и выпуск новой продукции.

Общеизвестна гибкость, присущаямалым фирмам. При неудаче в одной сфере деятельности они умеют быстропереключаться на другую, более эффективную. Кроме того, малые фирмы, какправило, работают над несколькими идеями сразу, т. е. осуществляютмножественный конкурентный подход.

Надо также отметить, что мелкиефирмы «терпимы к хаосу», что совсем или почти невозможно для традиционнойкрупной компании. Вместе с тем надо иметь в виду, что инновации — это восновном процесс неорганизованный, проходящий, как правило, рывками то вверх,то в стороны. Если крупные корпорации разрабатывают специальные меры дляпредотвращения такого положения, то мелкие фирмы принимают такое положениесовершенно естественно.

Наконец, малые фирмы умеютработать с вкладчиками капитала в рискованные предприятия. Здесь вкладчикзнает, что один успех может сразу окупить много неудач. На крупной фирме однанеудача может серьезно подорвать все ее благополучие.

Таким образом, преимущества малыхфирм подтверждаются:

они могут успешно вестиконкурентную борьбу.


Литература

1.    Гражданскийкодекс РФ. Полный текст (часть первая и часть вторая )- М.; ассоциация авторови издателей «Тандем», издательство ЭКМОС, 1999.-228с.

2.    Гражданскоеправо России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996. С.53-54.

3.    Гражданскоеправо. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанноеи дополненное. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: ПРОСПЕКТ,1998.–632с.

4.    ЗаконРФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 г. №3929-1 // Ведомости РФ. 1993. № 1. Ст. 6.

5.    ЗаконРФ «О потребительской кооперации в Российской Федерации» (в ред. от 11 июня1997 г.) // Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1788; СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3306.

6.    ЗаконаРСФСР «О банках и банковской деятельности» (в редакции от 3 февраля 1996 г.) //СЗ РФ. 1996. № 6. Ст 492

7.    ИнструкцияМинистерства финансов РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг натерритория Российской Федерации» от 3 марта 1992 г. № 2 // Финансовая газета.1992. № 11.

8.    ПостановлениеПравительства РФ «О некоторых мерах по реализации законодательства онесостоятельности (банкротстве) предприятий» от 20 мая 1994 г. № 498 // СЗ РФ.1994. № 5. Ст. 490.

9.    Римскоечастное право. Учебник / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С.Перетерского. М., 1994. С. 115—120; а также Дождев Д.В. Римское частное право.Учебник. М., 1996. С. 268—272.

10.  Советское и иностранноегражданское право (проблемы взаимодействия и развития) / Под ред. В. П.Мозолина. М., 1989. С. 179—182.

11.  Указ Президента РФ «Опродаже государственных предприятий-должников» от 2 июня 1994 г. № 1114 // СЗРФ. 1994. № 6. Ст. 592.

12.  Федеральный закон «О рынкеценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

13.  Федеральный закон «Обакционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 13 июня 1996 г.)// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2957.

14.  Федеральный закон от 8 мая1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321.

15.  Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию1914 года). М., 1994. С. 110-111.

16.  Экономика предприятия:Учебник для вузов/ Л.Я. Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонов и д.р.; Под ред.проф. В.А.Швандара.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998.-742С.

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу