Реферат: Наследование по завещанию

                                       Содержание

                                                                                                                                                    стр.                                                                                                                                                                                                  

Введение………………………………………………………..     3

  1.Общие   положения онаследовании  ……………………..     6

  2.Наследование  по завещанию   …………………………...    15

     2.1.Понятие,содержание завещания……………………...

     2.2.Форма завещания……………………………………...     22

     2.3.Особые завещательные  распоряжения  завещателя…   28

     2.4.Изменение,отмена  и  недействительность  завещания  33

  3.Приобретение наследства  …………………………………  39

Заключение……………………………………………………..  63

Библиографический список…………………………………...   66

Приложение 1………………………………………………….   70

Приложение 2 …………………………………………………..  71

Приложение 3…………………………………………………..  72

                   Введение

Происшедшие в течение последних полутора десятилетийизменения в социально-политическом и экономическом устройстве российскогообщества не могли не вызвать глубоких преобразований и в его правовой системе.Весьма существенные изменения произошли, в частности, в российском гражданскомзаконодательстве, и в первую очередь это нашло отражение в действующих с 1995 и1996 гг. соответственно первой и второй частях Гражданского кодекса РФ.Наиболее устойчивым к изменениям до последнего времени оставалось российскоенаследственное право. Однако и ему не удалось избежать общей участи.

14 ноября 2001 г. Совет Федерации одобрил принятую 1 ноябряГосударственной Думой третью часть Гражданского кодекса Российской Федерации(ГК РФ), которая состоит из двух разделов: V. “Наследственное право”и VI.  “Международное частноеправо” Не будет преувеличением сказать, что пятый раздел нового ГК РФ открываетэпоху в развитии наследственного права в России.

В новом ГК РФ изменена, прежде всего, сама структура раздела“Наследственное право”. Нормы этого раздела четко систематизированы в пятиглавах: «Общие положения о наследовании» (гл. 61), «Наследованиепо завещанию» (гл. 62), «Наследование по закону» (гл. 63),«Приобретение наследства» (гл. 64), «Наследование отдельныхвидов имущества» (гл. 65). В сравнении с соответствующим разделом VII «Наследственноеправо» Гражданского кодекса РСФСР 1964 года раздел ГК РФ увеличился поколичеству  статей (соответственно 35 и 76), и изменился по содержанию.

В новом наследственном законодательстве, как и в нормах частейпервой и второй ГК РФ, сохранена преемственность принципов регулирования иконкрет­ных норм ранее действовавшего законодательства, подняты назаконодательный уровень определенные положения, сформулированные судебной инотариальной практикой. Также в нем содержатся абсолютно новые нормы. Все этообеспечивает такой уровень регулирования наследственных отношений, которыйбудет соответствовать новым социально-экономическим условиям, сложившимся вРоссии.

Кроме этого новое законодательство отличается более подробным идетальным урегулированием. Такой подход объясняется необходимостью,сосредоточить регулирование наследственных отношений на уровне закона,отказавшись от множества ранее принимавшихся на различном уровне, а чаще всегона уровне ведомств,  правовых актов.

Достоинствомнового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают иконкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике донастоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве,приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Судаили выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона,то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Кодекса.

Вопросынаследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность.Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночныхотношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имуществокруг объектов, которые могут переходить в порядке наследственногоправопреемства, значительно расширился. В связи с этим нормы наследственногоправа (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особуюважность.

          Целью даннойработы является изучение и анализ проблем, связанных с изменениями,произошедшими в наследственном праве. Для более полного рассмотрения темы былипривлечены работы ведущих специалистов в области наследственных правоотношений:Эйдиновой Э. Б, Рубанова А.А., Серебровского В.И. и др., использовалисьнормативно-правовые акты и судебная практика по делам о наследовании. Особоевнимание уделено институту наследования по завещанию, поскольку роль данногоинститута в российском обществе все более значима. При исследовании наследственныхправоотношений в  данной дипломной работе было учтено влияние зарубежного опытана становление и развитие отечественного института наследования. 

В целом, нормы третьейчасти ГК РФ, регулирующие наследственные правоотношения, представляются болеепродуманными, проработанными, понятными и, соответственно, удобными дляприменения по сравнению с правилами, закрепленными ГК РСФСР 1964 г., хотя снекоторыми новыми положениями можно было бы и поспорить. В любом случае,насколько эффективен принятый закон, покажет время.


            1. Общие положения  о  наследовании

Эта глава содержит восемь статей, имеющих общее значение для всехпоследующих глав. В них содержится само понятие наследования, указаны основаниянаследования, состав наследственного имущества (наследства), определены понятияоткрытия наследства, времени и места открытия наследства, перечислены лица,которые могут быть наследниками, а также те, кто не имеет права наследовать.Остановимся на наиболее существенных изменениях, происшедших в российскомнаследственном праве.

Наследование— это переход имущества умершего гражданина к другим лицам (ст.1110).Наследованию придается исключительный и универсальный характер.Исключительность наследования состоит в том, что это единственное основание (единственнаявозможность) такого перехода. Не допускается заключение любой сделки поотчуждению имущества на случай смерти. Поскольку наиболее близким наследованиюпо содержанию является дарение (безвозмездная передача), в ст. 572 ГК РФспециально установлено: «договор, предусматривающий передачу дараодаряемому после смерти дарителя, ничтожен».

 Вдействующем Гражданском кодексе также закреплен тезис об универсальностинаследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима[1].В соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядкеуниверсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в одини тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное.

Универсальностьправопреемства предполагает переход имущества как единого целого, то естьнаследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от частиимущества. Именно на этом основано правило о том, что принятие части имуществаозначает принятие всего имущества в целом (п. 2 ст. 1152). Универсальностьправопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и егообязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переходнаследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости, как отвремени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации праванаследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит регистрации(например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество водин момент: со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152).

Трактовка понятия универсальности в наследственном правопреемствеи сфера действия этого принципа в новом законодательстве представлена немногоиначе. Если ранее принцип универсальности распространялся на все наследство,независимо от оснований наследования отдельных его частей (например, принятиенаследства по закону предполагало обязательность принятия наследства и позавещанию и соответственно не допускалось принятие наследства по завещанию иотказ от наследства по закону и т. п.), то сейчас специально предусмотрено, чтов случае призвания наследника к наследованию по нескольким основаниям (позакону или по завещанию, по праву представления, в наследственной трансмиссии,в результате направленного отказа от наследства и др.) он вправе принятьнаследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.

В новомзаконодательстве  впервые дано законодательное определение понятия наследства.Согласно ч. 1 ст. 1112 ГК РФ наследство(наследственное имущество) — это принадлежащие наследодателю на день его смертивещи, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности. Всовременных условиях в собственности граждан может находиться имущество практическине ограниченное ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В результатеприватизации государственного и муниципального жилья, признания за гражданами,полностью выплатившими пай, права собственности на кооперативные квартиры,дачи, гаражи и другое имущество, перехода к гражданам права собственности илинаделение граждан правом пожизненного наследуемого владения земельнымиучастками в собственности гражданоказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями(участниками) хозяйственных обществ и товариществ,  членами производственных ипотребительских кооперативов, приобретают право на паи и  вклады в имуществесоответствующих юридических лиц. В их собственности могут находитьсяпредприятия, акции и другие ценные бумаги. Гражданам принадлежит право наденьги, внесенные во вклады в банки и другие кредитные учреждения.

В новом законодательстве конкретизирован состав наследственногоимущества: указаны права и обязанности, которые не могут переходить понаследству. Речь идет о личных имущественных правах (праве на алименты,праве на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и др.),а также о правах и обязанностях, наследование которых не допускаетсяГражданским кодексом или иными законами (ст. 1112). Примером такого иногорегулирования могут служить ст. 581 (правопреемство при обещании дарения), ст.589 (получатель постоянной ренты), ст. 1185 (наследование государственныхнаград, почетных и памятных знаков).

Невходят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальныеблага (в том числе, например, право на защиту чести и достоинства, право начленство в хозяйственных обществах, товариществах, производственныхкооперативах).

В новом законодательстве расширился и изменилсякруг субъектов, которые могут призываться к наследованию. По-нынешнему ГКнаследниками могут выступать граждане, юридические лица (существующие на деньоткрытия наследства), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации(ст. 1116). При этом наследниками по закону могут быть только граждане иРоссийская Федерация.

Среди других субъектов право наследовать по закону предоставленотолько Российской Федерации. Именно к ней по праву наследования переходитвыморочное имущество (ст. 1151).

Состав наследников, которые могут призываться к наследованию позавещанию, не ограничен. Помимо граждан, наследовать на основании завещаниямогут любые юридические лица, в том числе иностранные, Российская Федерация, субъектыРоссийской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства имеждународные организации (ст. 1116).

Хотя в ст. 1116 Кодекса специально указано, что к наследованиюмогут призываться юридические лица, которые существуют на день открытия наследства,нет сомнения, что это положение относится и к названным в статье публичным образованиям.

 Особоговнимания заслуживает ст. 1117 «Недостойные наследники». Заметим, чтов прежнем Гражданском кодексе название ее звучало иначе: «Граждане, неимеющие права наследовать» (ст. 531 ГК РСФСР). В целом основания, покоторым наследник утрачивает право на наследство, сохранены. Однако нормынового Гражданского кодекса существенно уточнены.

Всоответствии со ст. 531 ГК РСФСР не имели права «наследовать ни по закону,ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями,направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или противосуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельстваподтверждены в судебном порядке». Следует отметить, что прежним закономхарактер противозаконных действий граждан, которые привели к смертинаследодателя, не раскрывался. И нередко возникающий в практике вопрос, возможноли отстранение от наследования гражданина, совершившего противозаконныедействия по неосторожности, разрешался путем применения положения,сформулированного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991года N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам онаследовании» 1. В настоящее время подобное положениезакреплено в законе. Оно устанавливает: недостойными наследниками признаютсяграждане, «которые своими умышленными противоправнымидействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследниковили против осуществления последней воли наследодателя, способствовали илипытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследству (имеютсяв виду лица, в призвании к наследству которых у недостойных наследников должнабыть заинтересованность) либо увеличению наследственной доли» (здесь речь можетидти об умышленном убийстве, подделке завещания, принуждении другого наследникак отказу от наследства и т. п.). Любое из перечисленных обстоятельств влечетутрату гражданином права наследования лишь в том случае, если такоеобстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, непризнается недостойным наследник в случае, когда смерть наследодателя явиласьрезультатом противоправных действий наследника, совершенных по неосторожности.

    Согласно ст. 1117 ГК РФ «граждане, которым наследодатель после утраты имиправа наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество».

Определен также круглиц, которые отстраняются от наследования только по закону. Это родители послесмерти детей, в отношении которых они лишены родительских прав и невосстановлены в этих правах ко дню смерти наследодателя. Для признания ихнедостойными достаточно решения суда о лишении родительских прав. Могут бытьпризнаны недостойными и лица, которые злостно уклонялись от выполнения лежавшихна них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Отстранениенаследника по этой причине может последовать лишь по решению суда, вынесенномупосле открытия наследства по требованию заинтересованных лиц.

Следует подчеркнуть, что, если выросшие дети, всепрощающиеродители и другие лица все же составят в пользу таких наследников завещание, ихволя должна быть выполнена. Названные лица в этом случае от наследства позавещанию не отстраняются.

 Возникновениенаследственных правоотношений связано с открытием наследства (то есть сосмертью гражданина): со временем открытия и местом его открытия (ст. 1113,1114, 1115 ГК РФ).

Наследствооткрывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства законсвязывает определение:

1)круганаследников, призываемых к наследству;

2) состава наследственного имущества;

3)начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа отнего наследниками;

4)начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

5)момента возникновения права наследников на наследственноеимущество;

6)срокадля выдачи свидетельства о праве на наследство;

7)законодательства, которым следует руководствоваться (кнаследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытиянаследства, если иное не предусмотрено законом).

Как и ранее, времяоткрытия наследства определяется днем смерти наследодателя 1. Приобъявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим,временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законнуюсилу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим.Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытиянаследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный врешении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести приобстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать егогибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смертиэтого гражданина день его предполагаемой гибели.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи своенными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если фактбезвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерстваобороны или решением суда.

Для определения времени открытия наследства имеет значение толькодень, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смертинаследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями,или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производитьсяраздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора междунаследниками).

В случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем,имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникамобратиться в суд1.

        Факт и день смерти наследодателя подтверждается свидетельством органов  ЗАГСа осмерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданныморганом  Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в связи с военнымидействиями). Решениясуда об объявлении гражданина  умершим, об установлении факта регистрациисмерти лица в определенное время и  при  определенных  обстоятельствах не могутбыть приняты нотариусом в подтверждение  факта смерти. Эти документы являютсяоснованием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получениясвидетельства о смерти, в последствии представляемому наследниками нотариусу. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства  о смертинотариус вправе самостоятельно потребовать из органов ЗАГСа копию актовойзаписи о смерти наследодателя.

Не менееважное значение имеет место открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства подаетсязаявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу илиуполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 соответственно); принимаютсямеры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171), а такжеопределяется  право, какой страны должно применяться, еслинаследодатель или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

Сохранив общий принцип,новое законодательство конкретизировало и уточнило это положение.

Так,если согласно ГК РСФСР 1964 г. местом открытия наследства признавалосьпоследнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части (ст. 529), то в соответствиис положениями нового ГК местом открытия наследства является последнее местожительства наследодателя. При этом установлено, что если последнее местожительства наследодателя неизвестно или находится за ее пределами, местомоткрытия признается место нахождения наследственного имущества. Если наследственноеимущество находится в разных местах, открытием наследства является местонахождения наиболее ценной части (ст. 1115). Как видим, прежняя норма ГК РСФСРнесколько изменена и существенно дополнена. Следует признать более вернымподход, закрепленный новым ГК, согласно которому в случае неизвестностипоследнего места жительства наследодателя место открытия наследства необходимоопределять не по месту основной части имущества, а исходить из того, какоеимущество наиболее ценно. Установлено также, что ценность имуществаопределяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115).

Место открытиянаследства связывается с местом нахождения имущества не только тогда, когдаместо жительства наследодателя неизвестно, но и тогда, когда собственникимущества, которое находится на территории России, проживает за ее пределами.

                                 2.Наследование  по  завещанию

                                    2.1.Понятие, содержание завещания

 

Завещание– это личное распоряжение гражданина принадлежащим емуимуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобыопределить порядок перехода всего наследственного имущества или его частиопределенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам ииным организациям. В этом заключается отличие наследования по завещанию отнаследования по закону: назначение наследников и порядок распределенияимущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

ГК РФпо-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если ранее преимущественноезначение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательныйхарактер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателяв завещании, а наследованию по закону отведенавосполнительная функция. Об этом свидетельствует тот факт, что глава 62«Наследование по завещанию» нынешнего ГК предшествует главе,посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляетсяпрежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по законуопережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, чтонаписание завещания — не обязанность, а право наследодателя, которым он может ине воспользоваться 1. Во-вторых, применение норм главы 62 онаследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям последующейглавы. Так, именно в главе 63 «Наследование по закону» содержатсянормы о неоднократно упоминавшихся в главе 62 наследниках по закону; правилахоб обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и др.

В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом наслучай смерти можно только путем совершения завещания (ст. 1118). Всоответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, чтозавещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права иобязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя.Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы,устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными(ст. 166-181 ГК РФ), распространяются и на завещания в той мере, в какой онимогут быть применены к этому виду сделок.

Подчеркнут личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что«совершение завещания через представителя не допускается» (п. 3 ст.1118 ГК РФ), а также установление запрета совершения завещания двумя или болеегражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В новом ГК РФ также четко определено, что совершить завещание может только полностьюдееспособный гражданин.

Важнейшее значение дляреализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смертиимеет принцип свободы завещания, выраженный в новом законодательстве, причемпределы этой свободы расширены.

Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:

1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числеиностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам, как государственным,так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозныморганизациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальнымобразованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116);

2) указать в завещании не только одного или несколькихнаследников, но и подназначить наследника. В новом Кодексе право подназначениянаследников расширено.

3) завещать любое имущество. В новом ГК РФ специально подчеркнуто,что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на правесобственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет вбудущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытиянаследства (ст. 1120);

4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью,указав конкретно, о каких вещах либо правах идет речь. Он может составить одноили несколько завещаний(ст.1200).                                  

Если имущество завещано нескольким лицам без указания долей либоконкретных вещей, которые предназначаются каждому, считается, что имуществозавещано в равных долях (ст. 1122).

Кодекс специально регулирует довольно распространенные случаи,когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи,то есть такой, которая не может быть разделена в натуре (например, смежныекомнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях,которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что волязавещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяется порядокпользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указываетсяв свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет о недвижимом имуществе (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе срегистрацией права собственности/>1.И лишь вслучае спора размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяетсясудом (ст. 1122).

 5) лишить права наследования одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения. При этом нужно иметьв виду, что наследник фактически может быть лишен наследства, если он просто неупомянут в завещании. Но в этом случае он не наследует по завещанию, но можетнаследовать по закону часть имущества, которое не завещано. Он вправенаследовать и тогда, когда наследники по завещанию не примут наследство, умрутдо открытия наследства, то есть во всех случаях, когда откроется возможностьпризвания к наследованию на основании закона. Если же наследник лишеннаследства путем прямого указания об этом в завещании, он ни в коем случае неможет быть призван к наследованию по закону.

Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязательнойдоле в наследстве. Институтобязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних илинетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга иродителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправепретендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержаниязавещания. Таким образом, оно установлено в интересахлиц, которые со смертью наследодателя не только лишаются близкого человека, нои утрачивают средства к существованию.

Круг обязательныхнаследников по новому законодательству не изменился. Их перечень установлензаконом и носит исчерпывающий характер, то есть ни при каких условиях и ни вкаких случаях он не может быть изменен и тем более расширен (п. 1 ст. 1140).

 Среди норм,регулирующих наследственные отношения, впервые появилась специальная норма отайне завещания (ст. 1123). Согласно этой норме все лица, имеющие законныйдоступ к содержанию завещания (нотариус, переводчик, исполнитель завещания,свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе дооткрытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, егосовершения, изменения или отмены.

Таким образом, норма ГК РФ, во-первых, расширила круг лиц, которыеобязаны соблюдать тайну завещания (речь идет не только о нотариусе, но и олюбом должностном лице, которому предоставлено право удостоверять завещание, атакже о лицах, которые присутствуют при совершении завещания); во-вторых,установлен период, на протяжении которого должна соблюдаться тайна завещания:до открытия наследства, то есть в период жизни наследодателя, и, наконец,в-третьих, тайна завещания должна соблюдаться в отношении как факта совершениязавещания, так и его содержания, изменения и отмены.

Вст. 1123 не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания, но, иустановлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправепотребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а такжевоспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав (ст. 12ГК РФ), если этими способами возможно защитить нарушенное право.

Новеллой являетсянорма, содержащая правила о толковании завещания (ст.1132). В ней определенысубъекты, которым предоставлено право толковать завещание: нотариус,исполнитель завещания и суд, а также установлены способы толкования ипоследовательность их использования. В первую очередь принимается во вниманиебуквальный смысл содержащихся в завещании слов и выражений и лишь в случаенеясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливаетсяпутем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания вцелом. Толкование завещания должно быть подчинено одной цели: уяснение иосуществление воли завещателя. Однако при этом должно быть обеспечено наиболееполное осуществление предпоследней воли завещателя.1

К числу новелл ГК РФ следует отнести изменениеразмера обязательной доли. Размер обязательной доли составляет часть той доли,которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону, то естьесли бы не было завещания. Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.размер обязательной доли составлял не менее двух третей доли, котораяпричиталась бы каждому из указанных лиц по закону, то теперь она уменьшенасоответственно до одной второй. Для наглядности приведем конкретный пример.Предположим, после смерти наследодателя остались 60-летняя нетрудоспособнаяжена и 30-летний сын. Между тем выяснилось, что все имущество завещанознакомой. Супруга умершего вправе претендовать на обязательную долю, так какявляется нетрудоспособной. Учитывая, что в число наследников по закону моглобыть призвано два человека (супруга и сын), супруга получит обязательную долю,равную по нынешнему ГК РФ 1/2 от 1/2, то есть 1/4 от всего имуществанаследодателя (а по прежнему ГК получила бы 2/3 от 1/2, то есть 1/3). Крометого, к супруге должна перейти половина совместно нажитого имущества. Поэтому витоге она получит 1/2 + 1/4 = 3/4 от всего имущества наследодателя (а постарому ГК получила бы 1/2 + 1/3 = 5/6) .2

  Таким образом,знакомая получит лишь 1/4 от всего имущества наследодателя (соответственно поГК РСФСР 1964 г. всего 1/6). Как видим, новый ГК в меньшей степени ограничиваетправо завещателя по своему усмотрению распорядиться принадлежащим емуимуществом.

Новеллой является и то, что норма о праве на обязательную долю внаследстве утратила императивный характер. Дело в том, что ранее требованияобязательных наследников удовлетворялись вне зависимости от их материальногоположения, нуждаемости в конкретном имуществе, фактической трудоспособности(нетрудоспособными считаются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины — 60 лет, атакже инвалиды любой группы).В результате создавалась ситуация, когдареализация нормы о праве на обязательную долю в наследстве вступала впротиворечие с целью ее введения. Однако и право на обязательную долю неявляется абсолютным.

Новый ГК РФ допускает возможность по судебному решению снизитьразмер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Но это может произойти лишь в следующих случаях:

1) только если речьидет об определенном имуществе: предназначенном для проживания (жилой дом,квартира, дача и т. п.) либо для использования в профессиональной деятельности(орудия труда, творческая мастерская и т. п.);

2) если наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовалсяэтим имуществом для проживания либо в качестве основного источника средств  насуществование;

3) если обязательныйнаследник этим имуществом не пользовался.

Кроме того, суд долженустановить, повлечет ли выделение обязательной доли невозможность передатьнаследнику по завещанию названное имущество, а также учесть имущественноеположение обязательного наследника (п. 4 ст.1140). Ни в каких других случаяхнаследник не может быть лишен обязательной доли полностью или частично. Вчастности, завещатель не может лишить наследника права на обязательную долю(ст. 1119).Однако обязательный наследник, как и другие наследники по закону,может быть лишен права на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотреннымст. 1117, то есть как недостойный наследник.

                                    2.2 Форма  завещания

 

Для того чтобы после смерти завещателя с большей степенью вероятности можно было оценитьдействительную волю завещателя, порядок составления завещания в новом Кодексестрого и подробно регламентирован. Помимо воспроизведения действовавших ранееправил, определявших порядок совершения завещаний (о письменной формезавещания, личной подписи, а в особых случаях использовании подписи рукоприкладчика),ГК РФ впервые ввел положения, конкретизирующие способы написания завещания.Так, в соответствии со ст. 1125 ГК при написании или записи завещания могутбыть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и др.), хотя это ине освобождает наследодателя от обязанности собственноручно поставить своюподпись. Кроме того, при составлении и нотариальном удостоверении завещания пожеланию завещателя может присутствовать свидетель (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). Однаконе любое лицо может выступать в роли свидетеля. Так, не могут быть свидетелями:нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которогосоставлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, егодети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно непозволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, невладеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, заисключением случая, когда составляется закрытое завещание (п. 2 ст. 1124 ГК).

В случае если в силу закона привлечение свидетелей обязательно(имеется в виду совершение закрытых завещаний и завещаний в чрезвычайныхобстоятельствах), отсутствие свидетеля влечет недействительность завещания (егоничтожность), а несоответствие свидетелей предъявляемым требованиям может статьоснованием к признанию завещания недействительным  (п. 3 ст. 1124).

В новом ГК РФ наряду с уже ранее существовавшими формами завещанийгражданам предоставлено право совершать завещания и в других формах.

По-прежнему основное требование к форме завещания — егоудостоверение нотариусом, а также другими должностными лицами, которым законпредоставляет право удостоверять завещания. Это должностные лица органовисполнительной власти и должностные лица консульских учреждений РоссийскойФедерации (п. 7 ст. 1125), должностные лица определенных учреждений, которыевправе удостоверять завещание граждан при определенных условиях. Перечень такихлиц и соответствующих условий исчерпывающим образом установлен в Кодексе (ст.1127).

Наряду с этим в новом законодательстве о наследованиипредусмотрены и другие формы совершения завещаний: закрытое завещание (ст.1126) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129).

Цель введения названных форм определяется интересами граждан. Впервом случае речь идет о более надежном обеспечении тайны завещаний, а вовтором — о предоставлении гражданам возможности в экстремальных условияхраспорядиться своим имуществом в упрощенном порядке.

Порядок совершения закрытых завещаний, т.е.  составление завещания безпредоставления при этом возможности другим лицам, включая нотариуса,ознакомиться с его содержанием,   подробнорегламентирован в ст. 1126 ГК РФ. Согласно данной норме, закрытоезавещание,  собственноручно написанное и подписанное завещателем, в заклеенномконверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей,которые ставят на конверте свои подписи, после чего этот конверт запечатываетсянотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащуюсведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, имени,отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Не позднее чем через пятнадцатьдней со дня представления свидетельства о смерти завещателя нотариус вскрываетконверт с закрытым завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей ипожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников позакону и оглашает текст завещания.

Следуетотметить, что при составлении закрытого завещания необходимо выполнить одноважное закрепленное законом требование. В соответствии со ст. 1126 ГК«закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписанозавещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания».Это, по мнению некоторых авторов 1,  в определенной степени ограничиваетсвободу завещателя, который по каким-то причинам (например, в силунеграмотности или физического недостатка) не в состоянии составить завещаниесобственноручно.

Сохраняяв качестве общего правила нотариальную форму удостоверения завещания, новый ГК,в отличие от ГК РСФСР 1964 г., допускает составление завещания в простойписьменной форме при чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 ГК РФгражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силусложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещаниеобычным способом (путем составления завещания в нотариальной форме), можетизложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменнойформе. Однако для признания такого документа завещанием, влекущим юридическиепоследствия после смерти завещателя, необходимо соблюдение ряда условий:

 - документ, из содержания которого следует, что он представляет собойзавещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином;

 - указанный документ должен быть составлен в присутствии двух свидетелей;

 - документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила во времячрезвычайных обстоятельств или в течение одного месяца после прекращения этихобстоятельств;

 - исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом потребованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайныхобстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия наследства).

Таким образом, процедурасоставления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также признания данногофакта судом достаточно сложна. Кроме того, непонятно, как заинтересованныелица, по требованию которых суд рассматривает дело, узнают о составлениизавещания при чрезвычайных обстоятельствах и каким образом искать свидетелей,присутствовавших при составлении завещания наследодателем. Понятие чрезвычайныхобстоятельств в ГК РФ не раскрыто. Очевидно, в каждом конкретном случае суд,учитывая  содержащиеся в ст. 1129 требования, должен будет установить, имела лиместо экстремальная ситуация, создающая непосредственную угрозу для жизни завещателя и приводящая к невозможностисовершить завещание в любой другой форме. И, наконец, предусмотрено, что завещаниемв чрезвычайных обстоятельствах не может быть отменено или изменено завещание,составленное ранее в иной форме. Завещанием в чрезвычайных обстоятельствахможет быть отменено или  изменено только такое же завещание.

Крометого, ГК РФ предоставляет возможность составления завещания со слов завещателянотариусом: прежде чем подписать текст, завещатель должен полностью прочестьзавещание в присутствии нотариуса. Если же завещатель не в состоянии личнопрочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание (ч. 2 ст. 1125 ГК РФ).

В Кодексе названа ещеодна общая форма завещания. Речь идет о завещаниях по  поводу прав на денежныесредства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счетев банке (например, в банковском счете индивидуального предпринимателя ст.845 ГКРФ) или в ином кредитном учреждении.

Такие денежные средства могут быть завещаны по усмотрениюгражданина ли­бо в общем порядке, предусмотренном Кодексом для завещания любогоимущест­ва, либо посредством специального завещательного распоряжения,составленного в письменной форме в том филиале банка (другом кредитномучреждении), где находится соответствующий счет. Такое распоряжение должно бытьсобственно­ручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка.

Спецификанаследования этой категории имущества состояла и состоит в упрощенном порядкеоформления завещательного распоряжения, для действительности которогодостаточно удостоверения работником банка, а нотариального удостоверения нетребуется. Однако отличие состоит в том, что если в соответствии со ст. 561 ГКРСФСР 1964 г. вклад не входил в состав наследственной массы и на него не распространялисьправила об обязательной доле, то по-нынешнему ГК права на денежные средства, вотношении которых в банке (при этом неважно в каком) совершено завещательноераспоряжение, наоборот, входят в состав наследства и наследуются на общихоснованиях 1. Таким образом, новые правила в большейстепени ограничивают свободу распоряжения денежными средствами в банке посравнению с прежним законодательством.

Одновременнобыло учтено, что, как свидетельствует практика, денежные сред­ства, внесенныево вклад, нередко предназначаются завещателем для оплаты рас­ходов на похороныи иные нужды, связанные с его смертью. В связи с этим пре­дусмотрено, чтонаследник, которому завещаны такие денежные средства, незави­симо от формызавещания вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытиянаследства получить из вклада средства, необходимые для похорон наследодателя.

Размерсредств, выдаваемых на указанные цели, не должен превышать ста ми­нимальныхразмеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174).

             2.3 Особые  завещательные  распоряжения  завещателя

 В новом Кодексепредусмотрено, право гражданина включить в завещание упоминавшиеся ранеераспоряжения — «завещательный отказ», «завещательноевозложение», ² назначениеисполнение  завещания².

          Завещательный отказ — это распоряжение, которым завещатель возлагает на одного или несколькихнаследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользуодного или нескольких лиц, так называемых отказополучателей.

Предметомзавещательного отказа, в соответствии с ч. 2 ст. 1137 ГК РФ,  может бытьпередача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве илив пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателювходящего в состав наследства имущественного права, приобретение дляотказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для негоопределенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление впользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, нанаследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение,завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу (пожизненноили на иной срок) право пользования этим помещением или его определеннойчастью.

Новое заключается втом, что теперь завещательный отказ может быть возложен не только на наследникапо завещанию, но и на наследника по закону. В последнем случае содержаниезавещания может исчерпываться завещательным отказом. Кроме того, допускаетсяподназначение другого отказополучателя на случай если основной отказополучательумрет до открытия наследства, одновременно с наследодателем, откажется отпринятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получениезавещательного отказа в установленный срок либо будет лишен права назавещательный отказ по мотивам недостойности (то есть в соответствии с п. 5 ст.1117). Новеллой является и то, что установлен срок, в течение которого отказополучательможет потребовать от наследника исполнения завещательного отказа. Это срокравен трем годам со дня открытия наследства и является пресекательным, то естьпо его истечении отказополучатель лишается права требовать исполнения инаследник тем самым освобождается от соответствующей обязанности. Подчеркнуто,что право на получение завещательного отказа — личное право, оно не можетперейти к другим лицам. Поэтому если отказополучатель умер, не воспользовавшисьсвоим правом, его наследники не вправе потребовать исполнения завещательногоотказа (ст. 1137, 1138). Когда по завещанию подназначен другойотказополучатель, для него трехлетний срок на предъявление требования начинаеттечь с момента отпадения основного отказополучателя.

Исполняется завещательный отказ наследником за счет перешедшего кнему имущества, стоимость которого определяется после вычета приходящихся наего долю долгов завещателя. Следует отметить, что доля наследника в этом случаедолжна быть очищена от расходов на похороны наследодателя и других платежей,которые осуществляются за счет наследственного имущества (ст. 1174).

Учитываябольшую практическую значимость завещательного отказа, законодатель такжеустанавливает правило, согласно которому при последующем переходе правасобственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу правопользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,сохраняет силу.

           Завещательноевозложение — это возложение на одного или нескольких наследников обязанностисовершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера,направленное на осуществление общеполезной цели (передать книги в библиотеку,предоставить музеям для экспозиции картины, полученные по наследству, и т. п.).

        Новый раздел ГК РФ вводит следующие уточнения:

1)действие может носить как имущественный, так и неимущественный характер;

2)возложить такую обязанность можно как на одного, так и на несколькихнаследников по завещанию или по закону;

3)допустимо возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержатьпринадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимыйнадзор и уход за ними (ст. 1139).

Если исполнение завещательного возложения требует определенныхрасходов, такие расходы наследник обязан нести также в пределах стоимостиперешедшего к нему наследственного имущества.

В новом ГК РФ специально подчеркнуто, что как завещательный отказ,так и завещательное возложение обременяют не самого наследника, а его долю внаследстве. Это означает, что если наследник, доля которого обремененазавещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам непримет наследство, соответствующие обязанности переходят к наследнику(наследникам), который получит долю отпавшего наследника (ст. 1140).Отступление от данного правила возможно, только если завещанием предусмотреноиное, либо если исполнение связано с личностью отпавшего наследника.

Обременение наследственного имущества завещательным отказом вотдельных случаях сохраняется и при отчуждении имущества. В соответствии со ст.1137 при любом отчуждении наследником полученного по наследству имущества правопользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,сохраняется.

Как уже отмечалось, завещание приобретает юридическую силу, тоесть порождает права и обязанности, лишь после смерти наследодателя. В связи сэтим достаточно сложно в случае смерти оценить, действовал ли гражданин присовершении завещания свободно, без принуждения, отдавал ли он отчет своимдействиям и оценивал ли возможные последствия, было ли это его личноеволеизъявление (сам ли он подписывал завещание либо за него подписало другоелицо без его ведома и согласия).

Серьезное внимание в новом ГК РФ уделено и  испол­нению завещания:уточнены, расширены и обновлены нормы, регулирующие правое положение такойфигуры в наследственных правоотношениях как исполнитель завещания.

В виде общего правила как и ранее, предусмотрено, что исполнениезавещания осуществляется наследниками по завещанию, если завещателем не назначенис­полнитель завещания (ст. 1133).

Исполнителем завещания — душеприказчиком (этот термин впервыепоявился в современном российском законодательстве) может быть любой гражданин,в том числе один из наследников по завещанию. Согласие гражданина стать исполнителемзавещания должно быть получено до открытия наследства. На этом заканчиваетсясоответствие нового законодательства ранее действовавшему.

 НовыйГК РФ установил, что согласие быть исполнителем завещания может быть выражено в течение одного месяца после открытия наследства путем подачи заявления обэтом нотариусу (п. 1 ст. 1134). Такое положение давно признано мировойпрактикой и применяется в большинстве развитых стран мира. Новеллой Кодексаявляется уточнение, что «согласие гражданина быть исполнителем завещаниявыражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании,или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу втечение месяца со дня открытия наследства» (ч. 1 ст. 1134). Как согласиемогут расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенныев течение месяца со дня открытия наследства.

Поновым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания, помимо возмещения засчет средств наследства необходимых расходов, связанных с исполнениемзавещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если этопредусмотрено завещанием. Заметим, что ранее ГК РСФСР императивно устанавливалбезвозмездный характер оказываемых исполнителем завещания услуг (ст. 545 ГКРСФСР).

Допускается иосвобождение гражданина от обязанностей исполнителя завеща­ния после открытиянаследства.

Такое решение вправе вынести суд по заявлению самого гражданиналибо наследников по завещанию при наличии обстоятельств, препятствующихгражданину исполнить соответствующие обязанности.

Достаточно подробно в ГК РФ перечислены основные обязанностиисполните­ля завещания, а также допускается возложение на него завещателем иныхили дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 1135).

Полномочия исполнителязавещания, согласно ст.1135 ГК РФ, удостоверяются свидетельством, выдаваемымнотариусом, и он вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнени­емзавещания, в том числе в суде, других государственных учреждениях (напри­мер,потребовать от должников наследодателя уплаты долга, принять меры к ох­раненаследственного имущества, в качестве учредителя заключить договор дове­рительногоуправления наследственным имуществом и т.п.)

      2.4.Изменение, отмена  и  недействительность  завещания

 

 Принцип свободызавещания и его односто­ронний характер предопределяют также и то, чтогражданин, совершивший завещание, вправе в любое время его изменить илиотменить. Такое же право предоставлялось завещателю и ранее действовавшимзаконодательством, но теперь оно уточнено и конкретизировано (ст.1130).

В Кодексе названы те же способы изменения и отмены завещания, чтои в ра­нее действовавшем законодательстве. Они сводятся к следующему. Изменитьза­вещание наследодатель может только путем составления нового завещания, в ко­торомсодержатся иные распоряжения в отношении части наследственного имуще­ства.Например, в предшествующем завещании гражданин все свое имущество завещалдочери, а в последующем указал, что из принадлежащего ему имущества автомобильон завещает сыну. В такой ситуации второе завещание изменяет пер­вое. В случаеоткрытия наследства действительными будут оба завещания, на ос­новании которыхк сыну перейдет автомобиль, а к дочери  все остальное имуще­ство наследодателя.

Последующим завещанием может быть не только изменено, но иотменено ра­нее составленное завещание. Этот результат наступает, когдапредыдущее завеща­ние полностью противоречит последующему. Например, если попредыдущему завещанию гражданин завещал принадлежащую ему квартиру сыну, а впосле­дующем указал в качестве наследника на эту же квартиру дочь, этоозначает, что первое завещание полностью отменено и к наследованию по второмузавещанию будет призываться только дочь завещателя.

Завещание может быть также отменено еще одним способом. В ГК РСФСРта­кой способ выражался в подаче завещателем заявления об отмене завещания нота­риусуили должностному лицу местной администрации. К такому заявлению предъявлялосьтолько одно требование: подпись завещателя на нем должна была быть нотариальноудостоверена. В Основах законодательства о нотариате (ст. 58) назван инойспособ: отмена завещания может быть произведена путем подачи уве­домления,которое должно быть нотариально удостоверено. Практика применения этой нормыОснов была неоднозначной и нередко нотариусами в качестве способа отменызавещания принимались как уведомление, так и заявление, где была нотариальноудостоверена лишь подпись заявителя.

Между тем в наследственных правоотношениях отмена завещания имееттакое же значение, как и совершение завещания, поскольку порождает иные, чемпредусмотренные завещанием, правовые последствия.

Именно на такой позиции стоит законодатель, предусмотрев в новомГК РФ, что завещание может быть отменено также посредствомраспоряжения о его отме­не. При этом распоряжение об отмене завещания должнобыть совершено в любой форме, установленной Кодексом для совершения завещания(п. 4 ст. 1130). Таким образом, распоряжение об отмене завещания, как и самозавещание, является од­носторонней сделкой, к нему соответственно применяютсянормы Кодекса, опре­деляющие общие условия действительности сделок и основанияпризнания их недействительными. Так, распоряжение об отмене завещания,составленное без соблюдения правил ГК РФ о форме завещания, приведет кнедействительности такого распоряжения по основаниям его ничтожности, араспоряжение, составлен­ное под влиянием угрозы или насилия либо в условиях,когда завещатель не отдавал отчет своим действиям, может привести к признаниюраспоряжения недейст­вительным по решению суда.

Поскольку в практике нередко допускалось разное понимание правовыхпоследствий, к которым должны приводить изменение или отмена завещателем со­вершенногозавещания, в новый ГК РФ включена по этому поводу специальная норма (п. 2ст.1130): завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием,не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностьюили в соответствующей части. Таким образом, речь идет о безвозвратности такойотмены. Например, если гражданин оставил по завещанию своей супругеприобретенную им еще до брака дачу, а затем в последующем заве­щании эту жедачу завещал сыну от первого брака, а затем сделал распоряжение об отменевторого завещания, наступит наследование по закону, поскольку первое завещание,отмененное последующим, не восстанавливается в связи с отменой этогопоследующего завещания. Таким образом, ни одного завещания нет.

Иные последствия наступают, если последующее завещание признанонедейст­вительным по любому основанию. Как известно, сделка, признаннаянедействи­тельной, не влечет юридических последствий за исключением тех,которые связа­ны с ее недействительностью (ст. 167 ГК РФ). В рассматриваемомслучае юриди­ческим последствием признания последующего завещаниянедействительным яв­ляется восстановление предыдущего завещания, то естьнаследование осуществля­ется в соответствии с предыдущим завещанием (п. 3 ст.1130). Такие же последст­вия наступят, если будет признано недействительнымраспоряжение об отмене завещания.

В новом ГК РФ содержатся специальные нормы, которые достаточноподробно регулируют основания и порядок признания завещания недействительным(ст. 1131).

Если при совершении завещания допускаются нарушения как общихтребова­ний, предъявляемых ГК РФ к действительности сделок (см. главу 9 разделаI «Сделки»), таки специальных требований, предъявляемых к порядку совершения завещаний (см.главу 62 раздела V «Наследование по завещанию»), такие завеща­ния являютсянедействительными. При этом в зависимости от допущенных нару­шений завещаниелибо признается недействительным по решению суда (оспори­мое завещание), либоявляется недействительным независимо от такого признания (ничтожное завещание).Так, в соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещание вправе совершитьтолько тот, кто на момент его совершения обладает дееспособностью в полномобъеме.

Совершенно ясно, что, если представлены доказательства,подтверждающие, что в момент совершения завещания завещатель не обладал полнойдееспособно­стью (по решению суда был признан недееспособным или ограниченнодееспо­собным), такое завещание недействительно и не может исполняться, дажеесли по этому поводу не было вынесено решение о признании завещания недействи­тельным.Таким же ничтожным является завещание, совершенное в отсутствие свидетелей,если их присутствие в соответствии с законом обязательно (п. 3 ст. 1124).

Между тем для признания завещания недействительным в силу того,напри­мер, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия (ст.179), что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своимдействиям (ст. 177), что завещание было подписано другим лицом без просьбы ибез ведома завещателя (п. 3 ст. 1125), требуется решение суда1. Такоезавещание является оспоримым.

В Кодексе установлены специальные правила, касающиеся оспариваниязаве­щания. Во-первых, предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия на­следстване допускается, оно может быть оспорено только после смерти завещате­ля.Во-вторых, оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и законные инте­ресыкоторого нарушены завещанием. Например, заявить требование о признаниизавещания недействительным могут наследники по закону, а также наследники поранее составленному завещанию, которое было отменено последующим оспари­ваемымзавещанием (п. 2 ст. 1131).

В ст. 1131 содержится новая норма, смысл которой заключается втом, что не все нарушения порядка составления, подписания и удостоверениязавещания должны приводить к признанию завещания недействительным. Эта нормакасается оспоримых завещаний и ориентирует суд на то, что описки и другиенезначитель­ные нарушения порядка совершения завещания не должны служитьоснованием для признания завещания недействительным, если суд установит, чтоони не влияют на возможность установления и понимания действительной волизавеща­теля (п. З ст. 1131).

Ясно, что некомпетентность или невнимательность тех, комупредоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на интересахграждан. С учетом этого в новом ГК РФ установлено, что, если при наличиинарушений все же не возникает сомнений в понимании действительной волизавещателя, та­кое завещание не должно признаваться недействительным.

Оценить значимость допущенных нарушений с точки зрения влияния ихна понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, и при­менитьсоответствующие последствия вправе только суд.

Недействительным может быть как завещание в целом, так исодержащиеся в нем отдельные завещательные распоряжения. Так, если завещательвопреки требо­ванию закона лишает обязательных наследников причитающейся имнаследствен­ной доли или снижает ее размер, завещание признаетсянедействительным только в этой части.

Статья 1131 не содержит нормы, устанавливающей специальныепоследствия недействительности завещания. В этом случае наступают общиепоследствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ: недействительное завещание само посебе не влечет юридических последствий, то есть наследование по завещанию,признанному недействительным, не открывается и такое завещание не исполняется.

Вместе с тем в п. 5 ст. 1131 содержится уточняющая норма:недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников праванаследовать иму­щество этого же наследодателя по закону или на основаниидругого действитель­ного завещания.

                      3. Приобретение  наследства

Любой наследник, который призывается к наследованию по закону илипо заве­щанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство, иопределенным образом выразить свое желание: речь идет о принятии наследства(только переда­ча Российской Федерации выморочного имущества происходитнезависимо от при­нятия наследства ею).

Действия по принятию наследства подчиняются определеннымтребованиям: во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным ибезусловным («да» или «нет», без каких-либо условий и оговорок);во-вторых, не допускается принятие части наследства. Именно при принятиинаследства действует принцип универсальности правопреемства: принятие частинаследства означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует впределах одного основания насле­дования. Если же наследник призывается кнаследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство поодному, нескольким или всем осно­ваниям (например, если по завещаниюнаследодатель оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит кнаследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот жевнук, последний вправе принять наследство, как по завещанию, так и по закону,либо принять наследство по одному из осно­ваний: только автомобиль по завещаниюлибо только долю в другом имуществе по закону).

Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую долженсовершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один изнаследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство иостальные, призванные к наследованию наследники (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

Существуют два способа принятия наследства, и они со­ответствуюттем, что были установлены и ранее действовавшим законодательст­вом.

Первый способ — это подача наследником заявления о принятиинаследства нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с закономвправе вы­давать свидетельство о праве на наследство (по действующемузаконодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь должностнымлицам консуль­ских учреждений Российской Федерации — ст. 38 Основзаконодательства о нотариате).

Наследник может подать названным лицам заявление только о выдачесвиде­тельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет двефункции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служитосно­ванием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

Принятие наследства допускается и через представителя. В качествепредста­вителя в данном случае может выступать лицо, действующее по доверенностинаследника, в которой специально предусмотрено полномочие представителя напринятие наследства.

Второй способ выражается в так называемом «фактическомпринятии» наслед­ства. По новому законодательству этот способ имеет болееширокое содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника,которые рассматривают­ся как конклюдентные, то есть свидетельствующие о желаниинаследника принять наследство. О фактическом принятии наследства можетсвидетельствовать сле­дующее: наследник вступил во владение или управлениенаследственным имуще­ством (продолжает проживать в принадлежавшем наследодателюдоме, обрабаты­вать садовый участок, вселился в помещение, в котором ранеепроживал наследодатель, перевез к себе вещи (часть вещей) наследодателя, взялдокументы и ключи от принадлежавшего наследодателю автомобиля, сберегательнуюкнижку, потребо­вал квартирную плату у нанимателя, принадлежавшегонаследодателю жилого помещения, начал ремонт квартиры и т. п.); принял меры посохранению наследственного имущества, защите его от посягательств других лиц(потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охраннойсигнализацией, обратился в суд с заявлением о приостановлении дела по иску,заявленному наследодателем о выселении лиц, занявших его квартиру, и т.п.);произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатилкоммунальные услуги, страховые платежи, внесплату за пользование телефоном и т. п.); оплатил за свой счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателявозврата долга.

Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятияна­следства, то есть они свидетельствуют о фактическом принятии наследства,если наследник не докажет, что он, совершая соответствующие действия, не имелнамерения принимать наследство (п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сынпосле смерти отца остался проживать в принадлежавшем отцу доме, оплатилкоммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобыединственным собственником дома стала мать; либо один из наследников послепохорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь безнамерения принимать наследство.

Может сложиться и иная ситуация, когда лица, фактически принявшиенаслед­ство (например, взяли часть вещей наследодателя, начали обрабатыватьземельный участок), не могут подтвердить данный факт путем представлениянотариусу не­обходимых доказательств (как правило, документов). В этих случаяхнаследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятиянаследства (ст. 264-268 ГПК РФ). Решение об установлении факта принятиянаследства служит основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве нанаследство.

Новым законодательст­вом, как и ранее, предусмотрен общий срок — 6месяцев, который исчисляется со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Призванные к наследованию наследники могут по разным причинам непри­нять наследство (умереть, не успев принять наследство, не заявить о своемжела­нии принять наследство, отказаться от принятия наследства и др.). В этихслучаях право на принятие наследства переходит к другим наследникам. В частитретьей ГК РФ по-новому решен вопрос о сроках, в пределах которых этинаследники могут принять наследство.

Ранее все без исключения наследники, призываемые к наследству всвязи с не­принятием наследства другими наследниками, имели возможность принятьна­следство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, но еслиэта часть срока была менее трех месяцев, она удлинялась до трех месяцев.

По новому законодательству срок в подобных случаях устанавливаетсяи ис­числяется в зависимости от причины, по которой основной наследник, призван­ныйк наследованию, не принимает наследство.

Если право наследования возникает у других лиц вследствие отказаот наслед­ства всех призванных наследников, либо вследствие отстранения их отнаследо­вания по причине недостойности, призываемые к наследству другие лицавправе принять наследство также в течение шести месяцев, однако этотшестимесячный срок исчисляется со дня возникновения у них права на принятиенаследства, а не со дня открытия наследства.

Во всех иных случаях отпадения призванных к наследованиюнаследников другие лица могут принять наследство в течение трех месяцев, причемэтот срок всегда исчисляется со дня окончанияшестимесячного срока, установленного для принятия наследства призваннымик наследству наследниками. Срок принятия наследства не является пресекательным,то есть пропуск этого срока не погашает само право на принятие наследства.Наследство может быть принято, и после истечения срока.

В новом законодательстве, как и ранее, установлены два случая, прикоторых наследство может быть принято и тогда, когда срок пропущен. При этомречь идет о пропуске, как общего шестимесячного срока, так и срока,установленного для принятия наследства другими лицами в случае отпаденияпризванных наслед­ников.

Первый случай: срок может быть восстановлен судом. При этом вновом зако­нодательстве, в отличие от ранее действовавшего, достаточно подробнои четко определены условия, при которых срок может быть восстановлен, а такжепорядок и последствия такого восстановления (ст. 1155 ГК РФ).

Дело в том, что терминология ранее действовавшей по этому поводунормы, в которой шла речь о «продлении срока для принятия наследства»(ст. 547 ГК РСФСР), создавала возможность в правоприменительной практикепо-разному толковать порядок «продления срока». Нередко судыограничивались только про­длением срока, предоставляя наследникам правообращаться к нотариусу по пово­ду оформления наследства.

В новом законодательстве, во-первых, говорится о праве суда на«восстановле­ние», а не на «продление» срока принятиянаследства; во-вторых, прямо указано, что суд, восстановив срок, одновременнопризнает наследника принявшим наслед­ство и определяет доли наследников в наследственномимуществе, а при необхо­димости решает вопрос о взыскании в пользу такогонаследника причитающегося ему имущества; в-третьих, решение о восстановлениисрока суд может принять лишь при условии что наследник не знал и не должен былзнать об открытии наследства (о смерти наследодателя) либо, хотя и знал, но поуважительным при­чинам не мог принять наследство в установленный срок.Непременным условием для восстановления является и то, что наследник,пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, какпричины пропуска срока отпали), есть после того как он узнал о смертинаследодателя либо после того как он вы­шел из больницы, возвратился издлительной командировки и т п.).

Второй случай: наследство может быть принято пропустившими срокнаслед­никами и без обращения в суд. Это может произойти лишь при условии, чтовсе наследники, принявшие наследство, дадут на это письменное согласие. Неимеет значения, по прошествии какого срока дается такое согласие, а такжеоформлены или нет наследственные права прививших наследство наследников(получено ли наследниками свидетельство о праве на наследство, произведена лигосударствен­ная регистрация, если идет речь о наследовании недвижимости). Такая возможность принятия наследства после истечения срока с согласия другихнаследников была, предусмотрев и ранее. Однако в части третьей ГК РФ порядоквосстановления срока в принявшем случае регламентирован подробно и по-новому.Специально предусмотрено, во-первых, что подпись наследника на заявлении осогласии на восстановление срока, если оно дается не в присутствии нотариуса,должна быть определенным образом засвидетельствована (нотариусом либодолжностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом,уполномоченным удостоверять доверенности), во-вторых, что, если до дачисогласия на восстановление срока наследники уже получили свидетельство о  правена наследство, нотариус своим постановлением аннулирует такое свидетельство ивыдает новое (по ранее действовавшему законодательству выданное свидетельствово всех случаях могло быть признано недействительным только по решению суда).Если на основании ранее выданного свидетельства о праве наследованиянедвижимого имущества уже была произведена государственная регистрация,  постановлениенотариуса об аннулировании такого свидетельства и новое свидетельство служатоснованием для внесения соответствующих изменений о государственнойрегистрации.

При принятии наследства после истечении срока (вне зависимости оттого, каким способом срок был восстановлен) может сложиться  ситуация, когданаследники, принявшие наследство в срок, полностью или частично распорядилисьнаследственным имуществом. Именно для такой ситуации предусмотрены определенныепоследствия. Права наследника, которому восстановлен срок на принятиенаследства, на получение причитающегося ему наследства регулируется нормами ГКРФ, посвященными обязательствам вследствие неосновательного обогащения (ст.1104, 1105, 1107 и 1108). Это означает, что наследнику должно быть передано  всепричитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре. В случаеневозможности передать имущество в натуре ему должна быть возмещенадействительная стоимость этого имущества на момент его открытия.

Так, на основании свидетельства о праве на наследство производитсягосударственная регистрация недвижимости и наследнику выдается свидетельство оправе собст­венности, регистрируются на нового собственника транспортныесредства. На ос­новании свидетельства о праве на наследство наследник можетполучить деньги с вклада в банке, потребовать выплаты компенсации пая умершегоучастника ООО и т. п.

Получение свидетельства о праве на наследство — это право, а необязанность наследника. Поэтому свидетельство выдается только по заявлениюнаследника.

Если после выдачисвидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственное имущество, невключенное в дополнительное свидетельство, на это имущество выдаетсядополнительное свидетельство.

Свидетельство о праве на наследстве может быть получено в любоевремя после истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

В определенных случаях, как и ранее, допускается выдачасвидетельства до истечения шести месяцев. Это может произойти, если нотариусупредставлены достоверные данные о том, что кроме наследников, обратившихся завыдачей свидетельства досрочно, иных наследников, имеющих право на наследствонет.

Если к наследованию может быть призван ребенок, зачатый при жизнинаследодателя, но еще не родившийся ко дню его смерти, выдача свидетельства оправе на наследство должна быть приостановлена. Выдача свидетельстваприостанавливается и по определению суда, на разрешении которого находится споро наследстве.

В новом ГК РФ достаточно подробно по сравнению с ранеедействовавшим законодательствам урегулирована охрана на­следственногоимущества. В ряде случаев установлены и новые правила. Нередко после открытиянаследства и до принятия его наследниками возникает необходи­мость восуществлении мер как для обеспечения сохранности наследственного имущества,так и для управления им. Принять меры по охране наследственного имущества иуправлению им обязаны нотариус по месту открытия наследства, должностные лицаорганов исполнительной власти и консульских учреждений, а также назначенныйзавещателем исполнитель завещания. Меры принимаются но­тариусом по заявлениюодного или нескольких наследников, исполнителя завеща­ния, органа местногосамоуправления, органа опеки и попечительства и других лиц, заинтересованных вохране наследственного имущества (отказополучателей, кредиторов наследодателя идр.). Сохраняет свое действие и  норма Основ законо­дательства о нотариате,предусматривающая, что меры по охране наследственного имущества могут бытьприняты нотариусом и по собственной инициативе 1.

Для охраны наследства используются следующие меры. Нотариус вприсутст­вии двух свидетелей производит опись наследственного имущества. Припроиз­водстве описи могут присутствовать наследники, исполнитель завещания,предста­вители органов опеки и попечительства. Оценка наследственного имуществапроизводится по заявлению наследников или исполнителя завещания (в определенныхслучаях представителей органов опеки и попечительства) в соответствии с ихсоглашением. Если соглашение не  достигнуто, привлекается независимый оценщик.Его услуги оплачиваются лицом, потребовавшим такой оценки, но впоследствиирасходы распределяются между всеми наследниками пропорционально полученным имидолям.

Деньги, входящие в состав наследственного имущества, вносятся вдепозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия изних, ценные бумаги передаются банку по договору на хранение.

Все остальное имущество, не требующее управления, передается нахранение кому-либо из наследников либо

В новом законодательстве, как и ранее, в составе наследствавыделяется имущество, которое требует управления. В качестве такого имущества вГК РСФСР назывался «жилой дом и т.п.» (ст. 556) . К этому имуществу назначалсяхранитель (опекун), причем порядок передачи имущества хранителю (опекуну), атакже обязанности последнего раскрыты не были.

 Хранители, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственноеимущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение илисокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки1.

В новомГК РФ в составе наследственного имущества, требующего управления, названы«предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственноготоварищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и иное»(ст. 1173).

Вполнеестественно, что и режим управления таким имуществом должен быть иным.Установлено, что по поводу этого имущества заключается договор довери­тельногоуправления (ст. 1173).

Сторонойв этом договоре в качестве учредителя выступает нотариус или назначенныйнаследодателем исполнитель завещания (душеприказчик).

 Крегулированию этого договора применяются нормы главы 53 ГК РФ«Доверительное управление имуществом».

По договорудоверительного управления нотариус (душеприказчик) передает другой стороне(доверительному управляющему) на определенный срок (как пра­вило, в пределахшести месяцев либо в пределах более длительного срока, уста­новленного дляпринятия наследства) в доверительное управление имущество, а доверительныйуправляющий обязуется осуществлять управление этим имущест­вом в интересахнаследников. Доверительным управляющим согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ может бытьиндиви­дуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарногопредприятия), а также гражданин или некоммерческая организация (заисключе­нием учреждения).

Хранение, а также доверительное управление наследственнымимуществом, ес­ли иное не предусмотрено договором, осуществляется на возмездныхусловиях. Оплата определяется по соглашению сторон. Однако предельные размерывозна­граждения должны быть установлены Правительством РФ.

Если наследственное имущество по закону или по завещанию переходитк нескольким наследникам, то оно принадлежит им на праве  общей долевойсобственности. Владение, пользование и распоряжение этим имуществомосуществляется наследниками  в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующимиобщую долевую собственность (ст.246-251,255). Однако по поводу разделанаследственного имущества в части третьей Кодекса содержатся новые  нормы,устанавливающие специальные правила такого раздела. Применение этих специальных правил ограничено сроком: наследство может быть разделено с учетомспециальных правил в  течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164).

Установленные правила раздела наследственного имущества сводятся кследующему. Как и ранее, раздел наследственного имущества может быть произведенпо соглашению наследников. При отсутствии соглашения раздел по общим правилам производится в судебном порядке.

В ГК РФ специально предусмотрен порядок заключения соглашения оразделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество. Соглашение оразделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного илинескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество, и но только после выдачисвидетельства о праве наследство.

Если государственная регистрация на основании свидетельства оправе на наследство не произведена, то  она производится на осно­ваниисоглашения о разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же госу­дарственнаярегистрация была произведена до заключения соглашения, регистра­ционные органыобязаны внести изменения и произвести государственную регист­рацию (то естьвнести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о разделе наследства.

Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению междунаследни­ками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным всвиде­тельстве о праве на наследство, в Кодексе содержится норма, специальнообращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости.В ней предусмотрено, что несоответствие раздела наследства причитающимся на­следникамдолям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступатьпрепятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимоеимущество на основании соглашения.

В ГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов неродившегося наследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных иограниченно дееспособных граждан при разделе наследственного имущества. В этихцелях ус­тановлено, что при наличии зачатого, но не родившегося наследникараздел на­следственного имущества до его рождения произведен быть не может. Принали­чии несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследни­кових опекуны не вправе заключать соглашение о разделе наследственного иму­щества,а попечители — давать согласие на заключение такого соглашения безпредварительного согласия органов опеки и попечительства. В отношении несо­вершеннолетнихнаследников это ограничение распространяется и на их роди­телей.

Новая норма устанавливает особый режим раздела неделимых вещей,входящих в состав наследственного имущества. Особенности раздела такогонаследственного имущества сводятся к следующему.

Если наследник вместе с наследодателем был сособственникомнеделимой ве­щи, при разделе наследственного имущества он имеетпреимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещиперед наследниками, ко­торые не являлись участниками общей собственности. Приэтом не имеет значе­ния, пользовался он этой вещью или нет. Например, послесмерти наследода­тельницы к наследству были призваны ее супруг, дочь и сын(дети от первого брака). В состав наследства входила и однокомнатная квартира,которая при жиз­ни наследодательницы была приватизирована в общую собственностьсупругов. При разделе наследства (1/2 квартиры) преимущественное право наполучение всей квартиры в счет своей наследственной доли принадлежит супругуумершей. Если ни один из наследников не являлся участником общей собственностина неделимую вещь, преимущественное право на получение при разделе наследствен­ногоимущества этой вещи принадлежит тому из наследников, кто при жизни на­следодателяпостоянно ею пользовался. Так, при разделе наследственного имуще­ства, в составкоторого входит принадлежавший наследодателю автомобиль, пре­имущественноеправо на получение автомобиля принадлежит тому из наследни­ков, кто пользовалсяэтим автомобилем на основании выданной ему наследодате­лем доверенности направо управления.

Если речь идет о разделе жилого помещения, которое невозможноразделить в натуре и ни один из наследников не был участником общейсобственности на это помещение, преимущественное право при его разделе имееттот из наследников, кто проживал в указанном помещении ко дню открытиянаследства и не имеет иного жилого помещения.

Установлен особый порядок раздела наследства, в состав котороговходят предметы обычной домашней обстановки и обихода. В новом законодательствеособый режим раздела заменил особый режим наследования. Как уже было отме­чено,ранее предметы обычной домашней обстановки и обихода, если они не былизавещаны, переходили, независимо от их очереди и наследственной доли, к темнаследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем в тече­ниеодного года до его смерти.

Отказавшись от этой нормы, новый ГК РФ все же выделил в составенаследст­венного имущества предметы домашней обстановки и обихода и установил,что наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодате­лем,имеет при разделе наследства преимущественное право на получение этих предметовв счет своей наследственной доли.

В связи с этим, как и ранее, возникнет необходимость определить,какое имен­но имущество относится к предметам домашней обстановки и обихода.Перечня таких предметов нет, и вряд ли он может быть установлен. Нотариальная исудеб­ная практика выработали определенный подход к решению данной проблемы.Как правило, это вещи, которые используются в повседневной жизни дляудовлетворе­ния бытовых нужд (мебель, посуда, холодильник, телевизор и др.). Неотносятся к предметам домашней обстановки и обихода антикварные предметы,произведения искусства, представляющие художественную, историческую и инуюценность, до­машние библиотеки, коллекции, а также все, что принято относить к«предметам роскоши»: драгоценные металлы и камни, изделия из них. Неотносятся к предме­там домашней обстановки и обихода личные вещи умершего,предметы, которые он использовал для профессиональной деятельности. Кроме того,в случае спора о составе предметов «домашней обстановки и обихода» судамрекомендовано учитывать конкретные обстоятельства, а также местные обычаи (см.постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании).

Наследники, имеющие преимущественнее право, могут получитьсоответст­вующее имущество только в счет своей наследственной доли. Однако чащевсего при осуществлении преимущественного права выявляется несоразмерность на­следственногоимущества, которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. ВКодексе предусмотрено специальное решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей  остальным наследникам другого имуществаиз состава наследства (например, наследник, получив при  разделе следственногоимущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в правена автомобиль, на денежный вклад и т.п.).  Однако если другого  наследственногоимущества недостаточно, наследникам может быть предоставлена иная компенсация,в том числе и в виде  выплаты определенной денежной суммы. Для последнегослучая в ГК РФ включены нормы, которые охраняют интересы других наследников,гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что, если иное непредусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществление наследникомпреимущественного права при разделе имущества возможно лишь послепредоставления им соответствующей  компенсации другим наследникам (ст. 1170).

Во всех случаях, когда наследник по ка­кой-либо причине непринимает наследство (не подает заявление о принятии на­следства и не совершаетдействий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, отказывается отнаследства, отстраняется от наследства как недостойный, не вправе наследовать всвязи с признанием завещания, которое составлено в его пользу, недействительными др.), его доля переходит к другим наследникам по определенным правилам впорядке приращения (ст. 1161 ГК РФ).

Так, при отсутствии завещания, либо если завещано не все, а толькочасть имущества, доля отпавшего наследника переходит к наследникам, призваннымк наследованию по закону, и распределяется между ними пропорционально их до­лямв наследственном имуществе. Если же завещано все имущество, доля отпав­шегонаследника переходит к остальным наследникам по завещанию и распреде­ляетсяпропорционально их долям, указанным в завещании.

Например, если после смерти наследодателя из призванных кнаследованию по закону его жены, сына и двух внуков (дети его дочери, умершейдо смерти наследодателя) сын отказался от наследства, его доля, составляющая 1/3наслед­ственного имущества, будет распределена между оставшимися наследникамисле­дующим образом: жена получит 1/2 наследства, а внуки по 1/4 каждый. Другаяситуация: наследодатель из принадлежавшего ему имущества распорядился толькоквартирой, оставив завещание на нее в пользу жены и пасынка в равных долях.Если пасынок не примет наследство, его доля (1/2 квартиры) перейдет к наслед­никампо закону, в число которых будет включена и жена. Еще одна ситуация:наследодатель завещал все свое имущество двум сыновьям от первого брака. Вслучае отпадения от наследования одного из сыновей другой будет наследовать всеимущество, несмотря на то, что у наследодателя есть наследники по закону:вторая жена и совершеннолетняя дочь от второго брака.

Приращение долей не происходит, если отпавшему наследнику позакону или по завещанию подназначен другой наследник. В этом случае доляотпавшего на­следника перейдет к подназначенному наследнику.

Поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, онможет быть признан недействительным.

В этомслучае сохраняет свое значение п. 13 постановления Пленума Верхов­ного Суда РФ«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследо­вании».В нем специально разъяснено, что при рассмотрении дел о признании отказа отнаследства недействительным суды должны учитывать, что такой отказ может бытьпризнан недействительным как в результате нарушения специальных требованийзаконодательства о наследовании, так и по общим основаниям, влеку­щимнедействительность сделок. Например, отказ может быть признан недействи­тельными в случае, если в доверенности представителя не было специально ого­ворено егоправо отказаться от наследства, и в случае, если в момент совершения отказанаследник не отдавал отчет своим действиям, действовал под влиянием угрозы и т.п.

В новом ГК РФ сохранен принцип, согласно которому каждый изнаследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределахдействительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Этоотносится и к государству, к которому в порядке наследования переходитвыморочное имущество.

Однако в отношениипорядка и сроков ответственности наследников по долгам наследодателядействующим законодательством установлены совершенно новые правила.

Ранее все кредиторы наследодателя, независимо от срока погашениядолга, обязаны были в течение шести месяцев со дня открытия наследствапредъявить свои претензии, либо принявшим наследство наследникам, либоисполнителю завещания, либо нотариусу по месту открытия наследства, илипредъявить иск в суде к наследственному имуществу 1.

Не предъявление претензии в указанный срок влекло утратукредитором права требования этого долга после принятия наследства наследниками.Названный срок не подлежал ни восстановлению, ни перерыву, ни приостановлению.

Приведенная норма была направлена на защиту интересов наследников,кото­рые к окончанию срока на принятие наследства могли точно знать о наличиидол­гов, о соотношении размера долга и размера наследства и т. п. Кредиторы жеут­рачивали право на требование долга даже в том случае, если не предъявили пре­тензию,либо не знали и не должны были знать о смерти должника, либо по инойуважительной причине.Нормы части третьей ГК РФ сформулированы иначе, с учетомнеобходимости защиты не только наследников, но и кредиторов.

Новые правила сводятся к следующему:

во-первых, установлена солидарная ответственность принявшихнаследство на­следников по долгам наследодателя. Это означает, что требование опогашении долга может быть заявлено кредиторами как ко всем наследникам, так ик любому из них (ст. 323 ГК РФ). Наследник, к которому обращено требованиекредитора, обязан удовлетворить это требование в пределах стоимости перешедшегок нему имущества.

           Однакопоскольку имущественные обязанности наследодателя входят в наследство,составляя его пассив, они распределяются между наследниками в тех же долях, чтои актив наследства. Поэтому наследнику, погасившему долги хотя и в пределахполученного им наследственного имущества, но в размере, превышаю­щем его долю впассиве наследства, другие наследники должны возместить из­лишне выплаченное впогашение долга (ст. 325).

Поскольку в практике по поводу ответственности по долгам вситуации, когда наследники принимают два наследства (основное и в порядкенаследственной трансмиссии), не было единообразия, в новом ГК РФ данномувопросу посвящена специальная норма. Эта норма исходит из того, что кнаследнику переходят два самостоятельных наследства и он отвечает по долгамкаждого из наследодателей только в пределах того имущества, котороепринадлежало каждому из них (п. 2 ст. 1175) 1.

И наконец, очень серьезные новеллы содержатся в нормах,закрепляющих сро­ки для предъявления требований кредиторами.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить требование к принявшимнаслед­ство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных длясоот­ветствующих требований. Эта норма исходит из общего правила о том, чтоперемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности ипорядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ). Так, если наследодатель, заключивдоговор займа сроком на два года, умер спустя год после заключения договора,обязательство не прекращается. Сто­роной в договоре займа становится наследник,который обязан выплатить долг по наступлении установленного в договоре срока.Если долг не выплачен, кредитор вправе предъявить свои требования к наследникув пределах срока исковой давно­сти (трех лет). Другой вариант, когданаследодатель умер после наступления сро­ка возврата долга: в такой ситуациикредитор, который вправе был потребовать уплаты долга с наследодателя при егожизни, в случае смерти наследодателя может предъявить требование к наследникам,но в пределах оставшегося срока иско­вой давности, который исчисляется со дня,когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, — в данномслучае со дня наступления срока платежа.

Требования кредиторов могут быть предъявлены как к наследникам,приняв­шим наследство, так и до принятия ими наследства — к исполнителюзавещания или к наследственному имуществу (то есть в суд).

Однако в интересах наследников права кредиторов на взыскание снаследников долгов наследодателя ограничены: установленный для предъявлениятребований срок, хотя он и назван сроком исковой давности, имеет своиособенности: он не подлежит восстановлению, перерыву или приостановлению.

Впервые на законо­дательном уровне для  случая перехода права на принятие наследства использован термин «на­следственная трансмиссия»(ранее он встречался лишь в правовой литературе и в судебной практике) 1.Речь идет о ситуации, когда наследник, призванный к насле­дованию по закону илипо завещанию, умирает после открытия наследства, не успев принять его вустановленный срок. В этом случае неосуществленное право на принятие наследствапереходит к наследникам умершего (умерший наследник в этих отношениях именуется«трансмиттентом», а лицо, к которому переходит его право на принятиенаследства, — «трансмиссаром»). Кроме того, после смерти на­следника,не успевшего принять наследство (трансмиттента), также может от­крытьсянаследство.

         Таким образом,после смерти трансмиттента (второго наследодателя) его на­следники имеют правона принятие в порядке наследования принадлежавшего ему имущества и, кромеэтого, в качестве трансмиссаров — на осуществление его права, на принятиенаследства. Каждое из прав имеет самостоятельное значение. В Кодексе специальноподчеркнуто, что право на принятие наследства в порядке на­следственнойтрансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника,не успевшего принять наследство.

Это означает, что каждый из наследников может принять наследствопосле умершего трансмиттента (второго наследодателя) и отказаться от принятияна­следства в порядке наследственной трансмиссии (после первого наследодателя),либо принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и отказаться отпринятия наследства после трансмиттента, либо принять то и другое наследство,либо вообще отказаться от наследования.

      Право на принятиенаследства в порядке наследственной трансмиссии может перейти к наследникамумершего наследника (трансмиттента) либо по закону, либо по завещанию.Наследники по закону призываются к наследованию в поряд­ке наследственнойтрансмиссии как в том случае, когда умерший наследник не составил завещание,так и тогда, когда он, составив завещание, распорядился только частьюпринадлежавшего ему имущества. Если же все имущество было завещано, то и правона принятие наследства переходит к наследникам по заве­щанию. Поскольку речьидет о двух наследствах, способы принятия наследства и сроки принятиянаследства должны быть соблюдены наследниками применительно к каждому изнаследств.

         Право напринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии должно бытьосуществлено в пределах общего срока: шести месяцев со дня смерти первогонаследодателя.

Если срок составляет менее трех месяцев, (наследник умер черезчетыре месяца после смерти наследодателя, не выразив волю на принятиенаследства), этот срок удлиняется до трех месяцев. В случае пропуска данныйсрок также может быть восстановлен.

Если наследник по каким-либо причинам не примет наследство впорядке на­следственной трансмиссии, это наследство переходит к наследникампервого на­следодателя.

Как уже отмечалось ранее, право на обязательную долю в наследствекак лич­ное предоставление не может переходить по наследству в порядкенаследственной трансмиссии.

Если наследник умер до истечения срока на принятие наследства, ноуспел со­вершить действия, подтверждающие или свидетельствующие о его намерениипринять наследство, наследственное имущество первого наследодателя включается всостав наследства умершего наследника и наследуется по общим правилам.

Наследник, не пожелавший принять наследство в уста­новленный дляэтого срок (не принявший наследство), может рассматриваться как отказавшийся отнаследства (пассивный отказ).

Вместе с тем в ГК РФ, как и прежде, под отказом от наследствапонимается совершение активных действий. Речь идет о подаче призванным кнаследованию наследником заявления об отказе от наследства, то есть осовершении односто­ронней сделки (ст. 1159) 1.

Заявление об отказе от наследства может быть подано нотариусу илидолжно­стному лицу, которые уполномочены на выдачу свидетельства о праве нанаслед­ство (по действующему законодательству такое право, помимо нотариуса,предос­тавлено должностным лицам консульских учреждений). Заявление подаетсялибо самим наследником лично, либо другим лицом, либо пересылается по почте. Вдвух последних случаях подпись наследника на заявлении должна быть удосто­вереналибо нотариусом, либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальныедействия (имеются в виду должностные лица органов исполнитель­ной власти иликонсульских учреждений), либо должностным лицом, уполномо­ченным удостоверятьдоверенности (п. 3 ст. 185 ГК РФ). Заявление об отказе от наследства может бытьподано и представителем наследника. В этих случаях в доверенности, на основаниикоторой действует представитель, должно быть специ­ально предусмотрено такоеполномочие. Для отказа от наследства законного представителя наследника (речьидет о родителях, усыновителях, опекунах и попечи­телях несовершеннолетних, атакже об опекунах и попечителях лиц, признанных недееспособными или ограниченнодееспособными) доверенности не требуется, однако подать заявление об отказе отнаследства они могут только после получе­ния разрешения на это органов опеки ипопечительства.

Как и прежде, наследник может подать заявление об отказе отнаследства в те­чение определенного времени. Однако в новом законодательственормы, устанав­ливающие срок отказа от наследства и порядок осуществления правана отказ, значительно отличаются от норм ранее действовавшего законодательства.

Если ранее был установлен единый срок для отказа от наследства —шесть ме­сяцев, то в новом Кодексе срок для отказа от наследства равен сроку напринятие наследства, то есть наследник вправе отказаться от наследства в тот жесрок, что и принять наследство. И начало течения срока для отказа то же, что идля принятия наследства (ст. 1154).

Если ранее наследник, подавший заявление о принятии наследствалибо о вы­даче свидетельства о праве на наследство, лишался права на отказ отнаследства, то по новому законодательству право на подачу заявления об отказесохраняется и тогда, когда наследник уже принял наследство (независимо отспособа принятия). Например, наследник, подавший заявление о принятиинаследства через два месяца после смерти наследодателя, может  через четыремесяца отказаться  от наследства.

Срок, установленный для отказа от наследства ранее во всех случаяхрассматривался как пресекательный. Этот срок не подлежал восстановлению, инаследник, пропустивший срок для отказа, уже не мог отказаться от наследства. Вновом законодательстве из указанного правила сделано исключение: если наследниксовершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, судимеет право по заявлению такого наследника признать его отказавшимся отнаследства, если будут представлены доказательства уважительных причин покоторым был пропущен срок.

Отказ от наследства, как и ранее, бесповоротен: подав заявление оботказе, наследник впоследствии не может его изменить или взять обратно.

Отказаться от наследства можно, безусловно, либо в пользу другихлиц (направленный отказ) 1. Круг лиц, в пользу которых допускается направленный отказ, приведен в Кодексе (ст. 1158): это наследникипо завещанию либо наследники по закону любой очереди (независимо от того,призваны они к наследованию или нет). Отказаться от наследства в пользунаследников, которые наследуют по праву  представления (внуки и их потомство,племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры), либо в порядкенаследственной трансмиссии можно только в том случае, если они призваны кнаследованию.

Перечень этот исчерпывающий. Например, наследник не вправеотказаться от  наследства в пользу Российской Федерации РФ  как наследника позакону, поскольку РФ  наследует не в порядке очередности, а только выморочноеимущество. В то же время если РФ, субъект РФ, любое юридическое лицо являютсянаследниками по завещанию, отказаться от наследства в их пользу можно.

Не может быть совершен направленный отказ от наследства позавещанию, если все имущество завещано назначенным наследникам; от обязательнойдоли в наследстве, а также в случае, если отказавшемуся наследнику подназначеннаследник.  Такой отказ должен рассматриваться как безусловный с наступлениемсоот­ветствующих последствий.

Недопускается отказ от части наследства, отказ под условием или с оговор­ками.

 

                                  Заключение

Актуальность данной  темы  обусловлена, в  частности, тем, что  многие   до  сих  пор  не знают  о  правах  и  обязанностях  в  сфере  наследования, возникших  с введением  в  действие  ч.3.ГК.

Происшедшие в течениепоследних полутора десятилетий изменения в социально-политическом иэкономическом устройстве российского общества не могли не вызвать глубокихпреобразований и в его правовой системе. Весьма существенные измененияпроизошли, в частности, в российском гражданском законодательстве, и в первуюочередь это нашло отражение в действующих с 1995 и 1996 гг. соответственнопервой и второй частях Гражданского кодекса РФ. Наиболее устойчивым кизменениям до последнего времени оставалось российское наследственное право.Однако и ему не удалось избежать общей участи.

         Подводя итог  проделанной  работе,  я  сделала  следующие  выводы:

-Достоинствомнового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают иконкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике донастоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве,приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Судаили выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона,то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Кодекса.

-нормыдействующего ГК РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательствепротиворечия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся внастоящее время системе имущественного оборота.

-ведущаяроль выделяется наследованию по завещанию как наиболее эффективному способураспоряжения собственника своим имуществом.

-Прослеживаетсясущественное развитие принципа свободы завещания по сравнению с правилами,предусмотренными ГК РСФСР 1964 г. Об этом свидетельствуют нормы,предоставляющие завещателю возможность выбрать способы составления завещания, ав чрезвычайных обстоятельствах — даже изложить свою волю в простой письменнойформе.

-былуменьшен размер обязательной доли с 2/3 до 1/2, а также случаи, когда она можетбыть уменьшена судом или вовсе не присуждена.

-кругобъектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства,значительно расширился, это объясняется  тем, что за гражданами закрепляетсяправо частной собственности на имущество. В связи с этим нормы наследственногоправа (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особуюважность.

-Вновом законодательстве  впервые дано законодательное определение понятиянаследства. Согласно ч. 1 ст. 1112 ГК РФ наследство(наследственное имущество) — это принадлежащие наследодателю на день его смертивещи, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности

-В новом законодательстве расширился и изменился кругсубъектов, которые могут призываться к наследованию. По-нынешнему ГКнаследниками могут выступать граждане, юридические лица (существующие на деньоткрытия наследства), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации(ст. 1116). При этом наследниками по закону могут быть только граждане иРоссийская Федерация.

-Если,наследник покушался на жизнь наследодателя, но по не зависящим от негообстоятельствам смерть последнего не наступила. Спустя некоторое времянаследодатель, простив наследника, опять составляет завещание в его пользу.Будет ли такой наследник отстранен от наследования. Прежний закон оставлялоткрытым данный вопрос. Сейчас эта неясность устранена. Согласно ст. 1117 ГК РФ«граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследованиязавещал имущество, вправе наследовать это имущество».

  Как недостаток технического порядка следует отметить то обстоятельство, что вГК РФ нормы о наследовании по завещанию идут впереди правил о наследовании позакону. Такой подход законодателя вызывает сомнения, ведь составление завещания- не обязанность, а право завещателя, которым он может и не воспользоваться.Кроме того, глава 62 «Наследование по завещанию» содержит отсылки кнормам последующей 63 главы, посвященной наследованию по закону. Более логичнымбыло бы сохранение прежней последовательности изложения норм, закрепленной ГКРСФСР, при которой нормы о наследовании по закону предвосхищали положения онаследовании по завещанию.

Внастоящее время в связи с возрастающей ролью наследования и как способаприобретения прав, и как средства обеспечения нуждающихся членов семьиправовому регулированию наследственных отношений должно уделяться повышенноевнимание не только в законотворчестве и правоприменительной практике, но и на уровнечастно-правовой  регламентации наследования конкретного лица (составлениезавещания, брачного договора, который может оказать влияние на размернаследственной массы, и т.д.). При этом весьма полезным будет восприятие нормзарубежного наследственного права, прежде всего наиболее близкого российскойправовой системе правопорядка стран континентальной правовой семьи.

                         Библиографический   список

 

                                           Нормативные  акты1.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 //  СЗ РФ. 1993. №46 ст.1432.

2.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 3 от  1 ноября 2001// СЗ РФ. 2001. № 49 ст.4552.

3.   Гражданский процессуальный кодексРоссийской Федерации от            23 октября 2002 // РГ.  20.11.2002. № 220(3088)

4.   Семейный кодекс Российской Федерацииот  8 декабря 1995 //СЗ РФ. 1996. № 1 ст.16

5.   Земельныйкодекс Российской Федерации от  25 октября 2001 // СЗ РФ. 2001. №44 ст. 4147.

6.   Основызаконодательства РФ о нотариате от  11 февраля 1993 // СЗ РФ. 1993.№4462-1.

7.   ФЗРФ от 26 ноября  2001 №147-ФЗ «О введении  в  действие  части  третьей Гражданского  кодекса  Российской  Федерации». // ??????

8.  ФЗ РФ от 21 июня 1997 «Огосударственной  регистрации прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним».//СЗРФ.1997.№30 ст.3594

9.  Гражданский кодекс РСФСР.Утвержден Законом РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964г. ?????

10.      ПостановлениеПравительства Российской Федерации №351 «Об утверждении правил совершениязавещательных распоряжений правами  на денежные средства в банках» от 27 мая2002г.// ???????

11.      Инструкция о порядке совершениянотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти от 19марта   1996  № 1055// ??????

12.      Приказ №91  Министерства юстиции  Российской Федерации «Об утвержденииметодических рекомендаций  по совершению отдельных    видов нотариальныхдействий  нотариусами Российской Федерации» от 15марта 2000г.// CЗРФ 2000 № 15

                                  Научная  литература:

   

13.      Барщевский М.Ю.  Наследственное  право.М.,1996.

14.      Васильева М.В. Как грамотно составитьзавещание.//              Законодательство,1998.

15.      Власов Ю.Н. Наследственное право РоссийскойФедерации. М.,1998.

16.      Власов Ю.Н. Нотариат в Российской  Федерации:Учебно-методическое  пособие. — М.: Юрайт –М,2001.

17.      Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и позавещанию. – М.: Юрайт, 1999.

18.      Гражданское право: Учебник. Часть 3./ Под ред.Сергеева А.П., Толстого Ю.К.-М.: Проспект, 1998.

19.      Грудицина Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформированиенаследственного права в России.//Законодательство и экономика, 2002,№10.

20.      КабатовВ. А. Новое в наследственном праве России.// Государство и право, 2002, №2.

21.      Комментарий  к «Основам  законодательства Российской  Федерации о нотариате»./ Под  ред.   В.С. Репина. — М.:Норма-Инфра, 1999.

22.      Косова О.Ю. Семейное и наследственное правоРоссии. М.,2001.

23.      КрыловаЗ. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ.// Российская юстиция,2000,№3.

24.      Маковский А.Л. Как лучше  гарантировать  наследование.// Адвокат,1997,№1,2.

25.      МаксимовичЛ. Наследование по закону.// Закон, 2002,№9.

26.      ОстапюкН. Споры о праве на наследственное  имущество. // Законность,1999,№12..

27.      Пыхтин С. Действие во времени норм о наследовании.//Законность,2002,№ 2.

28.      Резникова  Е.В. Наследственное  право   РФ  //Юридический  вестник,1998,№ 4.

29.      РубановА.А. Конституционная гарантия права наследования: свободанаследования и гражданский кодекс России.//Государство и право, 2002,№9.

30.      Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. Кпринятию третьей части Гражданского кодекса РФ.// Журнал российского права,2002,№3.

31.      СаломатоваТ. Виды исков о наследстве.// Российская юстиция, 2001,№7.

32.      СегаловаЕ.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, практика,перспективы.// Государство и право, 2000,№12.

33.      Толстой Ю.К. Наследственное  право. — М.:Проспект,1999.

34.      Треушников М.К. Комментарий к гражданскомупроцессуальному кодексу РСФСР. М., 1997.

35.      Хромцов К. Обеспечение  свободы   завещания  наследодателя. // Российская  юстиция.1998.№11.

36.      Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданскогоправа. М.,1995.

37.      ШушкевичБ.А. Наследственное  право  Российской  Федерации. Тюмень,1998.

38.      Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании.// Законность,2002,№№2,3.

39.      Ярошенко К.Б. Порядок  наследования имущества.  М.,1994.

40.      ЯрошенкоК. Новое законодательство о наследовании.// Хозяйство и право,2002,№2,3.

41.      ЯрошенкоК. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике.//Российскаяюстиция,2001,№11.

                                     Судебная  практика

42.      Постановление №2 Пленума ВерховногоСуда РСФСР от 23 апреля 1991г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов поделам о наследовании».

                                                                                     Приложение  1

                       Примерные  образцы  завещаний

  Завещаниеобщей формы (на все имущество) в пользу одного лица с

написаниемтекста завещания нотариусом со слов завещателя

Завещание

              Город  Ардон, двадцатое марта две тысячи второго года

Я, ЛавровИлья Николаевич, проживающий в городе Ардоне, по ул. Малышева, в доме 46, кв.74, настоящим завещанием делаю сле­дующее распоряжение:

1.   Все мое имущество, какое ко дню моейсмерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы онони находилось, я завещаю Григорьевой Ольге Ивановне.

2.   Содержание ст. 1149 Гражданскогокодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

3.   Текст завещания записан нотариусом смоих слов и до его под­писания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.1

4.   Настоящее завещание составлено в двухэкземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем.2Один экземп­ляр завещания хранится в делах нотариуса города Ардон  ТихомировойН.Н., а другой экземпляр выдается завещателю Лаврову Илье Николаевичу.

Подпись завещателя:

                                                                                   Приложение  2

 

Завещание общей формы (навсе имущество) в пользу нескольких лиц

                                            Завещание

              ГородМоздок, пятое  апреля две тысячи третьего года

Я, Мельников ОлегВалерьевич, проживающий в городе Моздок, по ул. Ленина, в доме 29, кв. 74,настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: 

1.       Все моеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бытаковое ни заключалось и где бы оно ннаходилось, я завещаю в одной третьей доле- Герасименко Татьяне Викторовне и в двух третьих долях — Шляпникову АнатолиюИвано­вичу.

2.       Содержание ст.1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.         

3.       Текст завещаниязаписан нотариусом с моих слов и до его под­писания прочитан мною лично вприсутствии нотариуса.

4.       Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр за­вещания хранится в делах нотариусагорода Моздок Жуковой И.П., а другой экземпляр выдается завещателю МельниковуОлегу Валерье­вичу.

Подпись завещателя:

 

                                                                                          Приложение 3

 Завещание с назначениемнаследника и лишением права на         наследство всех наследников по закону

                                                    Завещание

              ГородМосква, двадцатое марта две тысячи второго года

       Я, Ложкин РудольфКонстантинович, проживающий в городе Мо­скве,    по ул. Малышева, в доме 46,кв… 74, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:    

1.         Все моеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бытаковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Антоновой РиммеАлександровне1. 

2.          Всех моихнаследников по закону наследства лишаю.

3.         Содержание ст.1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

4.         Текст завещаниязаписан нотариусом с моих слов и             до его   подписания прочитан мноюлично в присутствии нотариуса.

5.        Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариусагорода Москвы Брагиной А… Н., а другой экземпляр выдается завещателю ЛожкинуРудольфу Констан­тиновичу.

Подписьзавещателя:                       

 

                


еще рефераты
Еще работы по юриспруденции